revista digital jorge l calles s
DESCRIPTION
ÂTRANSCRIPT
UNIVERSIDAD FERMÍN TORO
VICE RECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
REALIZADO POR:
Jorge L. Calles S.
C.I. Nro.: 20.669.434
SECCIÓN:
SAIA-B
CURSO
Derecho Civil Contratos
FACILITADORA:
Yerlin Mendoza
Octubre, 2015
RETRACTO
CONVENCIONAL
Es un pacto por el cual el vendedor se reserva recuperar la
cosa vendida, mediante la restitución del precio y el
reembolso de los gastos.
Articulo 1.544 Código Civil: El vendedor que hace uso del
derecho de retracto, debe reembolsar al comprador no solo
el precio recibido, sino también los
gastos y costos de la venta, los de las reparaciones
necesarias y los de las mejoras que hayan
aumentado el valor que este tenga. No puede
entrar en posesión sino después de haber
satisfecho todas estas obligaciones.
El vendedor que entra en posesión del fundo en
virtud del retracto, lo toma libre de todas las
cargas que le haya impuesto el comprador.
Clasificación
El contrato de venta puede resolverse por el ejercicio del derecho de
retracto. Ese derecho se llama
convencional o legal, según su fuente en
el contrato o directamente en la ley.
Articulo 1.533 Código Civil:
Independientemente de
las causas de nulidad y de resolución
ya explicadas en este Título y de las
comunes a todas las convenciones, el contrato de venta puede resolverse
por el ejercicio del derecho de retracto.
Requisitos
1.- El retracto es un pacto de la venta, que hace de ella una venta bajo
condición resolutoria, razón por la cual el ejercicio del derecho de
retracto afecta a los terceros y no implica un nuevo negocio traslativo.
2.- El derecho de retraer es un derecho facultativo no pudiendo pactarse
el retracto como obligación, so pena de nulidad.
3.- Que se trate de u pacto de una venta. La estipulación anterior al
contrato es válida; pero no constituye una cláusula de retracto
convencional sino una promesa de venta.
Plazos y Prorrogas
Que el derecho de retraer no se estipule por un plazo mayor de cinco años,
so pena de resolución a este plazo.
Articulo 1.535 CC: El derecho de retracto no puede estipularse por un
plazo que exceda de cinco años. Si no se ha fijado tiempo para ejercer el
derecho de retracto, la acción para intentarlo se prescribe por el termino
de cinco años, contados desde la fecha del contrato.
Derechos y Beneficios de
las partes
1.- Legitimación Activa.
a. Pueden ejercer el derecho de retracto, en primer término el
vendedor o sus causahabientes a titulo universal, así como quienes
hayan adquirido a título particular de uno u otros, el derecho de
retracto ya que este es cesible.
b. Por otra parte, los acreedores del vendedor pueden ejercer el
derecho de retracto, incluso cuando no sean quirografarios.
2.- Capacidad y poder para ejercer el derecho de retracto: Rige en la
materia el derecho común con la advertencia de que:
a. Retraer es un acto de disposición por la poca importancia que tenga
en relación con el patrimonio del retrayente.
b. Así pues, para ejercer el derecho de retracto se requiere, en
principio, capacidad o poder para realizar actos de disposición.
3.- Legitimación pasiva: El retracto puede ser ejercido contra el
comprador y sus causahabientes a titulo universal y contra los terceros
adquirientes.
Retracto Legal
Es el derecho que tiene el comunero de subrogarse al extraño que
adquiere un derecho en la comunidad por compra o dación de pago con
las mismas condiciones estipuladas en el contrato.
Requisitos
1.- La adquisición de un derecho en la comunidad.
2.- Que la adquisición sea hecha por renta o dación en pago.
3.- Que la adquisición sea hecha por un extraño.
4.- Que la cosa o derecho no pueda dividirse cómodamente o sin
menoscabo.
Efectos
Los efectos del retracto legal antes y después de ejercerse, vencido el plazo
para ejercerlo y ejercido oportunamente, son iguales a los efectos del
retracto convencional pendiente la condición, fallida la condición y
cumplida la condición.
La venta no es obra del derecho
Romano, es una operación muy antigua,
conocida ente los Egipcios hace más de
1,500 años A.C. conforme a la Biblia y
según la historia general, era ya
ordinaria en Babilonia, hace 900 años
A.C., todas como hemos precisado, estas sociedades fueron anteriores a
Roma que aparece en 753 años A.C., como un pueblo rústico que bajo el
dominio de los Etruscos, adquieren conocimientos y cultura. Durante su
evolución es que aparece la ley de las XII tablas, donde este contrato
resalta en la tabla VI, pues es la que sujetaba al que se obligaba, al pago
de una cosa comprada y caso de negativa, debía pagar el doble. Pero a
través del tiempo, ese derecho antiguo fue transformado por las
instituciones del Emperador Justiniano, donde se profundizó el carácter
consensual de la venta. Ortolan en su explicación histórica de las
instituciones del emperador Justiniano, se expresó: "Las obligaciones se
forman por el solo consentimiento, en los contratos de venta, alquiler,
sociedad y mandato. Se dice que en ese caso que la obligación se contrae
por el consentimiento exclusivo, porque no es necesario, para que el
acuerdo nazca, ni el escrito, ni la presencia de las partes, ni la disminución
del precio de alguna cosa….."
Venta con Reserva de
Dominio "La venta con pacto de reserva de la propiedad o del dominio, es la venta
en la cual en virtud de la voluntad de las partes se difiere la transferencia
de la cosa o derecho vendido hasta el momento en que el comprador
pague la totalidad o una parte determinada, del precio"...
Principios Generales
El pacto de reserva de dominio desempeña en la contratación de nuestro
tiempo tanto nacional como extranjera un papel preponderante, pues el
hecho de que una persona pueda adquirir de inmediato un bien
que se le entrega sin pagar simultáneamente su precio lo hará a plazos,
toda vez que de momento carece de dinero para pagar el importe del
mismo, a pesar de que en fecha más o menos próxima tenga lo suficiente,
indudablemente es para considerar el pacto en la forma antes señalada,
más bien, valiosísimo.
Naturaleza Jurídica
El pacto con reserva de dominio es una condición, a la tradición de la
propiedad del bien vendido. Se sostuvo que la compra venta con reserva
de propiedad era una
compra-venta a plazos, o
una promesa de venta,
sometida a condición
suspensiva, es decir, que
se trata de una venta
sometida a condición
suspensiva.
Sobre la posibilidad jurídica del pacto frente al contrato de compra-
venta con reserva de dominio, existen polémicas entre los doctrinarios,
porque hay un grupo que sostiene la incompatibilidad entre el contrato
de compra - venta y su modalidad de la reserva de dominio, ¿por qué?:
a.- Porque mientras aquel es un contrato traslativo de propiedad, de
manera que en el mismo momento en que la venta se consuma, la
propiedad pasa al vendedor.
b.- En orden al riesgo de la cosa, quien corre con ellos:
Desde el punto de vista del contrato de compra - venta, sería el vendedor,
pero mientras la condición no se cumpla, el contrato no se perfecciona.
c.-Si se trata de una venta sometida a condición suspensiva, el
perfeccionamiento del contrato, se daría cuando el comprador haya
pagado la última cuota del precio.
d.- Lo que está sometido a condición no es el perfeccionamiento del
contrato, es la obligación que tiene el vendedor de transferir la propiedad.
Cosas Que Pueden Ser
Objeto De Pacto Las cosas que pueden ser objeto de venta con reserva de dominio son las
siguientes:
1.-Cosas muebles por su naturaleza; es necesario que esas cosas no sean
destinadas a la reventa; la Ley se refiere exclusivamente a las cosas
muebles por su naturaleza, incluyendo naves y aeronaves.
2.-Las manufactiradas identificables, siempre que no se destinen a la
reventa.
Artículo 2º de L.V.R.D: "No podrán ser objeto de venta con reserva de
dominio, las cosas destinadas especialmente a la reventa, ni las destinadas
a manufactura o transformación que no sean identificables".
Articulo 532 C.C.V: "Son muebles por su naturaleza los bienes que
puedan cambiar de lugar, bien por si mismos o movidos por una fuerza
exterior".
Articulo 533 C.C.V: "Son muebles por el objeto a que se refieren o por
determinarlo así la Ley, los derechos las obligaciones y las acciones que
tienen por objeto cosas muebles; y las acciones o cuotas de participación
en las sociedades civiles y de comercio, aunque éstas sociedades sean
propietarias de bienes muebles...
Venta de Propiedad
Horizontal: Régimen de
las Enajenaciones
La propiedad horizontal es una
institución jurídica común en muchos
países con derecho civil codificado, que
reparte los derechos de propiedad
sobre edificios de departamentos u
oficinas entre distintos propietarios.
Bajo ciertas condiciones, esta institución parece servir para economizar
costos de transacción y de administración, en especial en casos en los que
los costos de administración de un condominio centralizado son
relativamente altos y el número de agentes económicos involucrados (es
decir, el número de departamentos en el edificio) también es elevado.
El término “propiedad horizontal” se refiere a un conjunto de derechos
de propiedad asignados sobre cierto edificio de departamentos u oficinas
en el cual hay porciones bajo dominio individual y otras sujetas a dominio
colectivo por parte de los propietarios del edificio.
Es una propiedad especial que se constituye exclusivamente sobre
edificios divididos en apartamentos o locales que pueden ser
aprovechados independientemente.
Características
Es un régimen específico para edificios
divididos por apartamentos y locales,
susceptibles de apropiación
independiente.
La enajenación de apartamentos y
locales sólo se podrá realizar una vez
cumplidas las formalidades de protocolización del Documento de
Condominio.
Concurren los apartamentos y locales con las cosas comunes.
Concurren dos derechos, el derecho de Propiedad individual y el derecho
de Propiedad común, indispensable para el disfrute y aprovechamiento
de los apartamentos y locales.
Concurren las obligaciones de los Copropietarios en lo concerniente a la
administración y conservación de las cosas comunes, con las limitaciones
y restricciones del derecho de Propiedad individual consagradas en el
Documento de Condominio, su Reglamento y en la Ley de Propiedad
Horizontal.
Requisitos
1º. Que estén integrados por dos o más edificaciones o parcelas
independientes entre sí, cuyo destino principal sea la vivienda o locales.
2º. Que los propietarios de estos inmuebles, o viviendas o locales en que
se hallen divididos horizontalmente, participen con carácter inherente a
tal derecho, en una copropiedad indivisible sobre otros elementos
inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios.
Los Complejos Inmobiliarios Privados plantean 3 alternativas sobre su
organización:
1ª) Constituirse en una sola comunidad de propietarios, a través de
cualquiera de los procedimientos establecidos en el Art. 5.2.
2ª) Constituirse en una agrupación de comunidades de propietarios.
Para constituirse en agrupación de comunidades de propietarios se
requerirá que el título constitutivo de la misma:
Se otorgue por el propietario único del complejo o por los presidentes
de todas las comunidades que se integran en ella, autorizados
previamente por acuerdos mayoritarios de sus respectivas Juntas.
Contenga la descripción del Complejo Inmobiliario en su conjunto y
de los elementos viales, instalaciones y servicios; así como la cuota de
participación de cada una de las comunidades.
Pueda ser inscrito, así como sus estatutos (de la comunidad) en el
Registro de la Propiedad.
Sus especialidades respecto a la situación jurídica de las reguladas
directamente por la Ley de Política Habitacional, que fuera de ello se
les aplica, son:
La Junta de propietarios estará compuesta por los presidentes de las
comunidades integradas, que representarán al conjunto de
propietarios de cada comunidad.
La adopción de acuerdos para los que la Ley requiera mayoría
cualificada, exigirá la previa obtención de la mayoría de que se trate
en cada una de las Juntas de Propietarios.
Salvo acuerdo contrario de la Junta, no les será aplicable la exigencia
del art. 9 de la Ley, de construir un fondo de reserva.
3ª) No adoptar ninguna de esas dos formas jurídicas.
En esta tercera opción les serán aplicables las reglas que para cada una
establezcan los copropietarios y, supletoriamente, las disposiciones que
integran el régimen de las agrupaciones de comunidades, que acaba de
exponerse.
En sentido amplio, se entiende por cesión de créditos el acto entre vivos
en virtud del cual un nuevo acreedor sustituye al anterior en la misma
relación obligatoria. En este sentido pues, la cesión de créditos es una
especie de género "cesión de derechos" y del género "modificación
subjetiva de las obligaciones". Así entendida, la cesión de créditos puede
ser a título oneroso (p. ej.: cesión a título de venta o permuta), o a título
gratuito (p. ej.: cesión a título de donación), o a título de garantía.
Normalmente, la cesión de créditos nace de un contrato entre el acreedor
original (cedente) y el nuevo acreedor (cesionario). El deudor (cedido)
puede ser parte o no serlo.
En sentido restringido, se entiende por cesión de créditos la transmisión
que realiza el acreedor de la titularidad de su derecho de crédito a otra
persona. Los sujetos de la cesión de crédito son el cedente, que es el
acreedor que transmite su derecho, y el cesionario, que lo recibe
convirtiéndose así en el nuevo acreedor; el deudor cedido no es parte en
el negocio de cesión al no ser necesario su consentimiento.
La cesión de crédito es un contrato por el cual una parte (cedente) se
obliga a transferir a otra (cesionario), un crédito no endosable que tiene
a su favor contra un tercero (cedido) y la otra (cesionario) se obliga a
pagar un precio por esa cesión. El contrato de cesión de crédito es un
título hábil para la transmisión de la propiedad de un derecho de crédito
contra un deudor en particular.
PARTES EN EL
CONTRATO DE CESIÓN
DE CRÉDITO Las partes en este contrato son dos: el cedente (poseedor del crédito) y el
cesionario (futuro titular).
Además de estas personas existe un tercer sujeto que, si bien no es parte,
está interesado en la cesión: es el deudor del crédito en cuestión a quien
se llama cedido.
CARACTERIZACIÓN
DEL CONTRATO DE
CESIÓN DE CRÉDITO El contrato de cesión de crédito es consensual, ya que se perfecciona por
el simple acuerdo de partes. El CCom no establece formalidades
especiales para el perfeccionamiento de este contrato.
ELECTOS DE LA
CESIÓN ENTRE
CEDENTE Y EL
CESIONARIO La cesión no produce efecto alguno mientras no se haga la entrega del
título o del documento que se otorgue, que llevará la nota de traspaso con
la designación del cesionario y con la firma del cedente. A partir de ese
momento se tendrá el cesionario como titular del crédito.
CESIÓN DE DERECHOS
DE HERENCIA. La cesión de un derecho de herencia es el acto en virtud del cual una parte
transfiere a otra los derechos que le corresponden dentro de una sucesión
presente, como heredero o
legatario, título oneroso o
gratuito.
La cesión de un derecho de
herencia puede hacerse a
cualquier titulo> de vente,
donación, permuta, aporte en
sociedad, entre otros.
Comprende, por tanto la realización de una acto de disposición de una
universalidad patrimonial o de una asignación singular en una sucesión
supone pues, la existencia de una cesión por cuanto el derecho a suceder
por causa de muerte a una persona viva no puede ser materia de caso
jurídico ya que al tenor de lo dispuesto en el artículo 1520 del código Civil
tiene objeto ilícito y conseguimiento, adolece de nulidad absoluta.
Quien traspasa los derechos de herencia no trasmite su calidad de
heredero, sino, simplemente, el interés que le asiste en la sucesión del
causante o de jujus de índole patrimonial. Se debe entender, así mismo,
que cuando se habla de sucesión no es en él sido estrictamente de proceso
sino se extiende al momento en que el causante fallece.
La cesión debe tratar, únicamente, sobre los derechos hereditarios o
sobre la asignación singular. La cesión de los derechos, de herencia nace
sobre bienes determinados, es una verdadera venta de cosa ajena, hasta
tanto no se verifique la partición de los bienes que componen el activo
patrimonial, forma parte de la masa hereditaria, contiene una venta de
cosas ajenas, tener derecho sobre la universalidad, del cujus. Anticiparse
a una participación cuyos alcances no se pueden determinar de
antemano, puede darse el caso que no se le adjudique al cesionario del
bien cedido> el verdadero dueño es otro heredero, a quien la ley le
asignan las acciones de dominio, cualquiera de los herederos puede
interponer la acción reinvicatoria a nombre de la sucesión sobre el bien o
bienes expresamente dispuestos por el heredero cedente.
Cesión de Derechos
Litigiosos Cesión de derecho litigioso es el acto jurídico en virtud del cual una
persona transfiere a otra, a título oneroso, o gratuito, los derechos
personales, que se controvierten en juicio esta concesión cesión. Este
título consiste en un documento privado, aun en el caso en que la
controversia trate sobre inmuebles.
Para que un derecho sea litigioso se requiere notificación judicial de la
demanda significa en consecuencia, que antes de notificarse la demanda,
no se significa en consecuencia, que antes de notificarse la demanda no se
puede admitir que un derecho sea litigioso, porque sean partes admitidas
o no para que toda controversia adquiera la naturaleza litigiosa.
Características de la cesión
Relata, por la naturaleza de la cesión "un evento incierto de la litis" de
carácter aleatorio de la cesión de los derechos litigiosos por cuanto el
cedente no puede responder el pleito. El cedente, eso sí, debe responder
por la existencia del proceso o de la litis, frente al cesionario, y su
responsabilidad se limita a este aspecto.
Situación procesal del
cesionario. Una vez que se ha transmitido el derecho litigioso, el cesionario deberá
hacerse reconocer dentro del proceso respectivo, con el fin de lograr la
decisión que le interesa. El reconocimiento se puede hacer de dos
maneras:
Cuando el cedente se dirige al juez, por medio de un memorial, poniendo
en conocimiento la cesión de los derechos y acompañados el título
contentivo de la cesión y pidiendo se declara al cesionario subrogado en
los derechos controvertidos.
Es el propio cesionario del derecho litigioso, quien pide su reconocimiento
corno tal presentando el título que acredita la cesión.
Al producirse el reconocimiento del cesionario, éste entra a sustituir al
cedente del juicio con las consecuencias que puedan derivarse de la litis,
El cesionario debe cubrir todos los gastos que se ocasionen dentro del
proceso, a partir de ese momento, Sin que pueda exigir al cedente,
reconocimiento de suma alguna por ese concepto, salvo estipulación en
contrario.
Retrato litigioso
El retrato litigioso es la facultad
sustancial que tiene una de las partes
en un proceso para obligación del
cesionario de un derecho,
controvertido judicialmente, a
restituir el derecho cedito mediante el pago del valor dado al cedente.
Además del valor dado, se obliga a la parte que ejerce el derecho de
retrato, a pagar los intereses legales desde la fecha en que se halla
notificado la cesión del deudor.
Fundamento del derecho
de retrato Desde el derecho romano imperial se conoce esta institución que fue
creada, con el fin de evitar especulaciones con los créditos, confirmada
por Justiano, autores franceses como Golin, y Qapitant, hablan de esta
figura como una facultad de expropiación. Nuestra corte acogió el
carácter de expropiación del retrato litigioso, cuando emplea la expresión
"Facultad de expropiar".
El retrato litigioso es el propósito de la ley de evitar el comercio, inmoral
de negocios que se controvierten judicialmente. Pretende poner barrera
a ventas que permitan grandes utilidades, fundamento en una
controversia judicial.
Excepciones al retracto
litigioso En las cesiones eternamente gratuitas no hay entonces temor de
especulación por parte del cesionario quien recibe el derecho por mera
liberalidad del cedente".
Los que se hagan por ministerio de la justicia, pues la intervención de la
autoridad jurisdiccional garantiza la seriedad y legitimidad de la cesión,
excluyendo toda idea de especulación".
"Las que van comprendidas en la enajenación de una cosa de que el
derecho litigioso es una parte o accesión'.
"Las cesiones hechas a un heredero o copropietario de un derecho que es
común a los dos".
"Las cesiones hechas a un acreedor en pago de lo que le debe el cedente".
"Las cesiones hechas al que goza de un inmueble como poseedor de buena
fe, usufructuario, cuando el derecho cedido es necesario para el goce
tranquilo y seguro del inmueble"
Aquel contra el cual sea cedido un derecho litigioso puede ejercitar el
derecho de retrato desde el momento en que se notifica la cesión o tiene
conocimiento de ella y hasta los nuevos días siguientes a la notificación
del decreto en que se manda a ejecutar la sentencia.
¿A qué está obligado el
deudor en una cesión de
derechos litigiosos? En la cesión de derechos litigiosos, según lo establece el código civil, el
deudor solo está obligado a pagar al cesionario lo que este haya pagado
por la cesión, con los intereses, los cuales
se cuentan a partir de que se haya
notificado la cesión al deudor. Este
beneficio solo puede usarse antes de
que se cumplan nueve días de
notificado el decreto en que se
manda a ejecutar la sentencia.
Según lo establecido en el
artículo 1971 de la regla consistente, en que el deudor solo está obligado
a pagar al cesionario lo que este pago por la cesión y los intereses contados
a partir de que se notificó la cesión al deudor, se exceptúan las siguientes
cesiones:
Las cesiones gratuitas íntegramente.
Las cesiones que se hagan por el ministerio de la ley.
Las que van comprendidas en la enajenación de una cosa de que el
derecho litigioso forma una parte o accesión.
Por otro lado también se exceptúan las cesiones hechas, teniendo en
cuenta la calidad de las personas, es decir, las que se hacen en
consideración a las personas, según lo establecido en el inciso tres del
artículo mencionado anteriormente:
Cesiones hechas a un coheredero o copropietario por un coheredero o
copropietario, de un derecho que es común a los dos.
La cesión hecha a un acreedor, en pago de lo que le debe el cedente.
La cesión hecha al que goza de un inmueble como poseedor de buena
fe, usufructuario o arrendatario, cuando el derecho cedido es necesario
para el goce tranquilo y seguro del inmueble.
El contrato de donación es aquel
por el cual una persona, la
donante, transfiere
gratuitamente a otra, llamada
donataria, una parte o la
totalidad de sus bienes presentes.
A través de la donación se
transfiere el dominio, no puede
recaer sobre la totalidad de los
bienes del donante como lo
expresa el artículo 1443 del código civil, sino sobre una parte. La
donación debe ser aceptada por el donatario, pero también podrá ser
aceptada por cualquier ascendiente y descendiente del donatario siempre
y cuando se capaz de contratar y obligarse.
Todo contrato de donación está sujeto a tres condiciones:
1ª) La donación no puede comprender los bienes futuros, esto es, los que
no se hallan en el dominio actual del donante.
2ª) La donación se perfecciona, es decir, existe jurídicamente, desde que
el donatario la acepta.
3ª) Si la donación comprende la totalidad de los bienes del donante, este
debe reservarse en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según
sus circunstancias. De no ser así, la donación es nula.
Naturaleza jurídica
La donación presenta como característica inmediata la de ser un contrato
unilateral, y como nota mediata, la de ser un acto jurídico bilateral dado
a que todo contrato es un acto de ese tipo y exige, por ende, de un concurso
de dos o más voluntades. La liberalidad (en sentido amplio) es un acto
por medio del cual una persona otorga a otra, una ventaja o un beneficio
material o económico. De esta suerte, puede afirmarse que la donación es
una especie de liberalidad, debido a que en ella si hay esa transmisión de
la propiedad de la cosa donada, como requisito esencial.
Elementos de existencia
a) El consentimiento. Los contratos se perfeccionan si son celebrados
entre personas presentes, desde el instante mismo de la aceptación y, si se
celebran entre ausentes, desde el momento en que el oferente reciba la
aceptación de aquel a quien propuso dicho contrato.
b) El objeto. El contrato de donación tiene como objeto directo la creación
de derechos y obligaciones a cargo de las partes; derechos del donatario
a la cosa donada y obligaciones del donante de transmitir la propiedad de
esa cosa y de hacer entrega de la misma.
Elementos de validez
La capacidad. La regla general en
materia para contratar, es que "Son
hábiles para contratar todas las
personas no exceptuadas por la ley".
La forma. El contrato de donación
"puede hacerse verbalmente o por
escrito" según que los bienes que
comprenda sean muebles o inmuebles, y según también el valor que
tengan los primeros; esto es el contrato puede ser consensual o formal.
Tipos de donación
Donación pura: es aquella que se otorga en
términos absolutos.
Donación condicional: es la que depende
de un acontecimiento incierto.
Donación remuneratoria: es aquella que se hace en atención a servicios
recibidos por el donante y éste tiene acción legal para reclamarla. La
donación siempre debe superar el monto del servicio.
Donación con cargo o modo,
donación modal: consiste en la
imposición de gravámenes al
donatario o a un tercero -
estipulación a favor de terceros-
como contra prestación a la
donación realizada.
Donación mortis causa: es aquella
que está suspendida a un término,
la muerte del donante, y generalmente se equipara a un legado o herencia.
Debe ser válido el acto de donación como testamento; en caso contrario
carece de efectos.
Donación entre cónyuges o consortes: es
aquella que hace un cónyuge a favor del otro,
que en algunos ordenamientos (argentino) está
prohibida.
Donaciones prenupciales,
antenupciales, por causa de
matrimonio o propter
nuptias: son aquellas hechas
entre los futuros cónyuges o
por algún tercero en
consideración al previsto matrimonio.