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  CEDULARIO DERECHO DEL TRABAJO Preguntas y desarrollo Mario Andrés Gajardo Parra [email protected] Importante: Ayudar comprensión con un código del trabajo actualizado. Incluyend o modificación mediante la ley N°20.670 

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CEDULARIO DERECHODEL TRABAJO

Preguntas y desarrollo

Mario Andrés Gajardo [email protected]

Importante: Ayudar comprensión con un código del trabajo

actualizado. Incluyendo modificación mediante la ley N°20.670 

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Derecho del Trabajo

 pág. 1 

1.- Concepto y fines de Derecho del Trabajo

Es un conjunto de normas jurídicas que regulan una determinada relación de intercambio deservicios por salarios, que el Estado dentro de un sistema de producción capitalista, tiene

 por finalidad fundamental la asegurar la preservación del mismo, mediante la integración y

regulación del conflicto inherente a dicho sistema. (José Luis Ugarte)

Tratadistas como Novoa, se refieren al derecho del trabajo con el fin último de proteger al

trabajador, el fin tutelar fundado en una situación de desequilibrio.

Para robanogli, dice que sus funciones son variadas, tanto como para brindar una protección al trabajador y a su vez proteger y consolidar la política dominante

(Ambivalencia funcional).

Por eso se dice que si se pregunta respecto al rol del derecho del trabajo, todos lo ven al

 principio como una conquista social, obtenida gracias a la influencia de pensadorescristianos y humanistas, que tendieron a pensar al hombre, no como una mercancía sino

como un sujeto capaz de tener derechos.

Dictaron normas jurídicas tratando de buscar una protección de la parte más débil de larelación jurídica laboral. Lo que no es tan así, ya que de la misma forma en cómo se

 protege al trabajador, se da la paradoja de que ayuda a aquellos que precisamente tendían a

explotar a los trabajadores.

Entonces más que una conquista social, se ve más bien que existió por una suerte de temor por parte de los gobernantes ante el endurecimiento de los movimientos sociales que

 podrían haber cambiado y destruido el sistema para siempre.

2.- Objeto del derecho del trabajo. El trabajo actividad.

3.- Características del trabajo materia de nuestra disciplina

Es la parte de la realidad social que es objeto de estudio de nuestra disciplina, que es el

trabajo. También es menester tener presente que el trabajo no puede separarse de quien loejecuta, que es el trabajador.

El trabajo actividad es el conjunto de acciones físicas o intelectuales que entrega un hombre para lograr un resultado.

 _Humano: se hace la distinción de las maquinas, importando estas solo en la medida

en que sea efectuada por humano.

 _De ser libre: esta libertad se opone al trabajo forzado. Por ende el trabajador tienela facultad de decidir y más aún, escoger el tipo de prestación que va a desempeñar.

(También poner fin a la relación jurídico laboral y escoger al empleador) _Debe ser voluntario: Que sea voluntario, quiere decir que el trabajo que se realiza

se ha llevado a cabo por que el individuo quiere. (Contrario a la esclavitud)

 _Debe se por cuenta ajena: O sea, se atribuye desde el inicio de la prestación de

servicios todos los resultados que esta produzca a otro individuo diferente de quien larealizo. Acá aparecen dos personas, una que realizo el trabajo (Trabajador) y otra quien lo

encarga (Empleador), todo resultado producto de esta relación laboral se la lleva quien lo

encarga, mientras que el trabajador lo hace por una contraprestación al servicio.

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Derecho del Trabajo

 pág. 2 

 _En condiciones de subordinación y dependencia: El trabajador debe estar bajo ladirección, supervisión y fiscalización de otra persona. Esto quiere decir que hay un

individuo que determina el cómo, donde y cuando se trabaja.

Es importante señalar que el trabajador tiene el deber jurídico de obedecer las instruccionesimpartidas por el empleador, porque este ostenta una potestad de mando, la que tiene que

tener por respuesta la necesaria obediencia del trabajador. _Remunerado: debe realizarse por una contraprestación. _Personal: Quien efectué la prestación de servicios, debe ser el trabajador.

 _Continuo: Esto significa que la relación jurídica laboral debe ser preferentemente

de tracto sucesivo. Es decir, que esta relación no se extinga por la ejecución de un solo acto,sino que sea permanente en el tiempo.

4.- Explíqueme el desarrollo histórico del Derecho del Trabajo

El Derecho del trabajo nació en los siglos 19 y 20.

Desde Roma, vemos como el trabajo es reservado a los esclavos. Con el tiempo esto

también paso a los esclavos manumitidos. En esta época romana se entendía y se explicabaeste intercambio de trabajo por una contraprestación y se englobo bajo la figura jurídica de

la “Locacio conducto operarum”, que era el arrendamiento de servicio, o sea, de una

energía física. Esto dio origen al contrato de trabajo, identificándose plenamente con el

trabajo actividad. Y de esta forma llego incorporada a los cuerpos jurídicos, como el denapoleón. Y así en nuestro propio código civil, apareciendo regulada como “arrendamiento

de servicios” (Art.1987), la que se refería principalmente al servicio doméstico y no

otorgaban ninguna protección.Esta visión del arrendamiento de servicios era errada ya que la esencia del contrato de

arrendamiento es la devolución o restitución de la cosa, en tal caso, la fuerza desplegada era

imposible de restituir (Quedando actualmente derogada).

Ahora existe el arrendamiento de servicios inmateriales (Art.2006 CC), pero debido a laexistencia del contrato de trabajo y a la relación jurídica laboral esto se encontraría fuera de

época.

Al colapsar el derecho romano, dejo de tener consistencia normativa y emergieronnormativas locales, por lo tanto la autonomía de la voluntad pierde valor y se crean los

gremios y corporaciones donde limitaban a quienes ejercían las profesiones, imponiendo

requisitos. Estos gremios intentaban reglamentar y evitar la incorporación de nuevos personajes, una suerte de socorro mutuo.

Al producirse nuevos horizontes, sistema de trabajo, comienza el declive de estos gremios y

de la cofradía.

Al comenzar a aplicarse nuevos sistemas económicos, el nacimiento del capitalismo con suley de la oferta y de la demanda, entonces requiriendo mano de obra, pero al mismo tiempo

con este liberalismo que se opone completamente a los gremios anteriores.

En la revolución francesa, una de las principales declaraciones de los derechos del hombre

es que prohíbe tajantemente la asociación de individuos.Este liberalismo significo una desprotección del trabajador y se miraba con desconfianza la

colectivización.

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Derecho del Trabajo

 pág. 3 

5.- explique el fin tutelar del D° trabajo .

El derecho sustantivo laboral es protector y está incluido el principio protector, este es el

 primer principio que se aparece con fuerza, tanto es así de que a lo menos hay 3 capítulos

del Código del trabajo que aparecen con el título de protección (protección de laremuneración, protección de la mujer embarazada, protección de los trabajadores), entonces

no cabe duda que derecho del trabajo está impregnado de normas protectoras. Por ende se

sostiene que el derecho procesal es un derecho protector porque su fundamento es el

derecho sustantivo que también es protector, es más en el proyecto de la reforma laboral,decía claramente que es necesario brindarle tutela efectiva a los derechos de los

trabajadores (el proceso laboral, protege los derechos de los trabajadores), las normas

sustantivas del derecho laboral, son protectoras. Esto es porque no hay una igualdadevidente en la relación laboral, y este desequilibrio se iguala en el proceso, con una

igualdad compensatoria.

Esto conformaba una verdadera explotación por parte del empleador hacia el trabajador,entonces cada uno de ellos se va relacionando con sus iguales, dándose cuenta de que los

afectaban los mismos problemas (Asi se percataron que la única forma de solucionarlos es

mediante la organización).Así es cuando nace el movimiento obrero y empiezan a usar sus propios medios para

 presionar al empleador, y el método fundamental es mediante la huelga y la paralización deactividades y esto obliga al empresario a negociar (Al principio, se castigaba penalmente lasindicalización).

A raíz de los castigos por huelga, diferentes doctrinas comenzaron a tomar fuerza, entre

ellas, la marxista, anarquista, liberalistas utópicos. Unos tratando de mejorar suscondiciones laborales o inspirados en un cambio social. Por el nacimiento del sindicalismo

(Este emergió no para los intereses de los trabajadores, sino que con un fin político) del

derecho del trabajo, está fuertemente influenciado por estas corrientes doctrinarias.

Y así en menos de 50 años, la huelga pasó de ser un delito penal a un derecho humano.

Los gobernantes al ver la paz social alterada, y para evitar una revolución como la Rusa y laocurrida en el año 1948, consintieron y se dieron cuenta de que los acuerdos entre

trabajadores y empleadores causaban buenos efectos, por lo tanto dieron cuotas de

 protección y de seguridad social.Entonces existe un génesis de intervencionismo laboral, en cual se dictaran normas de

orden público que se deben superponer a la relación jurídica laboral individual.

De esta forma, el Estado capitalista comenzó a intervenir dando paso a una etapa delegitimación, ya que es el propio estado quien regula e instala los sindicatos, el proceso de

negociación y el contrato/convenio colectivo.

Incluso el estado minimiza el poder de negociación del trabajador y del empleador,estableciendo parámetros (añadiendo el contrato colectivo con cláusulas de orden público).

Siendo un contrato dirigido, o sea, deben atender al contenido de la norma.

Entonces este intervencionismo Estatal (mínimo) marca una crisis al principio de la

autonomía de la voluntad en materia laboral, exceptuando los parámetros que daba paraello. Y para respetar esto, se estableció el principio de la irrenunciabilidad de los derechos

laborales.

Con la organización sindical nace la autonomía colectiva, en la que el sindicato toma elinterés del trabajador (Asociado) y logra cosas en “acuerdos colectivos”. 

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 pág. 4 

 _ El código del trabajo en ninguna parte señala que protege los derechos de lostrabajadores, pero si podemos llegar a la conclusión si analizamos algunas disposiciones,

ejemplo el art. 7 del código del trabajo en relación con el art. 8. El art. 7 define lo que es un

contrato de trabajo, y el art. 8 nos dice que toda prestación de servicio que tiene lacaracterística de relación jurídica labora, hace presumir que hay un contrato de trabajo.

Otro ejemplo es el del art. 9 que obliga al empleador, dentro de un plazo no superior a 15días a escriturar el contrato

6.- Características del D° trabajo

1)  Es un derecho joven: No nuevo, pero si joven. Nace a mediados del siglo

19 y a principios del siglo 20. Se dice que es un derecho joven ya que va

renovándose en el tiempo. Siendo la normativa de este (Del derecho del

trabajo) muy variable, mas no así, sus principios ni su esencia.

2)  Es un derecho autónomo: Por cuanto esta doctrina está dotada de

principios que le son propios, también teniendo sus fuentes exclusivas

de derecho, como lo es el reglamento interno y el contrato colectivo de

trabajo.

3)  Sus normas son principalmente de orden público: Siendo la relación

laboral de índole privado, ésta está regulada por normativa obligatoria y

de aplicación involuntaria existente en el código del trabajo.

La mayoría de la normativa laboral son de orden público, por ende

irrenunciables por las partes.

Las normas contenidas en el Cód. Trabajo son irrenunciables mientras

dure el contrato de trabajo (En virtud del principio de la

irrenunciabilidad de los derechos laborales). Estas normas de orden

público provienen de fuentes heteronomicas (De fuera).

4) 

Es un derecho no formalista: Esta referido a la circunstancia de que es

un derecho que debe estar diluido en principios tan importantes que se

estrellan contra lo formal, el más fuerte ejemplo es el principio de la

primacía de la realidad que solo baste con el consentimiento antes que

la escrituración del contrato de trabajo.

5)  Es un Derecho universal: Sus principios son universales, pero su

aplicación es particular. En general el derecho del trabajo es universal

porque sus principios y la armonía que existe entre toda la normativa.

Y en esto ha tenido gran importancia la OIT, la que se ha encargado

principalmente de difundir las ideas generales a través del mundo.

6)  Es un derecho realista: Ya que adecua sus normas a los cambios

sociales, políticos y económicos imperantes.

7.- Flexibilización laboral

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Derecho del Trabajo

 pág. 5 

8.- Características de relación laboral típica

1)  La prestación de servicios en un lugar físico, determinado en el contrato

2)  La existencia de una jornada de trabajo

3)  Sometimiento de una de las partes del contrato a las órdenes e

instrucciones del otro.4)  Una de las partes del contrato se somete a la dirección del otro.

5)  Que se someta una de las partes del contrato al reglamento interno de la

empresa y al poder disciplinario del empleador.

6)  La obligación de asistencia.

7)  Que las labores son prestadas en forma continua y permanente.

8)  La fiscalización superior tanto mediata como inmediata.

9)  El tener que concurrir al lugar de trabajo destinado por la empresa

10) La dependencia jerárquica dentro de la empresa.

11)  Tener que dar cuenta de la labor realizada

12) La exclusividad del servicio, ya que solo se presta servicios a una persona

especifica.

9.- Formas nuevas contratación

10.- Que es la constitucionalizarían del Derecho laboral

Por lo menos en dos épocas de la historia de la humanidad, se producen encuentros furtivos

entre el derecho del trabajo y la constitución, de tal manera es importante que se ha hablado

hasta de constitucionalismo social.Internacionalmente la CPR de México fue pionero en el constitucionalismo social, en el

art.123 de la constitución de 1917. Encontrándose la norma laboral con la constitución.

Pero con el correr del tiempo, se produce algo inverso, la CPR baja la norma laboral (En los

años 50), es decir que baja ya que la norma constitucional permitía accionar mediante lanormativa laboral pero solo en relación con el estado, mas no así con el empleador.

En Chile, Alessandri, en el 1925 incorpora normas de contenido laboral a la CPR

(Protección al trabajo, a la industria, libertad de trabajo y a la libre contratación).En el año 1970 incorporo el estatuto de garantías constitucionales, donde se incluía el

derecho al trabajo y el derecho de sindicalización, también el derecho a huelga

(Paralización concertada de actividades).

Pese a que esto se derogo con la CPR de 1980, se mantuvieron normas de contenidolaboral, principalmente en el art.19 de las garantías constitucionales.

Por haber bajado las normas constitucionales laborales a la legislación, podemos accionar

al empleador a través del procedimiento de tutela en caso de vulneración de garantíasconstitucionales (Art.485 C.T). Creando así la doctrina de la ciudadanía en la empresa, o

sea, se le complementan sus derechos ciudadanos con los de un trabajador.

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Derecho del Trabajo

 pág. 6 

11.- Que materias del D° trabajo contiene la CPE

12.- Que fuentes del Derecho del trabajo conoce Ud. que son

exclusivas a esta disciplina

13.-Que es el Reglamento interno

: El empleador puede emitir un conjunto normativo, que implicaría organizar y ordenar la

vida al interior de la empresa. Este reglamento debe darse copia al Min. De Salud y a laDirección del Trabajo después de 30 días de confeccionado.La naturaleza jurídica del reglamento interno es discutida, por lo cual, tiene dos teorías:

Contractualista: Señalan que es parte y extensión del contrato. Extendiéndose este como un

contrato de adhesión.Teoría de la ley material: Se dice que no es una extensión del contrato, sino que es una

verdadera ley del empleador.

 _Libertad de trabajo y su protección (Art.19 N°16): habla de no solo la protección,sino también de la libre contratación, justa retribución (Concepto general para incluir tanto

la remuneración, como los honorarios) a través del ingreso mínimo legal.

 _Criterio anti-discriminatorio: Este prohíbe la discriminación arbitraria(Contrastando con el art. 2 del Cód. Trabajo)

 _Libertad de sindicalización (Art.19 N°19)

 _Seguridad social (Art.19 N°18)

 _Reglamento interno: El empleador puede emitir un conjunto normativo, que

implicaría organizar y ordenar la vida al interior de la empresa. Este reglamento debe darsecopia al Min. De Salud y a la Dirección del Trabajo después de 30 días de confeccionado.

La naturaleza jurídica del reglamento interno es discutida, por lo cual, tiene dos teorías:

Contractualista: Señalan que es parte y extensión del contrato. Extendiéndose este como uncontrato de adhesión.

Teoría de la ley material: Se dice que no es una extensión del contrato, sino que es una

verdadera ley del empleador.

 _El contrato colectivo: Es aquel celebrado entre uno o más sindicatos o grupo de

trabajadores unidos para negociar, con uno o más empleadores, con el objetivo de

establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneración por un tiempo determinado.La negociación colectiva se produce cuando intervienen órganos de naturaleza colectiva,

como el grupo de trabajadores o de sindicatos.

Es importante como fuente del derecho laboral porque es creadora de normas y mientrasestas no se colisionen con el Cód. Trabajo, son perfectamente aplicables.

El contrato colectivo, el convenio y el fallo arbitral, ponen termino a la negociación

colectiva, acuerdo que se plasma en un instrumento llamado contrato colectivo de trabajo o

convenio colectivo cuando es una negociación informal.

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14.- Que es la OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales.

Fue fundada el 11 de abril de 1919, en virtud del Tratado de Versalles.

15.- Características de la representación en la OIT

El tripartismo, es el principio básico de organización de las relaciones laborales que

impulsa la OIT. En este sentido el tripartismo es básicamente un método de solución

 pacífica de controversias en el conflicto social. Se fundamenta en el presupuesto de que las

decisiones relacionadas con las políticas económicas y sociales, deben atender los interesesy puntos de vista de sus principales actores: el Estado, el capital y el trabajo.

16.- Importancia de la OIT

La mayor importancia que reviste la OIT, esta en cuanto no solamente es un organismo

técnico que otorga asesoramiento a los estados miembros en materia laboral, sino que

además su producción de normativa es bastante abundante, entonces la OIT, emite

convenios y recomendaciones, que son aprobados por los estados miembros. Con elcompromiso de llevar estos convenios y recomendaciones a los parlamentos locales y

lograr su ratificación, y al ratificarlos pasan a formar parte de la legislación interna de los

distintos estados miembros.

17.-Que son los Principios del D° del Trabajo

Los principios del Derecho del Trabajo son las líneas directrices que informan las normas

laborales e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden

servir, para promover y encausar la aprobación de nuevas normas, orientar la aplicación delas existentes en cuanto a su correcta interpretación o aplicación y resolver los casos no

 previstos. Por ende son una especie de mandatos de optimización, respecto de la creación

de nuevas normas, como también en cuanto de su interpretación y aplicación.

18.- Cual es la importancia de los Principios

El principio existe antes que se produzcan las normas; No basta conocer los artículos del

código del trabajo si no se conoce el principio que inspira la norma laboral; Los principios,

son los que le dan una armonía a la normativa laboral.Los principios son bastante relevantes en nuestra disciplina, y su función es inspirar las

normas laborales, entenderlas y suplirlas si es que falta una norma laboral.

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 pág. 8 

19.- Principios

Principio protector o tutelar, donde lo encontramos R: El derecho sustantivo laboral es protector y está incluido el principio protector, este es el

 primer principio que se aparece con fuerza, tanto es así de que a lo menos hay 3 capítulos

del Código del trabajo que aparecen con el título de protección (protección de laremuneración, protección de la mujer embarazada, protección de los trabajadores), entonces

no cabe duda que derecho del trabajo está impregnado de normas protectoras

Principio de continuidad en la empresa y de relación laboral, donde lo encontramos R: Para explicar este principio hay que señalar que el contrato de trabajo es de tracto

sucesivo. Es decir la relación laboral, no se agota con la realización de un solo acto, sino

que dura en el tiempo.

Principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, donde lo encontramos

R: En un principio se dijo que el Derecho del Trabajo está compuesto por normas de

derecho privado y normas de orden público, que están fundamentalmente representadas portodo lo que significa el derecho procesal laboral y también la normativa que regula las

instituciones encargadas de fiscalizar las normas laborales.

20.- Sirven los principios para interpretar normas laborales

Los principios laborales son importantes para la interpretación de la normativalaboral ya que estos son la esencia de la norma y se entiende mas a ellas que a loliteral de las palabras (Principio de primacía de la realidad). Tambien suplen elsilencio de la ley e inspiran toda nuestra normativa laboral.

21.- Quienes están llamados a interpretar normas laborales

Dentro de los órganos que interpretan la norma laboral debemos distinguir entre judicial (tribunales de justicia) y los órganos administrativos (dirección deltrabajo, la inspección del trabajo, la superintendencia de seguridad social y lacontraloría general de la república)

22.- A quienes se aplican las normas del Código del Trabajo

En virtud al Cód. Trabajo en su art.1° vemos que las personas sujetas a este cuerponormativo son las que participen en la relación laboral (Relación entre Trabajador y

Empleador)

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 pág. 9 

23.- A quienes no se aplican las normas del CT

El código del trabajo no se aplica a los funcionarios de la Administración del Estado, delcongreso nacional y del poder judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones

del Estado o de aquellas en que este tenga aportes, participación o representación, siempre

que estos estén sometidos por ley a algún estatuto especial. (Fuente Art.2 CT)

24.- Y si esos trabajadores en su relación no tiene normas al

respecto 

Si estos funcionarios sujetos a ley especial, ésta tuviere algún aspecto no regulado,

supletoriamente se aplicara el Cód. Trabajo. (Fuente Art.2 CT).

25.- Dígame un plazo de prescripcion en materia laboral

26.- Dígame un plazo de caducidad en materia laboral.

27.- Que teorías conoce Ud. que pretenden explicar el origen

de la relación jurídica laboral

 _Contractualista: Por medio de esta, entiende necesario para una relación laboral la

existencia de un contrato de trabajo.

 _Extracontractual: Esta explica que no es necesaria la existencia de un contrato de trabajo para que exista la relación jurídica laboral. Por ende La relación laboral se produce desde el

inicio de la prestación de servicios.

Actualmente en Chile se sigue la teoría contractualista. O sea, es necesaria la existencia delcontrato de trabajo para que exista un contrato de trabajo. Para ello debemos ver lo que dice

al respecto el código normativo laboral, en el cual, en su art. 7 especifica las condiciones

 para que exista un contrato de trabajo/Relación jurídico laboral y la complementamos conla presunción del art.8, en la cual, en las condiciones dadas por el art. Precedente hace

 presumir legalmente la existencia de un contrato de trabajo, convirtiendo ambas en

sinónimo para la legislación laboral chilena.

28.- Que es el contrato de trabajo

En virtud del Art.7 del Cód. Trabajo, Un contrato individual de trabajo es una convención

 por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, este a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos

servicios una remuneración determinada.

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 pág. 10 

29 - Explique el rol protector del derecho del trabajo

El derecho sustantivo laboral es protector y está incluido el principio protector, este es el primer principio que se aparece con fuerza, tanto es así de que a lo menos hay 3 capítulos

del Código del trabajo que aparecen con el título de protección (protección de la

remuneración, protección de la mujer embarazada, protección de los trabajadores), entoncesno cabe duda que derecho del trabajo está impregnado de normas protectoras. Por ende se

sostiene que el derecho procesal es un derecho protector porque su fundamento es el

derecho sustantivo que también es protector, es más en el proyecto de la reforma laboral,decía claramente que es necesario brindarle tutela efectiva a los derechos de los

trabajadores (el proceso laboral, protege los derechos de los trabajadores), las normas

sustantivas del derecho laboral, son protectoras. Esto es porque no hay una igualdad

evidente en la relación laboral, y este desequilibrio se iguala en el proceso, con unaigualdad compensatoria.

30- Elementos esenciales del Contrato de trabajo

1)  La prestación de servicios: Prestar servicios significa ejecutar practica y

concretamente el trabajo material o intelectual contratado. Esta prestación

es personal e indelegable, la persona del trabajador que presta el servicio

es insustituible.

2)  El pago de una remuneración: no se puede entender esta convención,

donde un trabajador preste servicios sino recibe una contraprestación y

esta contraprestación se llama remuneración y la remuneración se

encuentra definida en el código del trabajo en el art. 41, y señala:

“Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales enespecie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa delcontrato de trabajo”. La remuneración es la causa o motivo que impulsa al trabajador para

desplegar su energía física o intelectual al empleador, no hay contrato de trabajo cuando la

 prestación es gratuita.3)  Vínculo de subordinación y dependencia: tiene que existir dependencia y

subordinación entre aquel que presta el servicio respecto de quien da el

trabajo.

Uno de los requisitos del contrato de trabajo es describir claramente cuál es la naturaleza de

los servicios contratados, de tal manera que no haya duda, para saber hasta dónde puede

llegar el empleador para exigirle al trabajador la ejecución de una determinada labor.

31.-Elementos del vínculo de subordinación:

a.- que existe una potestad jurídica de mando por parte del empleador, donde quien da el

trabajo tiene facultades de dirección de reglamentación, sancionatorias.

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 pág. 11 

 b.- el deber jurídico de obediencia del trabajador, que es el correlativo a la potestad jurídicade mando; el trabajador debe acatar las órdenes e instrucciones que le imparta el

empleador, siempre dentro del marco del contrato individual de trabajo, nunca fuera de

estos límites.Indicios de esto podemos encontrar en la medida de que existan horarios de trabajo, deber

de respetar el reglamento interno, producción para un agente externo, etc.

32.-Caracteristicas Contrato de T

1.- Es Bilateral: porque concurren más de una voluntad para nazca (la voluntad del

empleador y del trabajador).

2.- Es Principal: porque resulta que el contrato de trabajo no depende de otro contrato para

su celebración, tiene vida por sí mismo.3.- Es Consensual en su perfeccionamiento: para perfeccionar el contrato de trabajo, basta

con el mero acuerdo de las voluntades de las partes. No necesita escriturase, se perfecciona

 por el solo consentimiento, por mero acuerdo verbal, y las voluntades de ambas partes. Esto

no opta a que con posterioridad la norma jurídica de orden público, le imponga alempleador la obligación de escriturar el contrato (los plazos de escrituración fluctúan entre

los 5 días y los 15 días de incorporado el trabajador; si el contrato tiene una duración menor

a 30 días, el empleador debe escriturarlo en un plazo no superior a 5 días desde laincorporación del trabajador), la no escrituración traerá consecuencias jurídicas para el

empleador.

4.- Es Oneroso: esto es porque cada una de las partes se graba (beneficia), en beneficio dela otra, ambas partes esperan y obtienen de la otra una ventaja económica.

5.- Es Conmutativo: porque lo que una parte da, hace o no hace, se mira como equivalente a

lo que a su turno, la contraparte da, hace o no hace.

6.- Es Sinalagmático: porque las obligaciones y prestaciones de ambos, son de carácter

reciprocas.7.- Es continuado: Es de tracto sucesivo, o sea, que no se agota con la ejecución de un solo

acto.8.- Es dirigido: Las partes dirigen el contrato, ya que se superpone a la norma de Orden

 público (Art.10 C.T). Tanto en su celebración, vigencia y forma de termino del contrato.

33.- En que situación puede encontrarse un trabajador frente a

un CT en cuanto a sus formalidades

Debido a que el Contrato de trabajo/Relación jurídico laboral basta con que existaconsensualidad de las partes para su perfeccionamiento. No necesita escriturase, se

 perfecciona por el solo consentimiento, por mero acuerdo verbal, y las voluntades de ambas

 partes.

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34.- Plazo escrituración CT

La norma jurídica de orden público, le imponga al empleador la obligación de escriturar elcontrato (los plazos de escrituración fluctúan entre los 5 días y los 15 días de incorporado el

trabajador; si el contrato tiene una duración menor a 30 días, el empleador debe escriturarlo

en un plazo no superior a 5 días desde la incorporación del trabajador), la no escrituracióntraerá consecuencias jurídicas para el empleador.

35.-Que pasa si no se escritura CT

La obligación de escriturar el contrato (los plazos de escrituración fluctúan entre los 5 días

y los 15 días de incorporado el trabajador; si el contrato tiene una duración menor a 30 días,el empleador debe escriturarlo en un plazo no superior a 5 días desde la incorporación del

trabajador), la no escrituración traerá consecuencias jurídicas para el empleador.

A primera voz tenemos sanciones pecuniarias, como lo es el pago de multas (De 1 a 5

UTM). Pero si es que no se escritura el contrato y se llega a instancia judicial, se entenderáque las estipulaciones del contrato son las que señale el trabajador (Presunción art.8)

36.- Sujetos o partes del CT

 _Contrato Individual de Trabajo: El trabajador y el empleador/es. _Contrato colectivo: Empleador/es y una o más organizaciones sindicales o con un

conglomerado de trabajadores.

37.- Que es el empleador para el Código

Este aparece definido el código del trabajo, en el art. 3 y señala “la persona natural o

 jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud

de un contrato de trabajo”. Primero debemos señalar que el empleador se nos presenta

como una persona natural o jurídica, lo que ya es una característica interesante, si hablamosde persona jurídica puede ser de derecho público o privado (empresas públicas o privadas);

en segundo lugar se trata de que esta persona natural o jurídica utiliza los servicios

intelectuales o materiales de una o más personas.

38.- Que es trabajador

También está definido en el art. 3 del código del trabajo y señala “toda persona natural que

 preste servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y

en virtud de un contrato de trabajo”. 

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Derecho del Trabajo

 pág. 13 

39.- Que personas que prestan servicios no considera

trabajadores el Codigo

En relación a aquellos trabajadores que no tienen la calidad de tales, de acuerdo al código

del trabajo, es porque no están sujeto a la normativa del trabajo, y son aquellas personasque realizan oficios (carpintero, zapatero), tampoco son trabajadores que están regidos por

el código del trabajo aquellos que ejecutan trabajos directamente al público (ese trabajador

que pasa por las casas ofreciendo limpiar el calefón, lavar el auto, podar un árbol, etc.),tampoco es considerado trabajador en cuanto al código del trabajo aquellos que efectúan

sus labores discontinuas o esporádicamente a domicilio (el jardinero, la persona que

formatea el computador, niñeras, etc.),

Tampoco dan origen a un contrato de trabajo los que realizan la práctica profesional, porque esta prestación de servicios no tiene como contraprestación el pago de una

remuneración, sino que es para la obtención del título profesional, entonces como no existe

la remuneración, con los objetivos que esta posee, entonces se considera que esta relación,

no da origen al contrato de trabajo.

40.- Que labores no dan lugar a contrato de trabajo

Según lo establecido en el art. 8, inciso 2°, 3° y 4° que dice “Los servicios prestados por

 personas que realizan oficios o ejecutan trabajos directamente al público, o aquellos que seefectúan discontinua o esporádicamente a domicilio, no dan origen al contrato de trabajo.

Tampoco dan origen a dicho contrato los servicios que preste un alumno o egresado de una

institución de educación superior o de la enseñanza media técnico-profesional, durante un

tiempo determinado, a fin de dar cumplimiento al requisito de práctica profesional. No obstante, la empresa en que realice dicha práctica le proporcionará colación y

movilización, o una asignación compensatoria de dichos beneficios, convenida anticipada y

expresamente, lo que no constituirá remuneración para efecto legal alguno.Las normas de este Código sólo se aplicarán a los trabajadores independientes en los casos

en que expresamente se refieran a ellos”. 

41.-Defina empresa de acuerdo al Código

está definida en el código del trabajo art. 3 penúltimo inciso, que señala como empresa:“…toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una

dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una

individualidad legal determinada”. Acá tenemos una conjunción de medios de diversanaturaleza materiales (edificio, muebles, maquinarias, etc.), intelectuales (el prestigio de laempresa en el mercado, etc.), medios personales (los trabajadores, configuración de la

empresa en S.A.; LTDA; EIRLA, etc.); quien ordena estos medios, el que determina la

configuración jurídica de la empresa es el empleador.

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Derecho del Trabajo

 pág. 14 

42.- Es importante el objeto, el fin de la empresa para ser

calificada como tal?

43.- Clausulas mínimas legales del CT

Estás aparecen en el art. 10 del Código del Trabajo, desde los números 1 al 6 del Código

del Trabajo.

Este art. 10 señala “El contrato de trabajo debe contener, a lo menos, las siguientesestipulaciones:

1.- lugar y fecha del contrato;

2.- individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento

e ingreso del trabajador;3.- determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de

 prestarse. El contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean éstas alternativas

o complementarias;

4.- monto, forma y período de pago de la remuneración acordada;5.- duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiere el

sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el reglamento

interno;6.- plazo del contrato.

44.-capacidad para celebrar

Teniendo presente que la regla general es la capacidad y la excepción es la incapacidad, la plena capacidad para trabajar se adquiere a los 18 años (en términos generales, como norma

general), no requieren la autorización de ninguna persona para trabajar. Hay una excepciónen que a pesar de tener los 18 años el trabajador, no está capacitado para desarrollar unalabor de trabajo, que es en labores mineras subterráneas, esto se aplica para el caso de los

trabajadores mayores de 18 años y menores 21, que no podrán trabajar en estas labores

mineras subterráneas, sin someterse previamente a un examen de aptitud. El empleador que

contrata un trabajador sin cumplir con este requisito fundamental puede ser sancionado conmultas cuantiosas que pueden sobre pasar las 5 UTM, cosa que puede duplicarse en

situaciones reiteradas.

45.- Explique en que consiste la potestad de mando y de

dirección del empleador.

Consiste en el deber jurídico de obedecer las instrucciones impartidas por el empleador, la

que tiene que tener por respuesta la necesario acatamiento por parte del trabajador.

 Normalmente la potestad de mando del empleador, se hace valer dentro de lo que sedenomina jornada de trabajo, al igual que el deber jurídico de obediencia.

A mayor tiempo que el trabajador le dé al empleador, es mayor la dependencia y

subordinación que posee este, respecto del empleador (sea ordinaria o extraordinaria).

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 pág. 15 

46.-. Explique que es el ius variandi

Es el derecho de variación que tiene el empleador en relación a lo pactado originalmente enel contrato individual de trabajo. Por ende, la regla general establecida en el código civil, de

que las modificaciones del contrato se deben producir por acuerdo de las partes contratanteso por la ley, pero en este caso, en materia laboral se permite que el empleador, de manera

unilateral, modifique ciertos aspectos y ciertas cláusulas pactadas en el contrato individualde trabajo, y esta modificación unilateral tiene pleno valor si cumple con los requisitos legales

47.- Conoce algún caso de ius variandi

En el caso del trabajador que de acuerdo al contrato individual de trabajo presta servicios de

chofer, le puede pedir que a continuación desarrolle labores similares, sin necesidad de

 pedirle su consentimiento como la de la mantención del vehículo. Este ejemplo es del casoIus variandi que posee el empleador para alterar o modificar la naturaleza de los servicios

contratados.

48.- puede el empleador cambiar la jornada de trabajo.

La facultad que la ley concede al empleador para modificar lo pactado en el contrato de

trabajo, se refiere específicamente a la hora de entrada, de inicio de la jornada de trabajo, o

sea hay un problema de distribución de horas, no de duración de horas. Entonces la ley permite al empleador modificar unilateralmente la hora de entrada a las labores, el inicio de

la jornada de trabajo, ya sea adelantándola o retrasándola hasta en 60 minutos.

Entonces esta facultad del empleador alcanza solo a la distribución de la jornada de trabajo

y en lo específico a la hora en que se inicia la jornada de trabajo, pudiendo el trabajadorunilateralmente, adelantar o retrasar el inicio de la jornada de trabajo en 60 minutos.

 Naturalmente acá también, se puede producir una situación de menoscabo al trabajador, pero

acá hay otra exigencia adicional que se le incorporan al empleador. Porque hay que avisarleeste cambio con 30 días de anticipación al trabajador, lo que no ocurre en los casos anteriores;

y en todo caso esta medida tiene que tener una razón fundada, alguna motivación derivada al

funcionamiento o actividad de la empresa, lo que no sucede en las otras hipótesis.

49.- Puede el trabajador reclamar por el ejercicio del ius

variandi .

El trabajador, ante el ejercicio del ius variandi, puede reclamar antes las distintas hipótesis

que se plantearon, ante la inspección del trabajo, dentro del plazo de 30 días contados desdeque se produce el hecho de la modificación o desde la comunicación o notificación de que se

va a alterar lo pactado.

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 pág. 16 

La inspección del trabajo recibe el reclamo del trabajador, y tiene que emitir un pronunciamiento (resolución), y va a resolver esto enviando un fiscalizador a la empresa a

supervisar la situación, va investigar y va a venir un pronunciamiento acogiendo o

desechando el reclamo y en contra de ese pronunciamiento es posible, para a quien afecte ese pronunciamiento, deducir una reclamación judicial (ante el tribunal laboral), para lo cual

tiene el plazo de 5 días contados desde la notificación de la resolución de la inspección deltrabajo.

50.- Plazo

Se establecieron los plazos con anterioridad

51.- Puede el empleador ejercer ius variandi con dirigentes

sindicales.

El CT dispone en su Art.243 de manera explícita que "el empleador no podrá, salvo caso

fortuito o fuerza mayor, ejercer respecto de los directores sindicales las facultades queestablece el Artículo 12 de este Código".

52.- Poder disciplinario del empleador ¿en qué consiste?

La función del poder disciplinario del empleador es corregir la conducta de aquellos

trabajadores que cometan faltas o incumplimientos a las obligaciones que le imponen la ley,

el Convenio Colectivo que los rige, el reglamento interno de la empresa y su propio contratode Trabajo.

El poder disciplinario consiste en la posibilidad del empleador de aplicar sanciones alTrabajador por estos incumplimientos.

53 .- Que es la jornada de trabajo

 _Definición doctrinaria: es el marco temporal o de tiempo dentro del cual se realiza la

 prestación de servicios, es decir es el tiempo en que el trabajador efectivamente debe prestar

sus servicios de conformidad al contrato de trabajo

 _Definición del art.22 CT: Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe

 prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato.

Se considerará también jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra adisposición del empleador sin realizar labor, por causas que no le sean imputables.

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54.-quienes están excluidos de jornada de trabajo .

Art.22 del CT. Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadoresque presten servicios a distintos empleadores; los gerentes, administradores, apoderados

con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior

inmediata; los contratados de acuerdo con este Código para prestar servicios en su propiohogar o en un lugar libremente elegido por ellos; los agentes comisionistas y de seguros,vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local

del establecimiento.

También quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que sedesempeñen a bordo de naves pesqueras.

Asimismo, quedan excluidos de la limitación de jornada, los trabajadores contratados para

que presten sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la

empresa, mediante la utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones.

55.- Que son las horas extraordinarias

Art. 30. Se entiende por jornada extraordinaria la que excede del máximo legal o de la

 pactada contractualmente, si fuese menor.

56.- Cuales son las horas extraordinarias tácitas.

Estamos en presencia de horas extraordinarias tacitas. Cuando se produce el trabajoextraordinario, sin que medie un pacto (sin previo pacto), entonces con conocimiento del

empleador, el trabajador continúa laborando por sobre el tiempo máximo permitido por la

ley o la jornada contractualmente convenida con el empleador.

57.- Que descansos conoce.

R: el descanso diario, semanal y anual.

58.- En que consiste el descanso diario.

Es el intervalo que se produce dentro de la jornada de trabajo, de media hora (1/2 hrs), quees destinada al trabajador para la colación. Esta media hora no se imputaba a la jornada de

trabajo, sino que el trabajador debía pagarla al término de la jornada. Sin perjuicio de queestá puede ser objeto de negociación individual o colectiva, de manera que normalmente

ese tiempo que el trabajador destina a la colación en definitiva se pueda imputar a la jornada e incluso puede ser mayor a la media hora (1/2 hrs). Art.34 Inc.Primero

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 pág. 18 

59.- Quienes están exceptuados descanso diario?

Se exceptúan del descanso diario, los trabajos de proceso continuo. En caso de duda de siuna determinada labor está o no sujeta a esta excepción, decidirá la Dirección del Trabajo

mediante resolución de la cual podrá reclamarse ante el Juzgado de Letras del Trabajo en

los términos previstos en el artículo 31. (Revisar)

60.- En que consiste el descanso semanal: domingos y festivos

Cuando nos referimos a este descanso, hablamos del descanso dominical, a lo menos 2

domingos en el mes, el trabajador tenía derecho a descansar efectivamente, y en caso de quetenga que trabajar el día domingo, el empleador tenía que concederle un día de descanso

compensatorio dentro de la semana siguiente, es decir en ningún caso el trabajador puede

laborar los 4 domingos en el mes. El descanso dominical, tiene su raíz en la religión, por la

cual se entiende este descanso en este día específicamente, si bien es cierto hay ciertasreligiones que establecen que el descanso debiera ser los sábados, pero con la tradición

católica, el día de descanso fue establecido en los días domingos (domingos y feriados que

no se trabajan), en todo caso, que laboren los días domingos, el empleador debe conceder undescanso compensatorio dentro de la semana y a lo menos estos trabajadores deben gozar

efectivamente de descansos dos domingos al mes.

61.-Quienes están exceptuado descanso dominical

Los trabajadores que se desempeñen:1.- en las faenas destinadas a reparar deterioros causados por fuerza mayor o caso fortuito,

siempre que la reparación sea impostergable;

2.- en las explotaciones, labores o servicios que exijan continuidad por la naturaleza de sus

 procesos, por razones de carácter técnico, por las necesidades que satisfacen o para evitarnotables perjuicios al interés público o de la industria;

3.- en las obras o labores que por su naturaleza no puedan ejecutarse sino en estaciones o

 períodos determinados;4.- en los trabajos necesarios e impostergables para la buena marcha de la empresa;

5.- a bordo de naves;

6.- en las faenas portuarias;7.- en los establecimientos de comercio y de servicios que atiendan directamente al público,

respecto de los trabajadores que realicen dicha atención y según las modalidades del

establecimiento respectivo. Con todo, esta excepción no será aplicable a los trabajadores de

centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad

 jurídica, en lo relativo al feriado legal establecido en el artículo 169 de la ley Nº 18.700 yen el artículo 106 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y

8.- en calidad de deportistas profesionales o de trabajadores que desempeñan actividadesconexas.

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 pág. 19 

62.-Que es el feriado.

Es el derecho que tiene el trabajador para descansar una vez al año y poder reponer el esfuerzo

físico e intelectual gastado dentro el mismo.

63.- Tipos de feriado

1.- Feriado ordinario.

2.- Feriado proporcional o compensatorio.

3.- Feriado progresivo.4.- Feriado colectivo.

5.- Feriado de los docentes.

6.- Feriado de las zonas extremas.

64.- Requisitos para tener derecho a feriado anualSer un trabajador con mas de un año de servicio, teniendo 15 dias hábiles.

65.- Quienes no tiene derecho a feriado anual .

Son los trabajadores que laboran en empresas, que por la naturaleza de las actividades que

desarrollan, dejan de funcionar dentro de ciertos periodos en el año, y estos trabajadores,carecen de derecho a feriado.

O sea, debe cumplir con los siguientes requisitos:

a.- Que el periodo en que deja de funcionar la empresa no sea inferior al periodo de goce

del feriado, o sea a lo menos deben dejar de funcionar 15 días hábiles en el año.

 b.- que durante ese periodo de inactividad de la empresa o del establecimiento el trabajadorcontinúe percibiendo normalmente el pago de su remuneración.

66.- Que teorías explican doctrinariamente la remuneración.

Teoría del Salario Natural o Salario de Subsistencia: acuñada a mediados del siglo 19,

durante la época de la revolución industrial, decían que no se podía concebir una retribución

que fuera superior a lo que necesitaba el trabajador para vivir, no era conveniente para el

empresario que contraprestación o retribución que obtuviere el trabajador por motivo de la prestación de servicios fuera superior a la que necesitaba el trabajador y su familia para vivir,

 porque si el trabajador obtenía una mayor retribución, que no fuere estrictamente necesaria para sobrevivir (lo mínimo para la subsistencia), si el trabajador tenía más que lo necesario para vivir, entonces esto iba a causar cierto bienestar en el trabajador, cierto relajo en la

familia del trabajador, y los teóricos de la época decían que esto causaría un aumento de la

 población (va a poder descansar, ocuparse de otros menesteres) y al aumentar la poblaciónva a existir más gente buscando trabajo y bajaran los sueldos;

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 pág. 20 

entonces por lo tanto nunca es conveniente que el salario o retribución que perciba eltrabajador sea superior al nivel mínimo, al nivel básico de subsistencia del operario y como

mucho la del grupo familiar (era como una suerte de combustible que necesitaba el trabajador

 para funcionar).

Teoría de la Oferta y la Demanda: postulada por los seguidores del liberalismoeconómico, del naciente capitalismo; le aplican la teoría económica de la ley de la oferta yla demanda a la fijación de los salarios. Porque la remuneración es el precio del trabajo, por

lo tanto esto debe estar acorde a las fluctuaciones de la oferta y la demanda; es el libre

 juego de la oferta y la demanda el que debe fijar los salarios.Cuando dos obreros siguen a un empleador, los salarios bajan; cuando se trata que dos

empleadores buscan a un trabajador, el salario aumenta.

Teoría del Fondo de Salario: el principal exponente de esta teoría es el economista

 británico George Stuart Mill, y según esta teoría, también de la época de la revoluciónindustrial, en todo el país existe una cantidad limitada de recursos para el pago de los

salarios, lo cual constituiría una suerte de fondo de salarios y este fondo de salario tiene que

distribuirse entre todos los trabajadores, por lo que el fondo de salario debería ser suficiente para cubrir los salarios de los trabajadores.

Teoría de la Productividad o del rendimiento: en cuanto a que dicen que la remuneracióndebe estar asociada necesariamente a la productividad del trabajador, a la gestión del

trabajador en la empresa, a lo que el trabajador ha aportado efectivamente al proceso

 productivo, (esta es precisamente la tesis que inspira el plan laboral de Miguel Piñera),señala que siempre cualquier aspiración de mejorías remuneracionales debe estar asociada a

la productividad del trabajador, porque de esa forma se entiende que si la empresa progresa,

 progresa también uno de los elementos más importantes de la empresa como lo es el

elemento humano, esta es la filosofía de esta teoría.

Teoría de la Concepción Extrajurídica de la Remuneración: que puntualiza el carácter

familiar, de subsistencia, el carácter ético de la remuneración, es una concepción cercana ala doctrina cristiana, en el sentido de que la remuneración constituye una justa retribución,

de acá aparece el concepto de salario ético; se supone que hay una concepción ética social

enlazada con el concepto de la remuneración, donde el abuso está desgastado, de acá que se

vuelve en las reiteradas ocasiones, en la encíclicas, en las enseñanzas católicas, estaconcepción social y ética de la remuneración.

67.- Concepto legal de remuneración.

En virtud del artículo 41, se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las

adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador porcausa del contrato de trabajo

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 pág. 21 

68.- Que prestaciones no se consideran como remuneración:

El mismo artículo 41, en su inciso segundo norma que no constituyen remuneración lasasignaciones de movilización, de perdida de caja, de desgaste de herramientas y de colación,

los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley, la indemnización

 por años de servicios establecida en el art.163 y las demás que proceda pagar al extinguirsela relación contractual ni, en general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causadel trabajo.

69.- Que tipo de prestaciones son remuneración:

Sueldo, sobresueldo, participación, comisión, gratificación.

70.- Que es el sueldo

Es el estipendio obligatorio y fijo, en dinero, pagado por períodos iguales, determinados enel contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios en una jornada

ordinaria de trabajo.

71.- Que es el sobresueldo

Consiste en la remuneración de horas extraordinarias de trabajo.

72.- Que es la participación.

Es la proporción en las utilidades de un negocio determinado o de una empresa o sólo de la

de una o más secciones o sucursales de la misma.

73,. Que es la comisión.

Comisión, que es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras, o sobre el monto de

otras operaciones, que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador

74.- Que es la gratificación.

Corresponde a la parte de las utilidades liquidas, con que el empleador beneficia el sueldodel trabajador.

75.- Porque se puede producir la terminación del contrato de

trabajo.

Estas causales no dan derecho a indemnización, entre las cuales se consideran causales que

son algunas de carácter objetivo (como por ejemplo la muerte del trabajador), como otras

que dependen de la voluntad de las partes (como lo son la renuncia del trabajador).

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 pág. 22 

Las causales que aparecen en este artículo, no dan derecho a indemnización y las que

aparecen en los numerales 4, 5 y 6, requieren de comunicación al trabajador

Art. 159 señala: “El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos:

1.- Mutuo acuerdo de las partes.

2.- Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación, alo menos.

3.- Muerte del trabajador.

4.- Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de plazo fijono podrá exceder de un año. El trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en

virtud de más de dos contratos a plazo, durante doce meses o más en un período de quince

meses, contados desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido

contratado por una duración indefinida.

Tratándose de gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico otorgado por

una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, la duración del

contrato no podrá exceder de dos años.El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleadordespués de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida. Igual efecto

 producirá la segunda renovación de un contrato de plazo fijo.

5.- Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato.

6.- Caso fortuito o fuerza mayor.”

Estas causales, como lo mencionábamos no dan derecho a indemnización y algunas son de

carácter objetivo como es el caso de la N° 3, y otras requieren aviso previo al trabajador

como es el caso de los N° 4, 5 y 6.El mutuo acuerdo de las partes: este es el acuerdo entre el trabajador y el empleador

entorno a terminar la relación laboral, consienten en dejar sin efecto el contrato. Este mutuo

acuerdo debe constar por escrito y la firma del trabajador debe ser ratificada ante un

ministro de fe (notario público, inspector del trabajo, oficial de registro civil, o un dirigentesindical, etc.), si no existe esta ratificación de la firma del trabajador el documento no podrá

ser invocado en juicio por el empleador

Renuncia del trabajador: es el acto unilateral por medio del cual el trabajador es el que da por terminado el contrato de trabajo; no es despido indirecto, es la renuncia del trabajador,

esta debe cumplir con los mismos requisitos del mutuo acuerdo, es decir, constar en

documento escrito, firmada por el trabajador y esta firma ratificada por un ministro de fe.

76.- Concepto de libre despido, estabilidad e inamovilidad.Sistema de Inamovilidad.

Consiste en que el trabajador tiene derecho a permanecer en el empleo indefinidamente,

salvo que acontezca o aparezca una justa causa de terminación del contrato de trabajo,atribuible a la conducta del trabajador, previamente calificada por autoridad competente.

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 pág. 23 

El Sistema de Estabilidad.

La idea de la estabilidad, según Américo Pla, parte del supuesto de que un empleador no

tiene derecho a despedir sino cuando hay una causa justificada, esto está en consonante con

la recomendación 166 y convenio 158 de la OIT.

La estabilidad en definitiva significa que el trabajador tiene derecho a continuar en el empleohasta que medie una causa justificada de terminación del contrato que puede consistir en una

falta atribuible a la conducta del trabajador, o las causales objetivas, como por ejemplo la

causal de necesidades de la empresa.

EL Sistema de Libre Despido o Desahucio.

Este es el sistema que permite poner término al contrato de trabajo sin necesidad de invocar

causa justificada por parte del empleador para poner término al contrato individual de

trabajo.

Este sistema puede ir acompañado de avisos, como también de resguardo indemnizatorio,dependiendo del modelo normativo.

77.- Causales de caducidad del contrato de trabajo

La caducidad del contrato de trabajo es cuando se termina el mismo por razones atribuibles

a la conducta del trabajador (Injurias, faltas, etc). Dice estricta relación con conductas

disciplinarias que vulneran las obligaciones que se obligo a cumplir el trabajador y autorizan

el término del contrato sin derecho a indemnización.

78.- Que es la falta de probidad

Se refiere directamente a la falta de honradez del trabajador.

79.- Defina las conductas de acoso sexual, de acuerdo al Código.

Art. 2, “entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquiermedio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que

amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”.

80.- Porque se legislo acerca del acoso sexual.

81.- .- indemnizaciones que se generan con ocasión del despido.

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 pág. 24 

82.- Concepto de despido, despido indirecto, finiquito,

caducidad y causales de caducidad.

 _Despido: Acto unilateral del empleador para poner término al contrato de trabajo.

 _Despido indirecto o autodespido: Acto unilateral por parte del trabajador que pone términoa la relación laboral, fundado en una causal de caducidad del empleador. Provocando está el

 pago de indemnizaciones.

 _Finiquito: Acto jurídico bilateral, celebrado con las formalidades legales que pueden tenerla naturaleza de carta de pago o transacción // Ajuste de cuentas entre el trabajador y el

empleador.

 _Caducidad: Es la terminación del contrato de trabajo por causas atribuibles a la conducta

del trabajador.

83.- Evolucion histórica de la normativa sobre terminación del

contrato en Chile.

En las primeras leyes laborales, por el año 1924, en la época que precedió inmediatamente

a la creación de nuestro primer código del trabajo que es de 1931, existía la clasificaciónentre obrero y empleado, entonces para ponerle término al contrato de un obrero solo

necesitaban un aviso previo de 6 días (que era solo la comunicación de que sus servicios ya

no serían requeridos), y así se cumplía con la normativa de la época, sin justificar de

manera alguna la decisión, no había obligación para el empleador de justificar causa de laterminación del contrato (por lo tanto podía hacerlo solo por mera liberalidad). Lo mismo

sucedía con los empleados, tampoco era necesario justificar la causa del despido, pero con

la diferencia de que con los empleados tenían ciertas consideraciones, seguramente porque

el trabajo intelectual era más venerado o más importante, entonces el aviso a los empleadosse realizaba con 30 días, y el empleado tenía derecho a una indemnización de tantos sueldos

según fueran los años que había trabajado para el empleador, entonces al empleado tenían

que indemnizarlo y los años se medían por años completos trabajados, si el trabajador pormotivos de enfermedad, no cumplió el año efectivamente trabajando, no cumple con el

requisito para ser indemnizado, solo se indemniza por año completamente trabajado.

Por lo tanto, como se advierte, hay un sistema de libre despido, desahucio a discreción, porque despedían sin necesidad de justificar su decisión.

Entonces aparece el código de 1931 y se mantiene esta normativa. Por el año 1936, se

cambió el sistema de la indemnización del sueldo respecto de los empleados por una

especie de seguro de desempleo, porque la indemnización por el término del contrato de los

empleados la pagaba la caja de empleados particulares, entonces había que cotizar, por loque tenían que pagar una cotización los empleadores y con cargo al estado también, y

resulta que si se despedía al empleado, la indemnización no la pagaba el empleador sinoque la caja de empleados particulares (que era una especie de AFP, más chica) que se

extinguieron en estas en alguna época; entonces la indemnización la pagaba la caja de

empleados particulares, que es lo mismo que sucede hoy en día con el seguro de

desempleo, el fondo de cesantía, donde el trabajador al ponérsele termino al contrato,

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 puede ir a reclamar una parte de la cotización que fue depositando en este fondo(descontada al trabajador de su remuneración).

Entonces tenemos claro de que se liberó al empleador de la carga del pago de

indemnizaciones, por la terminación del contrato, puesto que estas las pagaba la caja deempleados particulares; después en el año 1952, con motivo dela vigencia del denominado

seguro de pensiones, dejo de tener vigencia la indemnización que pagaba la caja deempleados particulares que estaba regulada a través de la ley 6020; al año siguiente, en elaño 1953, se estableció una indemnización por año de servicio en favor de los obreros (fue

un avance importante, puesto que solo existía para los empleados), y también se les pagaba

un sueldo por año de servicio. Y nótese que hasta el año 1953 el empleador aún conservabala facultad de despedir libremente a los trabajadores sin ninguna justificación (esto dejaba a

los trabajadores en un grado de dependencia total y muy precaria); esta precariedad se

demostraba porque justamente los trabajadores no podían defenderse, no podían reclamar,

no tenían derecho a nada, porque si al empleador le parecía mal lo despedía, y los

empleados y obreros para poder recibir la indemnización debían probar que trabajaron losaños completos.

En el año 1966, cambia todo este sistema, porque se dicta la “ley 16.455”, porque resulta

que esta ley estableció se ha dado a denominar la estabilidad en el empleo. Era una ley quetendía a la estabilidad en el empleo, y se dice que tendía a la estabilidad del empleo porque

 por primera vez se le exige al empleador justificar la terminación del contrato de trabajo, se

acaba el libre despido en nuestro país.Entonces desde este año y con esta ley, el empleador no podía poner término al contrato

sino en virtud de una causal legal que la justificada y por supuesto teniendo hechos que

 pudieran configurar la causal legal invocada. El empleador entonces, deja de tener unaimportante herramienta, porque tiene que justificar la decisión de poner término al contrato

de trabajo. Las consecuencias a esto, es que si resulta que el trabajador no está de acuerdo

con el despido puede reclamar al tribunal y el tribunal es llamado a calificar la causal de

término de la relación laboral esgrimida por el empleador, para saber si es verdad o no lacausal invocada, si no hay justificación para despedir el despido es injustificado, y la

consecuencia es que el tribunal ordena reincorporar al trabajador a sus funciones con el

 pago de todas las remuneraciones que dejo de percibir mientras estuvo separadoindebidamente de la empresa (en el juicio el empleador deberá acreditar cual fue el motivo

de la causal de despido y el trabajador deberá acreditar por qué no es así).

Entonces el tribunal decide considerando que el despido o la terminación del contrato fue

injustificada y ordena al empleador reincorporar al trabajador, si el empleador se negaba areincorporar al trabajador solo ahí se devengaba en favor del trabajador la indemnización

 por año de servicio. Por lo que esta norma genera una estabilidad importante en el empleo,

 porque ya el empleador debía ser más cauteloso antes de despedir.

En definitiva este nuevo sistema de estabilidad, estuvo aplicándose hasta el año 1973,donde este sistema dejo de aplicarse en los años del gobierno militar y en el año 1979, se

dicta el decreto ley 2200, y en virtud de este decreto que público gran parte del código del

trabajo que hoy en día, su mayoría de normas se encuentran obsoletas, pero lo concreto esque este decreto, de alguna forma compagino toda la normativa excepcional que había

dictado el gobierno militar en ese tiempo y reestableció el libre despido, sin necesidad de

 justificar causa, pero manteniendo un indemnización por años de servicios sin tope alguno.Modificaciones posteriores a la normativa laboral, principalmente la ley 18.018, del año

1981 que modifico la normativa de la dictadura,

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en materia laboral y suprimió el libre despido pero introdujo las indemnizacionesconvencionales, es decir el trabajador se incorporaba a la empresa, firmaba su contrato de

trabajo y en el mismo, trabajador y empleador podían convenir la indemnización que iba a

recibir el trabajador con motivo de la terminación del contrato de trabajo con un tope yademás se establecía la posibilidad de que en caso que no hubiera convención, una

indemnización legal con tope de 150 días de remuneración (por lo que todos loscontratados antes de 1981, hasta el día de hoy, no tienen tope en el pago de laindemnización).

Más adelante esto cambio, porque el abuso de los empleadores era demasiado (por

indemnización convencional acordaban 1 mes de sueldo, y pesar de todos los años que pudiera llevar laborando el trabajador), y se dictó la ley 19.010, en el año 1990, y en

definitiva esta normativa elimino el desahucio o libre despido, salvo situaciones

excepcionales que todavía están en el código laboral, se reestablece una causal legal que es

la de necesidades de la empresa y diremos que esta ley establece un resguardo

indemnizatorio, porque con esta ley, ahora ya no son 150 días los que se consideran comotope de indemnización, sino que son 330 días de indemnización (11 meses) por años de

servicios, y que se mantienen hasta hoy en día.

Más adelante aparece la ley bustos (19.631), que establece que para despedir se tiene que pagar previamente e íntegramente la cotizaciones provisionales (no pueden estar pendientes

las cotizaciones al momento de despedir al trabajador). También se incorporó la ley de

seguro de cesantía (el seguro de desempleo que existe actualmente y estas serían lasmodificaciones más importantes en nuestra legislación laboral.

También se le dio más seguridad al finiquito, al desahucio, al mutuo acuerdo, porque

modifico el art. 177 del código del trabajo y se dio más seguridad al finiquito, al desahucioy al mutuo acuerdo, en el sentido de que estos documentos debían constar por escrito (por

escrito la renuncia del trabajador, el finiquito o mutuo acuerdo), y que la firma del

trabajador debía ser ratificada por un ministro de fe y si no aparecía la firma del trabajador

en esos documentos escritos, ratificada por ante los ministros de fe que señala la normativa,este documento, a pesar de estar firmado por el trabajador, no puede ser invocado de

manera alguna por el empleador (carece de valor alguno). Esto significó un gran avance

muy importante en materia de legislación laboral.También debemos citar la ley 20.005, del año 2005, que introdujo una nueva causal de

terminación del contrato de trabajo, que son las conductas de acoso sexual, ley procesal

también influyo sobre este tema, ley 20.087 de la reforma procesal laboral, y últimamente

el año 2012 (en agosto, se incorporó una nueva causal de terminación del contrato, la delart. 160 n° 1, letra F, las conductas de acoso laboral.

Entonces estando ya clara la evolución que ha tenido la terminación del contrato de trabajo,

ahora debemos preocuparnos de las normas internacionales. Al respecto tenemos

importantes citas internacionales, como el Convenio 158 de la OIT, que es del año 1982 yla recomendación 166 de la OIT, que también es del año 1982 (las recomendaciones son

una suerte de reglamento de las convenciones); y estas normativas internacionales

emanadas de la OIT, nos señalan que tienen que ser un despido causado, tiene que ser basado en una causal legal, que tiene que haber indemnización, que tiene que existir justa

causa de despido, que debe haber un procedimiento de recursos disponibles para el

trabajador (que el trabajador pueda reclamar de la causal invocada por el empleador), tieneexistir la posibilidad de rendir prueba dentro del procedimiento destinada a desvirtuar los

hechos que se le imputan al trabajador,

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debe existir protección al desempleo y nunca los motivos económicos deben servir defundamento para el despido. Estos convenios, no han sido ratificados por Chile (en Chile

 por razones económicas si se puede despedir al trabajador).

Entonces estando clara la evolución histórica que ha tenido la normativa referida a laterminación del contrato de trabajo, que desde una etapa histórica que permitía al

empleador despedir al trabajador sin una causa justificada, siguió evolucionando hasta elaño 1966, donde se establece la estabilidad en el empleo, donde se obliga al empleador a justificar la medida del despido, para seguir hasta el periodo de la dictadura militar y volver

al libre despido hasta las distintas modificaciones que sufrió el Decreto Ley 2200, y

llegamos a una etapa de plena vigencia, en el código del trabajo actual, donde aparececlaramente el sistema de estabilidad relativa en el empleo, porque se ve posible despedir al

trabajador, pero debe serlo por causa justificada y solo excepcionalmente se permite el libre

despido en nuestra legislación.

84.- Que sistema de terminación de contrato existe en Chile.

Excepciones.

 Nuestro CT acoge el sistema de estabilidad relativa del empleo (Indemnizaciones en términosgenerales), por lo cual se deberá justificar el despido (Excepciones del 161 Inc.2do)

Debe fundarse en una causal legal (O sea, estar taxativa en la ley).La causal “necesidades de la empresa” (Art.161) es la excepción a este principio.

85.- Se aplica el libre despido o desahucio en Chile?

El libre despido es aplicable en Chile solo en los casos siguientes:

 _Aquellos trabajadores con poder para representar al empleador _Aquellos trabajadores que desempeñan cargos de exclusiva confianza del

Empleador. _Trabajadoras de casa particular

86.- Se aplica la inamovilidad?

Tiene aplicabilidad en el caso de los dirigentes sindicales y el fuero maternal. En general,

cualquier ente con fuero. (esto no quiere decir que no se les pueda despedir, sino que se debe

 pedir autorización a un órgano jurisdiccional para hacerlo)

87.- Que son las vías de hecho y las injurias como causal de

término.

Se refiere a la agresión física sufrida por el empleador de parte del trabajador, o sufrido porun trabajador por otro trabajador.

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88.- La ausencia del trabajador como causal de término del

contrato.

Puede constituirse de diversas formas:

 _Faltar 2 lunes _Faltar 2 días seguidos

 _Faltar 3 días al mes

 _Faltas injustificadas y reiteradas.

89.- Que es abandono de trabajo.

Salida intempestiva durante las horas de trabajo sin que medie autorización con negativa atrabajar sin causa justificada.

90.- Que es el sabotaje.

Perjuicio material causado intencionalmente.

91.- Cuando hay incumplimiento de contrato.

Debe existir un incumplimiento grave y trascendente.

92.- Que causales objetivas de terminación conoce, explique.

El artículo 159 del Código del Trabajo contiene las denominadas causales objetivas o determinación. Estas causales no dan derecho a indemnización por años de servicio.Son: _Mutuo acuerdo de las partes

 _Renuncia del trabajador

 _Muerte del trabajador _Vencimiento del plazo convenido en el contrato

 _Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato

 _Caso fortuito o fuerza mayor

93.- Causales de terminación de contrato en el Código.

Art. 159, 160 y 161, pero también aparecen otras causales en otros artículos como lo son ladel art. 9, 17, 158.

94.- Causales de terminación del art. 159 del CT.

Ya establecidas con anterioridad

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95.- Causales de terminación del art. 160 del CT.

El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales:

1.- Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a

continuación se señalan:a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones; b) Conductas de acoso sexual;

c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier

trabajador que se desempeñe en la misma empresa;d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador;

e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña, y

f) Conductas de acoso laboral.

2.- Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador.

3.- No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días

seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo;asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su

cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una

 perturbación grave en la marcha de la obra.

4.- Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal:a) la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las

horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente, y

 b) la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato.5.- Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al

funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la

salud de éstos.

6.- El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias,herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías.

7.- Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato

96.- Causales de terminación del art. 161

Lo constituye la causal “necesidades de la empresa” y el desahucio o libre despido. 

Las necesidades de la empresa son generalmente motivos económicos, pro siempre debe

tratarse de razones objetivas (No de culpa del trabajador) debiendo venir desde fuera de la

empresa.

97.- Que causales dan y no dan lugar a indemnización.

 _Da pago indemnizatorio: Causales del art.161

 _No da pago indemnizatorio: Causales del 159 y 160