le droit de l'urbanisme, outil de politique commerciale des
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Août 2008
Le droit de l’urbanisme,
outil de politique commerciale
des collectivités locales
RAPPORT DE STAGE
AU SEIN DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET DE L’EMPLOI DE LA VILLE DE PARIS
Tiphaine Rich : tiphaine_rich@yahoo.fr
Master 2 construction, urbanisme, contrats – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
2
Je tiens à remercier Patrice Vermeulen et l’ensemble des agents de la Direction du
développement économique et de l’emploi de la ville de Paris, et plus particulièrement
Florence Méry, Marlène Tessier et Nadia Bayan, qui m’ont encadrée durant ce stage. Je
remercie également toutes les personnes qui m’ont accordé un peu de leur temps pour un
entretien, et tout particulièrement Gladys Chassin.
3
Avertissements
Ce rapport présente la synthèse des différentes recherches qui m’ont été confiées, à l’occasion
d’un stage réalisé auprès de la Direction du Développement Economique et de l’Emploi de la
Ville de Paris, sur l’évolution des outils dont disposent les collectivités pour intervenir sur
leur tissu commercial.
Il convient de souligner qu’il a été rédigé au mois d’août 2008, suite à l’adoption de la Loi de
modernisation de l’Economie du 4 août 2008. Il ne prend en compte, par conséquent, ni le
décret d’application du 25 novembre 2008, ni les propositions issues du Rapport Charié.
4
Table des matières
Avertissements....................................................................................................................................................... 3
Table des matières................................................................................................................................................. 4
Introduction........................................................................................................................................................... 7
La politique commerciale de la Ville de Paris .......................................................................................... 9
L’équipement commercial et le droit ...................................................................................................... 12
L’équipement commercial et l’urbanisme .............................................................................................. 13
Présentation du stage réalisé à la DDEE de la Ville de Paris.................................................................. 15
Partie 1. Un contexte propice au renforcement du rôle du droit de l’urbanisme.......................................... 16
Chapitre 1. Une police spécifique au service de la politique commerciale ................................................ 17
Section 1. Un régime d’autorisation spécifique des implantations commerciales ...................................... 17
§1. L’autorisation d’exploitation commerciale de la Loi Royer ............................................................. 18
§2. Une autorisation reposant sur une procédure autonome ................................................................... 19
§3. Une autorisation visant à protéger l’équilibre des formes de commerces......................................... 21
Section 2. De l’indépendance des législations au mélange des genres ....................................................... 23
§1. L’indépendance des législations ....................................................................................................... 23
§2. Vers une harmonisation des législations et de leurs finalités............................................................ 25
Chapitre 2. La perspective d’une intégration de l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général ... 29
Section 1. La remise en cause de l’efficacité économique du dispositif traditionnel................................... 29
§1. La remise en cause de l’efficacité de la Loi Royer ........................................................................... 29
§2. La remise en cause communautaire de la dimension économique du contrôle................................. 31
Section 2. La réforme de l’urbanisme commercial par la Loi de modernisation de l’économie................. 33
§1. Les nouveaux objectifs de la police de « l’aménagement commercial » .......................................... 34
I – La suppression des critères économiques présidant à l’instruction des autorisations ................... 34
II – Les critères d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection du consommateur .................................................................................................................................... 35
III – La protection résiduelle de la diversité commerciale ................................................................ 37
§2. L’allègement du contrôle de « l’aménagement commercial » .......................................................... 38
I – Un champ d’application réduit ..................................................................................................... 38
II – Une procédure allégée ................................................................................................................. 41
Partie 2. Le commerce dans le droit de l’urbanisme général .......................................................................... 44
5
Chapitre 1. Le commerce dans l’urbanisme réglementaire........................................................................ 45
Section 1. La protection du commerce de proximité et de la diversité commerciale, objectifs du droit de l’urbanisme.................................................................................................................................................. 45
§1. La mobilisation indirecte du droit de l’urbanisme au service de la politique commerciale .............. 46
§2. Le droit de l’urbanisme au service de la politique commerciale des collectivités ............................ 48
Section 2. Le commerce dans la planification intercommunale .................................................................. 50
§1. La dimension commerciale des schémas de cohérence territoriale................................................... 50
§2. Le renforcement du volet commercial du SCOT .............................................................................. 52
I – Les Schémas de développement commercial................................................................................ 52
II – L’intégration de zones d’aménagement commercial dans les documents de planification ......... 53
§3. La perspective du SCOT comme instrument global de planification commerciale .......................... 54
Section 3. Le commerce dans la planification communale : les plans locaux d’urbanisme........................ 56
§1. La définition de la politique commerciale des communes dans le PLU ........................................... 57
§2. Déclinaison des objectifs commerciaux dans le zonage du PLU...................................................... 58
§3. Déclinaison des objectifs commerciaux dans le règlement du PLU ................................................. 59
I – La réglementation de l’occupation et de l’utilisation des sols ...................................................... 60
II – La constructibilité des terrains..................................................................................................... 62
III – Les règles de stationnement et de desserte................................................................................. 63
IV - Les servitudes relatives à l’insertion urbaine et environnementale du commerce ...................... 63
§4. L’évolution déterminante de la Loi LME ......................................................................................... 65
Section 4. L’effectivité du droit de l’urbanisme........................................................................................... 66
§1. Les mécanismes de sanction du droit de l’urbanisme ....................................................................... 66
I – L’implantation d’une nouvelle activité commerciale ................................................................... 67
II – Les travaux affectant des commerces existants ........................................................................... 68
III – Le contrôle a posteriori des règles d’urbanisme......................................................................... 69
§2. La perspective du permis de construire comme autorisation de synthèse......................................... 69
Chapitre 2. Le commerce dans l’urbanisme opérationnel .......................................................................... 70
Section 1. Le droit de préemption urbain .................................................................................................... 71
§1. Le droit de préemption urbain, outil de maintien de l’activité économique ..................................... 71
§2. L’assouplissement des conditions de mise en œuvre du DPU .......................................................... 73
Section 2. Le droit de préemption des fonds de commerce.......................................................................... 73
§1. La délimitation d’un périmètre d’intervention.................................................................................. 74
I – La délimitation du périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat ................................. 75
6
II – Précisions contentieuses .............................................................................................................. 78
III – La situation des périmètres délimités avant l’adoption du décret............................................... 79
§2. Les biens et opérations concernés par le droit de préemption........................................................... 80
I – L’objet du droit de préemption ..................................................................................................... 80
II – Les opérations concernées........................................................................................................... 82
III – Les montages permettant d’échapper au droit de préemption.................................................... 83
§3. L’exercice du droit de préemption .................................................................................................... 84
I – La déclaration d’intention d’aliéner.............................................................................................. 84
II – Droit de préemption et opérations à caractère « global » ............................................................ 86
III – Le conflit des droits de préemption............................................................................................ 87
IV – Le prix........................................................................................................................................ 87
V – Exploitation du fonds pendant la période transitoire................................................................... 89
§4. Un outil pertinent au regard de ses objectifs ? .................................................................................. 90
I – Obstacles au maintien d’une activité commerciale ou artisanale fragilisée.................................. 91
II – Les conditions financières du dispositif ...................................................................................... 94
Conclusion ........................................................................................................................................................... 96
Annexes ................................................................................................................................................................ 97
Liste des sigles et abréviations ......................................................................................................................... 112
Bibliographie ..................................................................................................................................................... 113
7
Introduction
A Paris comme ailleurs, le commerce structure la ville et, par conséquent, pour une
large part, la vie de ses habitants. Mais depuis une cinquantaine d’années, l’appareil
commercial connaît une profonde mutation, entraînant d’importantes conséquences sur la
place respective des différentes formes de commerce. Ce phénomène a un impact non
négligeable sur la ville elle-même, sur son fonctionnement et sur la qualité de vie, ce qui en
fait un véritable enjeu de société. Comme le soulignent les propos introductifs d’un colloque
dédié au commerce et à la ville en Europe, « le commerce, qui a fait la ville traditionnelle, a
contribué, au cours des dernières décennies, à la défaire »1.
En effet, les cinq dernières décennies ont été marquées par la naissance et l’essor de la grande
distribution, qui repose sur une vente à marge réduite de produits de grande consommation, en
libre-service. Cette forme de commerce recouvre plusieurs réalités. La nomenclature officielle
d’activités française (NAF) définit plusieurs catégories de « grand commerce » en fonction de
leur taille. Elle distingue, au sein du commerce à dominante alimentaire, la supérette, petite
ou moyenne surface supérieure à 120 m², le supermarché, d’une surface de vente supérieure
ou égale à 400 m² et l’hypermarché, à partir de 2500 m². Il en va de même, en matière de
commerce non alimentaire, des magasins populaires (tels que Monoprix) au-delà de 400 m²,
et des grands magasins multispécialistes (le fameux « Bon Marché » d’Aristide Boucicaut
ouvert en 1852) ou des grandes surfaces spécialisées (jardinage, bricolage…) dont la
superficie se situe au-dessus de 2500 m². Cette formule connaît un succès spectaculaire car
elle est adaptée au contexte économique et social. Elle a permis de réduire le coût de
l’intermédiation commerciale grâce à un double facteur. La taille des commerces augmente
afin d’exploiter les économies de dimension et leur localisation répond au souci de diminuer
le coût de l’investissement foncier. Ceci est rendu possible par le développement de
l’automobile, affranchissant le commerce de sa dépendance à l’égard des flux de clientèle. La
grande distribution occupe aujourd’hui une position dominante dans l’appareil commercial
français et réalise des bénéfices parmi les plus importants des pays européens (53% des parts
de marchés sont détenues par des hypermarchés, contre 4% pour les formes de commerces
inférieures à 400 m²).
1 Le commerce et la ville en Europe : le droit des implantations commerciales, Colloque international de Louvain-la-Neuve, Les cahiers du Gridauh, n°6-2002
8
Si elle a permis la « démocratisation » de la consommation, cette évolution a cependant
amorcé le processus de déclin du commerce traditionnel (inférieur à 120 m²), essentiellement
tenu par de petits commerçants indépendants. Il cumule les handicaps face à la concurrence
des grandes surfaces. La rareté de l’espace (convoité par les bureaux, les agences
immobilières ou les banques) provoque l’élévation des loyers, alors que la congestion de la
circulation automobile et les difficultés de stationnement en compliquent l’accès. Cette
mutation a donc entraîné la fragilisation du commerce de proximité dans les centres villes et
la désertification commerciale de certaines zones rurales, au profit de moyennes et grandes
surfaces implantées en périphérie des villes. Souvent bâties sans souci architectural, celles-ci
ont en outre considérablement enlaidi ces espaces. Elle a contribué à distendre le lien social et
s’inscrit à contre courant des préoccupations actuelles du développement durable, comme des
besoins liés à l’évolution démographique. En effet, le vieillissement de la population modifie
le rapport au commerce. Il augmente le besoin de proximité, la livraison de marchandises
commandées sur internet n’étant pas encore la règle, et favorise un rapport « qualité-prix »
plutôt que la recherche systématique du prix minimum.
On observe cependant depuis quelques années une certaine inversion du processus. La
périphérie d’une majorité d’agglomérations étant saturée d’équipements commerciaux, les
distributeurs s’implantent désormais au cœur des villes en adaptant leurs formats de
magasins : supérettes pratiquant des horaires d’ouverture souples et des prestations élargies
(livraison à domicile). Cette stratégie coïncide avec l’évolution du comportement des
consommateurs plus sensibles à la qualité, voire à l’authenticité de l’achat. Ils sont surtout
séduits par l’économie de temps – et de carburant – qu’offre le commerce de centre ville. On
ne peut cependant ignorer que la préoccupation du pouvoir d’achat demeure omniprésente. Le
phénomène du « hard-discount », originaire d’Allemagne, s’est engouffré dans cette niche à
partir des années 1990, en proposant des prix défiant toute concurrence grâce à des techniques
de commercialisation minimalistes et des formats adaptés aux centres villes. Ce « renouveau »
du commerce de proximité met néanmoins en péril la mixité des formes de commerces.
9
La politique commerciale de la Ville de Paris
Comme le relevait Catherine Barbé, directrice de l’urbanisme, « la situation de Paris est
particulière »2. Il s’agit d’une ville-centre où la mixité urbaine n’est pas à construire mais à
maintenir et elle bénéficie de la vitalité de pôles dont le rayonnement s’étend au niveau
national, voire international : St Lazare-Haussmann, Louvre-Rivoli, Champs-Elysées.
Néanmoins, l’évolution de l’appareil commercial présente des tendances identiques à celles
du territoire national. De nombreux élus parisiens se plaignent de la diminution de la mixité
commerciale dans leur quartier, de la fermeture de commerces de proximité et de la
spécialisation fonctionnelle de certaines zones.
De fait, le Schéma de développement commercial de Paris, approuvé le 8 juillet 2004 pour six
années3, identifie plusieurs mutations du paysage commercial parisien. La volonté municipale
et la difficulté de trouver des emprises foncières disponibles ont eu pour effet de limiter
l’implantation de grandes surfaces. Mais l’offre commerciale de la ville ne peut être dissociée
du contexte francilien. Or l’armature commerciale de la Région s’est radicalement
transformée avec l’implantation de centres commerciaux à proximité des nœuds de
communication, encerclant la ville et provoquant la perte d’une partie de la clientèle de
banlieue parallèlement à l’évasion de certains consommateurs parisiens. D’autre part,
l’implantation de petites et moyennes surfaces et de hard-discounters fragilise nombreux pôles
commerciaux de quartiers. Le nombre de commerces indépendants inférieurs à 120 m²
diminue au profit de celui des supérettes et les chaînes se multiplient, sous forme de franchise.
Les commerces spécialisés (boucheries, poissonneries, chocolateries mais également librairies
ou parfumeries) sont principalement touchés. A l’inverse certaines activités qui ont su
renouveler leur offre, à l’instar des boulangeries, bénéficient d’un nouveau dynamisme. Enfin,
certaines activités de « niche » remplacent celles en perte de vitesse. Après les banques et
autres agences immobilières, fleurissent les cybercafés, centres de bronzage et traiteurs
asiatiques. Paris concentre, de surcroît, des difficultés spécifiques aux grandes villes, comme
la rareté foncière et les problèmes de circulation et de livraison. Pour autant, à l’exception de
certains secteurs comme Belleville (20ème) ou Fontaine-au-Roi (11ème) confrontés à une
disparition progressive de toute activité commerciale, la ville ne souffre pas exagérément d’un
déficit de commerces ou d’artisanats de proximité car « un réseau de moyennes surfaces
2 GRIDAUH, L’urbanisme commercial en débat, Actes du colloque « Pour un urbanisme commercial équilibré et performant », 27 janvier 2003, p.23 3 Document consultable en ligne à l’adresse suivante : http://www.paris.pref.gouv.fr/SDC/Sommaire/accueil.htm
10
alimentaires et de magasins populaires, complété par près de 300 petits discounters, constitue
un maillage étroit et assure une desserte locale plutôt satisfaisante ».
En revanche, le déclin du commerce indépendant au profit de telles formes commerciales se
traduit par une perte d’originalité, une uniformisation de l’offre. Cette banalisation est
particulièrement préjudiciable à certains pôles commerciaux qui tirent leur succès de leur
spécialisation ou de leur identité. Il en va ainsi, par exemple, du secteur du Quartier Latin.
Historiquement, les 5ème et 6ème arrondissements constituent le centre intellectuel de Paris où
se sont établis à la fois les centres universitaires et les principaux éditeurs de la capitale. Ceci
explique la concentration d’un tiers des librairies parisiennes dans ces deux arrondissements
et, plus globalement, du rassemblement de 800 commerces que l’on peut qualifier de
« culturels » parce qu’ils sont liés au livre, à la presse, à l’art ou encore aux industries du
spectacle. Aucun autre quartier de Paris ni aucune autre ville française ne bénéficie d’une telle
concentration de lieux privés spécialisés dans les domaines culturels. Mais le nombre de ces
commerces, et plus spécifiquement des librairies, a globalement diminué sur la période 2000-
20054. La « dénaturation » commerciale menace également, pour d’autres raisons, l’identité
des mythiques Champs-Elysées, traditionnellement voués au commerce du luxe et de la mode,
mais également quartier de cinéma par excellence. Depuis une vingtaine d’années, la pression
foncière conduit à la fermeture des salles obscures, les unes après les autres, et sélectionne les
commerces les plus rentables (les grandes marques de vêtements) seuls capables de payer un
loyer qui avoisine les 10 000 euros le m² par an pour les meilleurs emplacements.
Parallèlement, d’autres secteurs connaissent le développement rapide et invasif d’une mono-
activité préjudiciable pour le commerce de proximité et posant parfois des problèmes de
sécurité et de nuisances. Il en va ainsi, par exemple, des grossistes en textile dans le secteur
Sedaine-Popincourt, des commerces liés au sexe dans la rue St Denis, ou encore des
commerces d’informatique dans le secteur Daumesnil-Montgallet. Une autre forme de
spécialisation est à l’œuvre au sein du quartier Château Rouge. L’omniprésence des
commerces ethniques, si elle confère une identité originale au quartier, va à l’encontre de la
mixité – sociale cette fois – de la population.
Les élus locaux souhaitent donc mettre en œuvre une politique commerciale de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat de proximité et de la diversité commerciale. Il faut tout d’abord se
pencher sur la définition de ces notions. L’idée de « commerce » ne pose pas de problème
4 Etude APUR, Importance et diversité du commerce culturel dans les 5ème et 6ème arrondissements, février 2006
11
particulier et peut être entendue comme toute structure pouvant abriter l’exercice d’une
activité commerciale, au sens des dispositions du Code de commerce. L’article L. 110-1
répute acte de commerce un certain nombre d’activités limitativement énumérées : activités
d’échange et de négoce, industrielles, et activités de service au nombre desquelles figurent les
activités financières et les activités d’intermédiaires (agences immobilières…). Celle «
d’artisanat » rassemble des entreprises de moins de 10 personnes, dans quatre catégories
d’activités regroupant 250 métiers dont la liste est annexée au décret n° 98-247 du 2 avril
1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers : le bâtiment, les services,
la production alimentaire. La notion de « proximité » ne fait l’objet, en revanche, d’aucune
définition juridique. D’après le dictionnaire Larousse, le complément du nom « de proximité »
fait référence au « magasin de vente au détail fréquenté par une clientèle résidant à une faible
distance ».
On conçoit spontanément le critère de proximité d’un point de vue géographique,
naturellement différent selon les collectivités. On peut par exemple considérer, lorsque l’on
habite au cœur de Paris, qu’un commerce de proximité doit pouvoir être atteint sans
emprunter de mode de transport et être ainsi situé à une distance raisonnable à pieds du
domicile, voire du lieu de travail. Cette conception ne peut naturellement pas être transposée à
toutes les municipalités. D’autre part, le commerce de proximité doit être envisagé dans une
seconde acceptation, relative aux produits et services qu’il propose : il doit permettre de
satisfaire l’ensemble des besoins quotidiens de la population, préalablement identifiés. Sous
cet angle, il rejoint la notion de « diversité commerciale ». Elle recouvre un contexte de
mixité de l’offre, au regard de différents critères : la taille, l’activité et la forme des
commerces, que désirent préserver les collectivités.
La politique commerciale de la ville recouvre donc plusieurs aspects. Les élus souhaitent
maîtriser la localisation géographique des commerces, en vue d’éviter la dévitalisation de
certaines zones (et notamment les centres villes). Cette dimension n’est cependant pas, nous
l’avons vu, la plus cruciale pour la Ville de Paris. D’autre part, ils veulent exercer une action
sur leur nature et leurs caractéristiques (taille, forme, activité) afin de favoriser la diversité de
l’offre commerciale, tout en sauvegardant l’identité historique de certains quartiers. Enfin, la
politique commerciale recouvre une dimension esthétique, voire environnementale. Quels
outils juridiques peuvent, dès lors, être mobilisés par les collectivités au service de cette
politique commerciale ?
12
L’équipement commercial et le droit
La liberté du commerce et de l’industrie, proclamée par le décret d’Allarde des 2 et 17 mars
1791, s’oppose traditionnellement à l’intervention publique dans l’activité
commerciale. Liberté publique économique, elle recouvre plusieurs dimensions. La liberté
d’entreprendre, de valeur constitutionnelle5, interdit aux pouvoirs publics de limiter les
activités commerciales des personnes privées par voie de prescriptions6. Toute personne peut
en principe se livrer aux activités commerciales de son choix. Elle se rapproche de la liberté
d’établissement, en vertu de laquelle le commerçant est notamment libre de l’implantation et
de la localisation de son entreprise. A ceci s’ajoute la liberté d’exploitation, le commerçant
étant seul juge de la forme et des modalités de gestion de son activité. Au nom de la liberté de
la concurrence, elle interdit également aux acteurs publics de porter atteinte à l’égalité entre
les acteurs économiques en réalisant des prestations commerciales. L’activité administrative
est également soumise au droit de la concurrence interne et communautaire7, y compris dans
son rôle de police administrative8.
La liberté du commerce et de l’industrie n’est cependant pas absolue. L’évolution
jurisprudentielle a admis l’interventionnisme économique des collectivités, « dans la limite de
leurs compétences, lorsqu’elles justifient d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment
de la carence de l’initiative privée », et pourvu qu’elles ne faussent pas le libre jeu de la
concurrence9. Sans aller jusqu’à la prise en charge directe d’une activité menacée, les
communes peuvent intervenir dans la vie économique locale à travers leurs pouvoirs de police
administrative générale. Il appartient en effet au maire d’assurer le bon ordre, la sécurité et la
salubrité publique, en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités
territoriales. Mais si les nécessités de l’ordre public peuvent justifier une limite à la liberté du
commerce et de l’industrie10, il ne semble pas évident qu’elles englobent la protection du
commerce de proximité et de la diversité commerciale.
5 CC n° 81-132 DC, décision relative à la loi de nationalisations du 16 janvier 1982, Rec. 18 6 CE Ass., 22 juin 1951, Daudignac, Rec. 362 7 Ce sect., 3 nov. 1997, Société Millions et Marais, AJDA déc. 1997, p. 12. La signature d’une délégation de service public doit respecter les prescriptions de l’ordonnance du 1er décembre 1986. 8 CE avis, 22 novembre 2000, Société L&P Publicité SARL, Rec. 526 9 CE sect. 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, Rec. 583 ; CE sect., avis contentieux, 8 nov. 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, Rec. 492 ; CE Ass., 31 mai 2006, n° 275531, Ordre des avocats au Barreau de Paris. 10 Un arrêt n° 281084 rendu par le Conseil d’Etat le 8 juin 2005, AJDA 2005 p. 1260, a ainsi permis à un maire de s’opposer à l’ouverture d’un sex-shop dans le but de préserver la tranquillité publique et la protection de la jeunesse.
13
Cependant, la liberté du commerce et de l’industrie ne s’exerce que dans les limites fixées par
la Loi11. Le législateur peut donc conférer aux collectivités des prérogatives et des pouvoirs de
police spéciale, en vue de la réalisation d’un objectif d’intérêt général défini, et notamment la
protection du commerce de proximité. Il faut rappeler que ces interventions et réglementations
publiques ne doivent pas porter à la liberté des commerçants une atteinte disproportionnée par
rapport à l’intérêt qu’elles poursuivent, au nom des principes de droit interne comme
communautaire.
L’équipement commercial et l’urbanisme
Le droit de l’urbanisme confère aux collectivités de nombreuses prérogatives (droit de
réglementation, de préemption…). Mais défini, selon les termes d’Henri Jacquot et de
François Priet12, comme « l’ensemble des règles et institutions relatives à l’aménagement et
au développement urbains », il a pour vocation première de fixer les règles d’occupation et
d’utilisation « physique » des sols. S’il est alors légitime qu’il encadre la construction
commerciale, il n’a pas comme objet traditionnel de permettre aux autorités locales
d’intervenir sur la nature de l’équipement commercial. L’urbanisme entretient pourtant des
relations étroites avec le commerce, qui constitue une fonction urbaine à part entière tant il est
vrai que son évolution et celle de la ville sont intimement liées, comme l’illustrent les
développements précédents. Dès lors, l’encadrement du développement urbain ne peut être
conçu indépendamment de celui de l’équipement commercial.
L’intégration des préoccupations de politique commerciale dans le droit de l’urbanisme est
cependant particulièrement délicate car elles lient indissociablement à l’aspect aménagement
urbain, une dimension concurrentielle qui dépasse le cadre de ce droit. Cette difficulté a été
surmontée, après plusieurs étapes préliminaires, par l’instauration d’une police spécifique
« d’urbanisme commercial » dans la loi n°73-1193 d'orientation du commerce et de l'artisanat
du 27 décembre 1973, dite Loi Royer13. Elle met en place une procédure d'autorisation d'ordre
économique, distincte et préalable au permis de construire, afin de garantir un développement
11 CE sect. 23 octobre 1981, Ministre de l’économie contre Société Sagmar, Rec. 385 et CC n° 85-200 DC, 16 janvier 1986, Rec. 9, en ce qui concerne la liberté constitutionnelle d’entreprendre. 12 H. Jacquot et F. Priet, Droit de l’urbanisme, Précis Dalloz 6ème édition 13 La loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 avait d’abord intégré le contrôle des implantations commerciales dans la procédure de délivrance du permis de construire. Les projets de création de magasins d’une surface de vente supérieure à 3000 m² étaient soumis à une instruction particulière de la commission départementale d’urbanisme commercial, préalablement à l’octroi de l’autorisation d’urbanisme.
14
harmonieux entre les différentes formes de commerces et notamment de préserver le petit
commerce de ville. Au fil des réformes, le caractère mixte de cette législation s’est accentué
avec la prise en compte des principes d'aménagement du territoire et de protection de
l'environnement.
Cependant, la diversification des finalités du droit de l’urbanisme est une constante des
réformes successives. La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain, dite loi SRU, a constitué l’expression la plus aboutie de cette
mutation. Le droit de l’urbanisme ambitionne aujourd’hui de régir la ville dans sa globalité.
« Il englobe désormais, à côté des finalités traditionnelles, des objectifs nouveaux de plus en
plus précis, en matière d’environnement mais aussi de politique sociale et d’intervention
économique »14. Ce texte consacre notamment, par l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme,
une conception maximaliste de l’objet des documents d’urbanisme. Ceux-ci doivent
déterminer les conditions permettant d’assurer le respect de la règle d’équilibre de la
planification, des préoccupations d’environnement, et des principes qui sont au cœur des
nouvelles politiques urbaines : « la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans
l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités
sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, […] ». Les
objectifs de développement durable, de renouvellement urbain, de mixité permettent aux
collectivités de s’emparer de la gestion d’activités qui échappaient jusque là à la règle
d’urbanisme. On peut dès lors envisager que le droit de l’urbanisme ait un rôle à jouer dans la
protection du commerce de proximité et de la diversité commerciale.
Cette problématique est renouvelée par l’adoption récente du décret n° 2007-1827 du 26
décembre 2007 permettant la mise en place du droit de préemption des communes sur les
fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux instauré par l’article 58 de
la Loi du 2 août 2005. Plus encore, l’adoption le 4 août 2008 de la Loi n° 2008-776 pour la
Modernisation de l’Economie15 ancre cette question dans la dernière actualité. En effet, la
nouvelle acuité que revêt la préoccupation du pouvoir d’achat conduit le législateur à
reconsidérer les fondements du droit des équipements commerciaux. Contrairement aux textes
précédents, cette loi vise à relancer la concurrence en laissant entrer de nouveaux acteurs.
14 Y. Jégouzo, L’impact de la Loi SRU sur la nature du droit de l’urbanisme, BJDU 4/2000, p. 226 15 JORF n°0181 du 5 août 2008 page 12471
15
Ceci suppose d’assouplir le contrôle économique, en contrepartie de quoi le pouvoir des
collectivités serait renforcé sur la dimension urbanistique des implantations commerciales.
Cette réforme s’inscrit dans la perspective, à terme, d’une intégration de la législation
d’urbanisme commercial dans l’urbanisme général.
Présentation du stage réalisé à la DDEE de la Ville de Paris
J’ai réalisé mon stage de fin d’études au sein de la Direction du développement économique et
de l’emploi de la Ville de Paris (DDEE), de mai à juillet 2008, sous la direction de Patrice
Vermeulen. Dans ce contexte, j’ai pu travailler sur plusieurs sujets relatifs à la mise en œuvre
de la politique commerciale de la ville, dans ses rapports avec le droit de l’urbanisme :
- Instruction de demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives à des
commerces et à des établissements hôteliers ;
- Note sur les incertitudes juridiques relatives à la mise en place du droit de préemption
des fonds de commerce ;
- Recherches concernant la problématique des autorisations d’occupation domaniales
pour le commerce non sédentaire, et plus particulièrement sur les perspectives de
réforme du règlement des bouquinistes de la Seine ;
- Veille juridique sur l’adoption de la Loi de modernisation de l’économie du 4 août
2008 et la réforme de l’urbanisme commercial ;
- Note sur l’intégration des préoccupations liées au commerce dans les documents
d’urbanisme.
Ce rapport de stage est l’occasion de mettre en cohérence ces différentes recherches et de
tenter de cerner la mesure dans laquelle le droit de l’urbanisme s’est emparé de la
problématique du commerce, pour constituer aujourd’hui un outil pertinent pour la mise en
œuvre de la politique commerciale des collectivités en général, et de la Ville de Paris en
particulier. En effet, la réforme du droit des implantations commerciales par la Loi de
Modernisation de l’Economie offre un contexte particulièrement favorable au renforcement
de la dimension commerciale du droit de l’urbanisme général (Partie 1). Nous verrons
comment celle-ci se traduit, à la fois dans le cadre du droit de l’urbanisme réglementaire et
opérationnel (Partie 2). Cette étude sera circonscrite aux évolutions récentes.
16
Partie 1. Un contexte propice au renforcement du rôle du droit de l’urbanisme
Jusqu’à la Loi Royer du 27 décembre 1973, l’implantation des équipements commerciaux
n’était assujettie qu’à la formalité du permis de construire. La délivrance de ce permis
obéissait néanmoins à une procédure particulière dès lors qu’il concernait la création de
surfaces de vente excédant 3000 m², depuis une circulaire interministérielle du 29 juillet 1969.
Cependant, le souci de protéger le petit commerce contre la concurrence des grandes surfaces
a poussé le législateur à soumettre leur implantation à une autorisation spécifique, distincte du
permis de construire. Il a ainsi confié à des Commissions départementales la mise en œuvre
d’une police spéciale dite « de l’urbanisme commercial », Celle-ci n’a cependant d’urbanisme
que le nom car elle est dès le départ plus une police économique que de gestion urbanistique
des sols (Chapitre 1). Cette affirmation doit cependant être nuancée. Ces deux législations
entretiennent des rapports complexes, qui se sont traduits par l’alternance de périodes de
rapprochement et d’éloignement. Alors que dans plusieurs pays européens la régulation de
l’équipement commercial se fait au travers des mécanismes généraux du droit de l’urbanisme,
la Loi pour la modernisation de l’Economie récemment discutée semblait être l’occasion de
rapprocher, voire d’intégrer la législation de l’urbanisme commercial dans celle de
l’urbanisme général (Chapitre 2).
A défaut d’indication contraire, les articles cités sont issus du Code de commerce.
17
Chapitre 1. Une police spécifique au service de la politique commerciale
L’activité commerciale est attachée au bâtiment qui en constitue le siège. Aussi, à l’origine,
seuls les documents d’urbanisme régissaient l’implantation commerciale, le contrôle de cette
implantation s’effectuant par le permis de construire soumis à une instruction particulière
(comprenant l’avis d’une commission départementale spécialisée). La Loi Royer a bouleversé
cette perspective en instituant une police spécifique d’urbanisme commercial. En France,
comme bien plus tôt en Italie et en Belgique, l’implantation des équipements commerciaux
« est devenue un objet de politique économique et sociale »16, dont les intérêts échappent au
droit de l’urbanisme général (Section 1). Il semble alors justifié que les rapports entre la
police de l’urbanisme et la législation des implantations commerciales, qui poursuivent des
objectifs distincts, soient gouvernés par le principe d’indépendance des législations
(Section 2).
Section 1. Un régime d’autorisation spécifique des implantations commerciales
Malgré sa dénomination, l’autorisation prévue ne peut être considérée comme un mécanisme
de la législation d’urbanisme : elle ne relève d’aucune de ses règles générales, ni sur le fond,
ni en matière de procédure et de compétence17. Elle repose sur le principe d’une autorisation
formellement indépendante du permis de construire (§1), délivrée par une instance de décision
au plan départemental (composé d’élus, de représentants des activités commerciales et de
consommateurs) avec une possibilité d’appel hiérarchique au niveau national, initialement
auprès du ministre en charge du Commerce (§2). Cette indépendance procédurale s’explique
par une autonomie de fond, l’autorisation d’équipement commercial étant fondée sur une
législation spécifique dont l’objet est distinct de celui du droit de l’urbanisme (§3).
16 M. Pâques, La cohabitation de l’urbanisme commercial et de l’urbanisme général, in Le commerce et la ville en Europe : le droit des implantations commerciales, Colloque international de Louvain-La-Neuve, Les cahiers du GRIDAUH, n°6/2002 17 CE 18 février 1998, Société Soberga, Dr. Adm. 1998 n° 226
18
§1. L’autorisation d’exploitation commerciale de la Loi Royer
L’implantation des moyennes et grandes surfaces est subordonnée à un contrôle administratif
préalable, prenant la forme d’une procédure d’autorisation d’urbanisme commercial. L’article
L. 752-118, précisé par une circulaire du 16 janvier 197319 énumère les opérations soumises à
cette procédure. Elle concerne principalement la création, l’extension et le transfert d’activités
de magasins de commerces de détail, d’une surface supérieure à certains seuils. La nature du
commerce étant définie par rapport aux acheteurs, le commerce de détail se caractérise par la
vente de marchandises neuves ou d’occasion « à des consommateurs pour un usage
domestique », ce qui exclut notamment les commerces de gros mais également la vente par
correspondance et les surfaces consacrées à des prestations de services, à l’exception des
prestataires de service à caractère artisanal (pressing, salon de coiffures, et d’esthétique,
cordonnerie, boulangerie…)20. D’autres activités sont encore expressément exclues du champ
d’application de la Loi Royer au titre de l’article L. 752-2 (pharmacies, halles et marchés
d'approvisionnement au détail créés par le conseil municipal sur le domaine public, ainsi que
les commerces sur le domaine public ferroviaire dont la surface totale est inférieure à 1 000
m²…) et ne sont pas prises en compte dans l’appréciation d’un ensemble commercial. D’autre
part, la Loi Royer ne s’applique pas à des manifestations commerciales purement
occasionnelles, ni à des activités soumises à une réglementation propre, telles que les ventes
aux enchères publiques.
Les réformes successives ont renforcé le champ d’application et amélioré la transparence de
ces autorisations. La loi « Doubin » n° 90-1260 du 31 décembre 1990 a d’abord remédié aux
lacunes de son champ d’application en réglementant les magasins constituant un « même
ensemble commercial ». La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, « Loi Raffarin », précisée par le
décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 a profondément renforcé le dispositif dans le but
assumé de freiner l’implantation des hard discounts, notamment étrangers, en France. Elle
étend le champ d’application de l’autorisation, devenue autorisation d’exploitation
commerciale, à un nombre accru de projets, d’abord par un abaissement significatif des seuils
à 300 m² pour les opérations déjà soumises à autorisation, sauf exception mentionnée dans les
18 Il faut souligner que l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 a procédé à une nouvelle codification des articles relatifs à l’équipement commercial en remplaçant les articles L. 720-1 à L. 720-11 du code de commerce par les articles L. 750-1 à L.752-23. La partie réglementaire, issue du décret du 9 mars 1993 a été abrogée et partiellement codifiée par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du Code de commerce. 19 Mon TP 31 janv. 1997, p. 309 s. 20 CE 3 septembre 1987 Scaex, Lebon p. 298.
19
textes. Ces seuils sont exprimés en termes de surface de vente. A la lecture de la circulaire de
1997, la surface de vente d’un magasin de commerce de détail s’entend de la superficie des
espaces couverts et non couverts destinés à la vente : espaces de circulation de la clientèle
pour effectuer ses achats ; d’exposition des marchandises proposées à la vente ; de paiement
des marchandises ; de circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
Au-delà de l’aspect quantitatif, le champ d’application de l’autorisation déborde la création ou
l’extension des magasins pour s’étendre, vers l’aval, aux changements de secteurs d’activité21.
Et, dépassant les secteurs traditionnels du commerce de détail et de l’artisanat, le contrôle
administratif préalable appréhende désormais le secteur de l’hôtellerie (constructions
nouvelles, extensions et transformations, entraînant la constitution d’ensemble hôteliers de
plus de 30 chambres – 50 en Ile de France) et du cinéma (création ou extension d’un ensemble
de salles de plus de 300 places – 1500 lorsque l’équipement est exploité depuis plus de 5 ans).
Le régime des équipements cinématographiques est précisé par un décret n° 96-1119 du 20
décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la
commission départementale d'équipement cinématographique et à la Commission nationale
d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique.
§2. Une autorisation reposant sur une procédure autonome
Les articles R. 752-7 et suivants, précisés par l’arrêté du 12 décembre 199722 et une circulaire
du 16 janvier 1997 détaillent le contenu de la demande d’autorisation et les modalités
d’instruction de celles-ci. Elle doit émaner de la personne morale ou physique qui déposera la
demande de permis de construire (et qui doit donc disposer d’un titre l’habilitant à construire
sur le terrain ou à exploiter commercialement l’immeuble).
Si la compétence en matière d’urbanisme général appartient aux communes, depuis les lois de
décentralisation (lorsqu’elles sont dotées d’un plan d’urbanisme), la complexité de
l’instruction et l’impact géographique de ces implantations a conduit le législateur à confier la
21 L’article L. 752-1 8° soumet à autorisation tout changement de secteur d’activité d’un magasin de commerce de détail existant d'une surface de vente supérieure à 2000 m², ce seuil étant ramené à 300 m² lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire. Le changement de secteur d’activité s’apprécie par rapport à la distinction opérée au sein de l’article R. 752-5, qui regroupe toute activité artisanale ou de commerce de détail en trois catégories définies par référence à la NAF : 1° le commerce à prédominance alimentaire ; 2° le commerce de véhicules automobiles, de motocycles et carburants, ainsi que le commerce de produits d’équipement du foyer et d’aménagement de l’habitat ; 3° les autres commerces de détail et les prestations de service à caractère artisanal. 22 JO 19 décembre 1997, p. 18369
20
compétence pour instruire cette demande à des Commissions départementales spécifiques,
dites originellement d’urbanisme commercial (CDUC), créées à cet effet. La décision de
celles-ci peut faire l’objet d’un appel devant une Commission nationale, dont la compétence
était d’abord consultative, le ministre ayant seul le pouvoir de décision.
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite « Loi Sapin » complétée par le décret n° 93-306 du
9 mars 1993, a substitué aux commissions originelles des commissions « d’équipements
commerciaux ». Elle maintient le double niveau antérieur mais la composition, les règles de
fonctionnement et les missions de ces organismes collégiaux sont sensiblement modifiés. Elle
réduit notamment considérablement la représentation des activités commerciales et artisanales
au sein des nouvelles commissions départementales (CDEC) au profit des élus, et conforte le
rôle de la commission nationale d'équipement commercial (CNEC). Ses membres tirent leur
légitimité d'une élection et elle se substitue au ministre pour connaître en appel des décisions
des commissions départementales, afin d’éviter d’éventuels détournements de la procédure à
des fins politico financières.
La loi Raffarin restaure la parité entre élus et professionnels au sein des CDEC. La
composition et les obligations de leurs membres sont fixées désormais par les articles L. 751-
2 et suivants. Présidée par le préfet, la CDEC est composée de six membres :
- trois élus (maire de la commune d'implantation, autre maire de la commune la plus
peuplée de l'arrondissement, président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou à défaut conseiller général du canton intéressé). A Paris, la
composition de la commission diffère légèrement : y siègent le maire de Paris, le
maire de l’arrondissement du lieu d’implantation et un conseiller d’arrondissement
désigné par le conseil de Paris ;
- trois professionnels (président de la chambre de commerce et d'industrie, président de
la chambre des métiers, représentant des associations de consommateurs).
L’autonomie de cette procédure repose sur la distinction des intérêts protégés par chacune
d’entre elles. Comme le souligne F. Bouyssou, le permis de construire une grande surface
commerciale est (traditionnellement) délivré « en fonction des seules règles d’urbanisme, qui
ont pour but de contrôler principalement la desserte par des équipements publics, l’esthétique
urbaine, l’insertion dans le site… ». Au contraire, l’autorisation d’urbanisme commercial est
21
délivrée « en fonction des seules considérations de concurrence et d’aménagement du
territoire »23.
§3. Une autorisation visant à protéger l’équilibre des formes de commerces
Bien que la police des implantations commerciales poursuive des objectifs multiples, elle vise
principalement à protéger l’équilibre des formes de commerce, ce qui en fait une police à
prépondérance économique.
Le 1er article de la Loi Royer modifiée attribue comme principal objectif à cette
réglementation de veiller « à ce que l’essor du commerce et de l’artisanat permette
l’expansion de toutes les formes d’entreprises indépendantes, groupées ou intégrées, en
évitant qu’une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque
l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux ». Ce n’est
cependant pas le seul. L’article L. 750-1, codifiant l’article 1er de la Loi Royer, prévoit
désormais que les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements
de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre « aux
exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de
l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au « maintien des activités dans les zones
rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement
des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine ». Ils doivent enfin
« contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à
l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort
d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ».
Cette pluralité d’objectifs se retrouve également dans l’inventaire des critères, dressé au sein
de l’article L. 752-6. Ils peuvent être principalement regroupés en trois catégories :
- l’offre et la demande globale pour chaque secteur d’activité dans la zone de chalandise
ainsi que la densité d’équipements en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
- l’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal et sur l’équilibre
souhaitable entre les différentes formes de commerce, ainsi que son impact sur
l’emploi et sur les conditions d’exercice de la concurrence ;
23 CE sect., 17 décembre 1982, Société Angelica-Optique centraix et autres, AJDA 20 mai 1983, jurisprudence p. 330, note F. Bouyssou
22
- également, depuis la Loi SRU, la capacité de desserte et l’impact du transport.
Mais le Conseil d’Etat a hiérarchisé les principes fondamentaux de la Loi Royer pour
organiser son contrôle, dans une décision d’Assemblée SA Guimatho du 27 mai 200224. Les
commissions doivent prioritairement se livrer à une analyse d’ordre économique afin de
s’assurer que le projet ne compromet pas « l’équilibre souhaitable entre les différentes formes
de commerce » et, en particulier, ne risque pas « de provoquer l’écrasement de la petite
entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux ». On peut donc considérer, pour
reprendre les termes de JF. Joye25, que la réglementation d’urbanisme commercial est avant
tout « une police de l’implantation des grandes surfaces commerciales, au sein de la famille
des polices de la concurrence ». En effet, il s’agit bien de contrôler les conditions de la
concurrence, au sein d’une zone de chalandise, dans laquelle l’équipement est susceptible
d’exercer une attraction sur la clientèle.
Il faut rappeler tout d’abord que les règles de la concurrence s’appliquent aux autorisations
d’urbanisme commercial, conformément au principe posé par le Conseil d’Etat dans sa
décision n° 227838 SA Caen Distribution du 30 juillet 2003. Si le projet ne contrarie pas le
droit de la concurrence à cette échelle, il faut apprécier l’impact du projet sur l’équilibre entre
les formes de commerce : on doit recourir au critère objectif de la densité commerciale, qui se
traduit par le taux d’équipement commercial en mètres carrés pour 1 000 habitants. Si la
création d’un nouvel équipement conduit à un taux d’équipement supérieur à la moyenne
nationale, le juge estime qu’il y a un risque d’écrasement de la petite entreprise. Les
demandes d'autorisation doivent donc tout d’abord éclairer les commissions sur
l'environnement commercial de la zone de chalandise en répertoriant les équipements
commerciaux et leurs caractéristiques. Parallèlement, elles doivent présenter une estimation
de la population, afin d’aboutir à une moyenne d’implantation26. Ce taux devra néanmoins
être relativisé au regard de différents facteurs et notamment des perspectives d’évolution
démographique.
Les autres critères permettent cependant de réaliser un contrôle du bilan lorsque
l’implantation projetée porte atteinte à l’équilibre commercial de la zone. Les commissions
doivent alors rechercher si les autres principes fondamentaux de la loi permettent ou non de
24 CE 27 mai 2002, SA Guimatho, AJDA 2002. 702, conclusions Rémi Schwartz 25 JF. Joye, Intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général, AJDA 2007, p. 1063 26 Les données par département sont accessibles à l’adresse suivante : http://www.pme.gouv.fr/ (ministère, publication études, chiffres clés) mais n’ont pas été remises à jour depuis juin 2004
23
compenser ces effets négatifs, au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du
territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus
généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs. Au nombre des critères
subsidiaires figurent également ceux introduits par la Loi SRU : impact sur les flux de
circulation, desserte par les transports publics, capacité d’accueil pour le déchargement des
marchandises.
Section 2. De l’indépendance des législations au mélange des genres
Si elles obéissent à des intérêts distincts, les réglementations de l’urbanisme général et de
l’urbanisme commercial sont relatives à un même objet. L’opération unique que constitue
l’ouverture d’une grande surface nécessite l’obtention d’une autorisation au titre des deux
législations dans plusieurs hypothèses. Ce cumul des autorisations sera naturellement
nécessaire lorsqu’il s’agira de construire le bâtiment dans lequel l’activité commerciale sera
développée, mais également, lorsque ce bâtiment existe, en cas de changement de destination.
Il faudra aussi satisfaire aux deux exigences en cas de modification importante de l’activité
nécessitant une nouvelle autorisation parallèlement à une extension du bâtiment soumise à
permis de construire, ou en cas de transfert de cette activité. Ces deux polices interviennent
donc conjointement au cours d’une même opération alors qu’elles reposent sur des normes et
des objectifs différents, situation potentiellement conflictuelle en l’absence d’harmonisation.
L’urbanisme commercial résultant de manière quasi exclusive de considérations de
concurrence et le permis de construire de considérations urbanistiques, la jurisprudence
administrative a consacré l’indépendance de ces législations (§1). Cependant des passerelles
ont été introduites au fil des législations (§2).
§1. L’indépendance des législations
Le Conseil d’Etat a consacré, dans son arrêt Société Angelica-Optique centraix et autres du 17
décembre 1982, le principe d’indépendance des polices d’urbanisme et d’équipement
commercial en s’appuyant sur la distinction de l’objet des réglementations, mais aussi sur la
différence entre les dossiers de demande, les procédures d’instruction, les autorités
24
compétentes, les voies de recours ou encore les sanctions. Les CDEC ne doivent donc pas
vérifier la conformité du projet au droit de l’urbanisme lors de l’instruction et la légalité de
leur décision ne pourra être remise en cause suite à l’annulation du permis de construire27.
Dans le même sens, un avis favorable à l’obtention du permis de construire ne dégage pas de
leur responsabilité pénale des commerçants exploitant un hypermarché sans autorisation
d’équipement commercial28.
Pour logique qu'il soit en apparence, le principe d'indépendance des deux législations peut
aboutir à des conséquences pratiques inadmissibles lorsqu’une seule des autorisations est
accordée ou qu’elles fixent des conditions différentes. Le code de l’urbanisme articule donc
ces deux procédures en soumettant la délivrance du permis de construire à l’obtention de
l’autorisation d’exploiter, devenue définitive (L. 425-7) 29. L’article L. 752-17 du Code de
commerce fixe le délai de recours à 2 mois. Cependant, le point de départ en est fixé
différemment pour le demandeur et les autres titulaires (R. 752-37).
Faute de travaux substantiels, le permis de construire ne s’impose cependant pas. En ce cas,
l’autorisation d’exploitation commerciale doit être délivrée avant la réalisation du projet.
Selon la circulaire du 16 janvier 1997, il convient d’entendre par « réalisation du projet »
l’ouverture au public de la surface de vente. Ce principe du « préalable obligatoire » a pour
but d’éviter qu’un pétitionnaire impatient n’entreprenne la construction d’une grande surface
qu’il n’aura, finalement, pas l’autorisation d’exploiter.
Pour assurer le respect de cette formalité, la demande de permis de construire doit, sous peine
d’irrecevabilité, être accompagnée de la copie de la lettre d’enregistrement de la demande
d’autorisation auprès de la CDEC, en vertu de l’article R. 431-27 du code de l’urbanisme.
Dans le cas où seule une déclaration préalable est nécessaire en vertu de l’article R. 421-17,
elle devra également être accompagnée de la preuve d'une demande en CDEC, par identité de
motifs avec la procédure de délivrance des permis de construire30. D’autre part, les délais des
autorisations ont été harmonisés.
Les dispositions du Code de l’urbanisme enferment, depuis le décret du 5 janvier 2007, la
délivrance des autorisations d’urbanisme dans des délais précis. Ceux-ci ont donc été allongés
27 CE Martelly 13 avril 1983, Rec. CE p. 145 28 Cass. Crim. 19 mars 1997, cordelette Francis c/ Société Samu Auchan, BJDU 5/1997, p. 356 29 Si l’autorisation d’urbanisme commercial est refusée, le permis de construire doit l’être aussi (CE 23 mai 1980, Calvy, Rec. CE p. 235) et si l’autorisation d’urbanisme commercial est annulée, le permis doit l’être aussi (CE 10 juin 1983 Delahaye, Rec. Ce p. 237) 30 En ce sens Instr., 25 juill. 1986 : JCP N 1986, prat. 9891 ; Mon. TP 5 sept. 1986, suppl. p. 7
25
pour tenir compte de la procédure d’autorisation d’équipement commercial ou
cinématographique. L’article R. 423-30 du code de l’urbanisme prévoit, par dérogation à
l’article R. 423-23, que le délai d’instruction du permis est porté à 7 mois. L’article R. 423-36,
dans la continuité de l’ancien article R. 421-18, prolonge également le délai d’instruction de
quatre mois lorsque la décision de la CDEC a fait l'objet d'un recours, correspondant ainsi au
délai prévu par l’article L. 752-17. Cette coordination des procédures se poursuit lorsque
l’instruction du dossier d’équipement commercial nécessite la réalisation d’une enquête
publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d’aménagement du territoire du
projet, au titre de l’article L. 752-5 (demandes portant sur la création d’une surface de vente
supérieure à 6000 m²). Cette enquête publique d’urbanisme commercial s’effectue
conformément aux articles R. 123-1 et suivants du Code de l’environnement, en vertu de
l’article R. 752-16. Dans l’hypothèse où une même enquête serait requise au titre du permis
de construire31, elles peuvent être fusionnées. Dans ce cas, le dossier doit comporter
également les pièces relatives à la construction32. D’autre part, lorsqu’une telle enquête est
réalisée, l’article R. 423-21 du code de l’urbanisme reporte le point de départ du délai
d’instruction du permis de construire au jour de la réception par le préfet du rapport d'enquête,
afin de permettre aux autorités compétentes de prendre en compte les conclusions du
commissaire enquêteur.
§2. Vers une harmonisation des législations et de leurs finalités
Parce que l’implantation commerciale est aussi une fonction humaine qui a des répercussions
sur l’organisation des territoires, elle doit d’abord se réaliser là où sa présence ne porte pas
atteinte à l’équilibre territorial et au bon fonctionnement des agglomérations. Cette
réglementation comporte donc des enjeux en matière d’aménagement du territoire (I). Elle
s’est également ouverte aux considérations d’urbanisme et d’environnement, se rapprochant
31 L’annexe I de l’article R. 123-1 du code de l’environnement y soumet les opérations portant soit sur la création d’une shob supérieure à 5000m² sur le territoire d’une commune non dotée d’un POS ou d’un PLU ou d’autre document en tenant lieu, soit sur la création d’une shob nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 m². 32 Il s’agit des pièces mentionnées au II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, c'est-à-dire le dossier prévu par la réglementation du permis de construire, à l'exception de celles mentionnées aux articles R. 421-3-2, R. 421-3-4, R. 421-5-2 et R. 421-6-1 du code de l'urbanisme. Cette numérotation ayant été modifiée par le décret du 5 janvier 2007, il convient de s’interroger sur la pertinence de cette disposition aujourd’hui. Devront également être joints : l'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ; la mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération.
26
ainsi des préoccupations du droit de l’urbanisme général (II). Parallèlement, celui-ci s’est
emparé de la matière commerciale (Comme nous le verrons dans une seconde partie).
I – Implantations commerciales et aménagement du territoire
Sous l’objectif de protection du commerce existant, se dessine celui de favoriser une
répartition rationnelle des activités commerciales sur le territoire. En interdisant l’ouverture
d’une grande surface ayant un impact trop important sur les commerces de la zone de
chalandise, les commissions entendent préserver le réseau de commerces de proximité. Cette
législation participe donc à la politique d’aménagement du territoire, entendue, selon la
formule de Claudius Petit, comme « la recherche dans le cadre géographique de la France
d’une meilleure répartition des hommes en fonction des ressources naturelles et des
activités ».
Cette dimension a été renforcée par la mise en place de moyens de rationalisation des
implantations commerciales. Des observatoires d’équipement commercial ont été institués par
le décret du 9 mars 1993. Composés d’élus locaux, de représentants des activités
commerciales et artisanales, des organismes consulaires, des consommateurs, de
l’administration et de personnalités qualifiées, ils élaborent chaque année un bilan des
équipements commerciaux et analysent l’évolution de l’appareil commercial du département.
Si leurs conclusions ne s’imposent pas à la commission départementale, celle-ci doit
néanmoins la « prendre en compte », sous peine de vicier l’instruction de l’autorisation33. Il en
va de même au niveau national avec l’observatoire national du commerce, depuis le décret n°
98-1071 du 27 novembre 1998, qui établit un rapport annuel sur l’évolution nationale de
l’appareil commercial et l’application de la législation des équipements commerciaux.
La loi du 5 juillet 1996 a prévu l'élaboration d’un outil de planification par les observatoires
départementaux d’équipement commercial. En vertu des articles R. 751-19 et suivants, ce
document, appelé schéma de développement commercial, rassemble des informations
disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique. Il comporte une
analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et
les secteurs d'activité commerciale à privilégier. L'observatoire départemental d'équipement
33 TA Lyon 7 juin 1995, Fédération des commerçants du Roannais, Etudes foncières 1995, n° 68, 45, obs. B. lamorlette.
27
commercial élabore le schéma à partir de l'inventaire de tous les équipements commerciaux
de plus de 300 mètres carrés, y compris les complexes cinématographiques et les
établissements hôteliers concernés ; de l'analyse de l'évolution de l'équipement commercial au
cours des dix dernières années, en liaison avec celle de la population concernée et de ses
modes de consommation ; de l'évaluation des incidences commerciales des activités
économiques exercées dans le département et, enfin, de l'évaluation des flux commerciaux
générés par les équipements susmentionnés. Le statut de ces schémas a été établi par le décret
n° 2002-1369 du 20 novembre 2002. Quant à leur autorité, une réponse ministérielle précise
qu'il s'agit de simples « outils d'aide » pour les décisions des commissions d'équipement
commercial34.
Cet aspect révèle la connexité qui existe entre réglementation de l’urbanisme commercial et
droit général de l’urbanisme. En effet, le droit de l’urbanisme, comme l’aménagement du
territoire, a vocation à résoudre des problèmes d’aménagement, mais pas au même niveau
géographique. L’aménagement du territoire concerne le « macro-aménagement » en assurant
une répartition équilibrée des activités sur le territoire national, tandis que le droit de
l’urbanisme concerne les problèmes de « micro-aménagement ».
II – La dimension urbanistique et environnementale des implantations commerciales
Le droit des implantations commerciales prend également en compte l’insertion du projet
dans son environnement urbain. Aux termes mêmes de l’article L. 750-1, la qualité de
l’urbanisme participe depuis 1996 des principes directeurs qui gouvernent les projets
d’implantation, tout comme les exigences de l’aménagement du territoire ou
d’environnement. Cela est particulièrement net pour les très grandes surfaces qui sont
soumises à une enquête publique portant à la fois sur l’étude d’impact socio-économique et
l’évaluation environnementale. D’autre part, la Loi SRU introduit des considérations relatives
à l’insertion du projet dans la politique de déplacements et de transports.
Cette harmonisation de la finalité de la législation d’urbanisme commercial avec celles de
législations extérieures semble s’opposer au principe d’indépendance. Cependant, comme le
rappelait Rémy Schwartz, si le législateur a ajouté des objectifs en matière d’environnement
34 Rép. min. n° 6736 : JOAN Q 10 févr. 2003, p. 1083-1084. – Rép. min. n° 8845 : JO Sénat Q 16 oct. 2003, p. 3108
28
et de protection de l’urbanisme, « ces considérations sont inopérantes »35. Elles ne peuvent
être prises en compte que dans le cadre de la délivrance du permis de construire36. Il est
certain que les CDEC n’ont pas à prendre en compte les dispositions des documents
d’urbanisme locaux (PLU et assimilés) lors de l’instruction d’un projet.
Cette perméabilité est donc restée limitée jusqu’ici. Le rapprochement normatif est pourtant
réel : l’article L. 122-1, issu de la loi SRU, impose que les autorisations d’exploitation
commerciales soient compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de
secteur37. Au titre des politiques sectorielles, il appartient au SCOT de définir des objectifs
relatifs à l'équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces et aux
autres activités économiques. En conséquence, il s'impose aux schémas de développement
commercial, mais aussi aux autorisations d'urbanisme commercial. Dans les communes où la
règle de l’urbanisation limitée s’applique et dans les zones à urbaniser, aucune autorisation ne
peut être délivrée, sauf dérogation préfectorale.
La complexité des rapports entretenus par la réglementation de l’urbanisme commercial avec
les législations connexes, telles que le droit de l’urbanisme général, met en exergue la
difficulté qu’éprouve le législateur à la doter d’un cadre propre. La pérennité du principe
d’indépendance, malgré la reconnaissance expresse des similitudes existantes entre ces
différentes matières, accentue son manque de lisibilité et participe à la remise en cause
générale de cette forme de contrôle économique.
35 GRIDAUH, L’urbanisme commercial en débat, Actes du colloque « Pour un urbanisme commercial équilibré et performant », 27 janvier 2003, p.8 36 Le principe d’indépendance demeure applicable également en matière environnementale comme l’illustre un arrêt CE 22 nov. 1999 n°194435 et 194436, Union commerciale économie et commerce trévoltien. La violation du régime de protection des eaux est sans incidence sur la validité d’une autorisation d’urbanisme commercial. 37 CE, 28 sept. 2005, Société SUMIDIS, Société COCO-FRUITS - Requête n° 274706, 274707, Lebon 399
29
Chapitre 2. La perspective d’une intégration de l’urbanisme commercial dans
l’urbanisme général
Le contrôle économique de l’évolution des formes de commerce, opéré selon les modalités de
la Loi Royer, a fait l’objet de remises en cause périodiques38. Mais une procédure
contentieuse amorcée par la Commission dans un avis adressé le 12 décembre 2006 impose à
la France de modifier cette réglementation (Section 1). La dimension économique du régime
de l’urbanisme commercial contrariant les instances communautaires, le législateur a du
réviser les finalités de cette réglementation, ce qui aboutit à rapprocher ce régime de celui de
l’urbanisme général, ouvrant la porte à une intégration du premier dans le second (Section 2).
Section 1. La remise en cause de l’efficacité économique du dispositif traditionnel
L’efficacité de la Loi Royer est depuis longtemps contestée (§1). Mais le législateur a
jusqu’ici cherché à corriger le régime en le renforçant. Cependant, la critique vient
aujourd’hui des instances communautaires, qui en contestent la dimension économique (§2).
§1. La remise en cause de l’efficacité de la Loi Royer
Saisi pour avis des propositions de réforme de la Commission de modernisation de
l’urbanisme commercial, le Conseil de la concurrence dresse un bilan négatif de la
réglementation actuelle39. En dépit de la clarification apportée par la jurisprudence du Conseil
d’Etat, la Loi Royer souffre encore d’un manque de lisibilité. Ses finalités demeurent
contradictoires et floues, et la pertinence des outils permettant d’apprécier l’impact d’un
projet sur l’équilibre commercial peut être contestée.
En effet, la mesure de l’atteinte à l’équilibre commercial repose quasi-exclusivement sur la
combinaison du taux d’équipement et de la population dans la zone de chalandise. Or, comme
38 JB. Auby, Faut-il abroger la loi Royer ? Un point de vue de juriste, RDI 1994, p. 559 39 Avis n° 07-A-12 du Conseil de la concurrence
30
l’ont relevé les commentateurs40, « la lecture des jugements met en évidence le caractère
approximatif, voire orienté, de la délimitation de la zone de chalandise par les
pétitionnaires ». D’autre part, les données relatives à l’évolution de la population sont tirées
des recensements de l’INSEE dont la dernière enquête générale a eu lieu en 1999, ce qui ne
permet pas de prendre en compte les tendances démographiques plus récentes. Or les données
présentées par les pétitionnaires ne font pas souvent l’objet d’une vérification. Il a été relevé à
plusieurs reprises des cas d’analyses incomplètes ou erronées de ces facteurs qui n’ont pas été
rectifiés en cours d’instruction.
Enfin, le calcul du taux d’équipement de la zone est lacunaire car il est établi à partir des
moyennes nationales et départementales relevées par les observatoires d’équipement
commerciaux qui ne s’intéressent, comme nous l’avons déjà mentionné, qu’aux commerces
d’une surface de vente de plus de 300 m². Cette méthode est donc davantage apte à apprécier
« le risque de fuite de la clientèle à partir des grandes et moyennes surfaces existantes vers le
projet examiné », que la menace présentée pour le petit commerce. Ceci a eu pour
conséquence d’écarter le mécanisme de contrôle des implantations commerciales de son but
initial.
Il faut ajouter à cela le fait que les critères complémentaires, permettant d’accepter un projet
alors même qu’il met en danger l’équilibre entre les formes de commerce, ne sont quant à eux
pas hiérarchisés, et ne doivent pas être tous remplis. Il en résulte un pouvoir quasi
discrétionnaire des élus. Pour lever l’incertitude relative à l’utilisation de ces critères, les
grandes enseignes ont vite compris la nécessité de les convaincre de l’opportunité de leur
projet : rentrées fiscales, achat parfois au prix fort d’un terrain communal, financement
d’équipements d’intérêt collectifs, fierté d’accueillir un concept commercial novateur ou une
enseigne prestigieuse sont autant de leviers efficaces.
Ce contrôle a donc eu un succès très mitigé quant à son objectif principal de maintien d’un
équilibre entre les différentes formes commerciales. Il n’a pu endiguer le recul du petit
commerce et n’a pas empêché le développement de la grande distribution. D’ailleurs la
procédure est caractérisée par un très fort taux d’autorisations, comme l’illustre le tableau ci-
dessous (Source : ministère des PME : http://www.pme.gouv.fr/).
40 JP. Meng, L’application du droit existant des autorisations d’exploitation commerciale depuis la Loi Raffarin, in actes du colloque « La nécessaire réforme des règles d’implantation des centres commerciaux : Quelles réformes juridiques pour les centres commerciaux ? », RDI Nov/Déc 2007, p. 465
31
AUTORISATIONS REFUS
Nb Sv (m²) Nb Sv (m²)
Taux d’autorisation
1997 1 199 1 098 494 558 625 772 68%
1998 1 682 1 695 567 673 922 886 71%
1999 2 280 2 519 258 773 1 107 737 75%
2000 2 511 2 820 987 765 1 141 907 77%
2001 2 298 2 477 079 641 909 413 78%
2002 2 616 2 616 043 664 995 056 80%
2003 2 724 2 861 993 598 850 812 82%
2004 2 909 3 083 486 669 967 588 81%
La lourdeur de la procédure a néanmoins freiné l’implantation de nouveaux opérateurs,
notamment les hard-discounters étrangers, au profit des distributeurs nationaux préexistants
dont le poids a été renforcé. C’est cette dernière conséquence qui est particulièrement décriée
aujourd’hui, car le contrôle des implantations commerciales a eu ainsi des effets négatifs sur
la concurrence, et a contribué à l’établissement de positions dominantes. Ceci s’est répercuté
sur l’évolution des prix, contribuant à la baisse du pouvoir d’achat. Enfin, il a eu des
conséquences négatives sur l’emploi, le Conseil de la concurrence estimant qu’en « créant des
barrières à l’entrée, la Loi Raffarin a permis à des entreprises peu efficaces de se maintenir
et a limité le développement de nouveaux concepts de distribution ».
Le dispositif de la Loi Royer a eu davantage comme effet de protéger les distributeurs
existants que le petit commerce. C’est pourquoi la Commission européenne a dénoncé
l’atteinte que porte cette réglementation à la liberté d’établissement.
§2. La remise en cause communautaire de la dimension économique du contrôle
Si le principe de la liberté d’établissement est quelque peu érodé en droit français, l’article 43
du traité CE en fait une liberté fondamentale en droit communautaire. D’effet direct, elle
permet à un opérateur économique de mener son activité de manière stable dans tout Etat
membre. Ceux-ci doivent donc abroger tout obstacle normatif à l’exercice de cette liberté. Or
la procédure actuelle, imposant une autorisation supplémentaire au permis de construire, est
de nature à restreindre les possibilités d’implantation de distributeurs étrangers.
32
Les restrictions peuvent cependant être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général,
pourvu qu’elles soient à la fois adaptées à l’objectif poursuivi et proportionnées41. Mais si la
Commission admet que les objectifs de protection de l’environnement et de l’urbanisme, ou
l’aménagement du territoire sont bien des raisons d’intérêt général, elle considère toutefois
que la réglementation française n’est ni justifiée, ni proportionnée aux objectifs poursuivis.
Elle n’exclut pas, tout d’abord, le caractère discriminatoire de la législation, en constatant que
le seuil de 300 m² adopté en 1996 a permis de soumettre à autorisation les hard discounters
européens qui utilisaient des surfaces comprises entre 400 et 800 m². D’autant plus que le
durcissement des règles d’implantation a eu pour effet de favoriser les opérateurs nationaux,
déjà établis.
Elle soulève ensuite les risques d’arbitraire et d’insécurité juridique que comporte cette
réglementation : en raison de la formulation de critères insuffisamment prévisibles, le
demandeur se trouve dans l’incertitude et les commissions disposent d’une marge importante
d’appréciation subjective. Elle relève, de plus, le caractère partial de la composition des
organes délivrant les autorisations d’exploitation commerciale dans la mesure où des
représentants des opérateurs économiques existants (représentants des chambres consulaires)
participent à la prise de décision. Elle pointe également du doigt la lourdeur de la procédure,
en raison du nombre particulièrement important de renseignements devant être fournis par le
pétitionnaire, détaillés par l’article R. 752-7. La critique porte principalement sur l’exigence
d’une étude d’impact économique et concurrentielle devant justifier le respect des critères de
la Loi Royer, pour les projets portant sur une surface de vente supérieure à 1000 m². Cette
exigence entraîne de longues procédures, coûteuses et très contraignantes pour les opérateurs.
Surtout, elle se rapproche d’un test économique préalable, contraire à la législation
communautaire.
L’efficacité relative du dispositif, combinée à la lutte pour le pouvoir d’achat et à l’évolution
des mentalités (le consommateur ayant pris l’habitude de fréquenter les grandes surfaces et les
supérettes), a plaidé pour une refonte plus importante du contrôle des implantations
commerciales. Dans ce contexte, le gouvernement a mis en place en octobre 2006 une
41 D'ailleurs, c'est précisément sur la base de ces critères que le Conseil d'Etat avait estimé la législation d'urbanisme commercial conforme à l'article 43 du traité CE. Dans sa décision du 5 mars 2003 Société Immaldi, Lebon T. 687 et 701. Les limitations à l'implantation ou l'extension de commerces de détail répondent à des motifs d'intérêt général, liés notamment à la préservation des petites entreprises, à l'emploi et à l'aménagement du territoire. Et, eu égard à l'apparition de nouvelles formes de distribution, notamment le maxi-discompte disposant de surfaces de vente limitées, la fixation à 300 m2 du seuil au-delà duquel l'autorisation est requise apparaît « nécessaire et proportionnée aux objectifs que poursuivent ces dispositions ».
33
Commission de modernisation de l’urbanisme commercial chargée de présenter une réforme
de la procédure et des critères de délivrance des autorisations d’urbanisme commercial. Cette
Commission, présidée par le Ministre des PME et de l’artisanat, Renaud Dutreil, et associant
des parlementaires, des élus locaux et de nombreux représentant des professions concernées, a
rendu un rapport faisant état de l’ensemble de ses propositions en février 2007. Peu de temps
après, le Conseil de la Concurrence, comme le Rapport Attali rendu public le jeudi 24 janvier
2008, ont préconisé la suppression de l’autorisation de la Loi Royer afin de relancer la
concurrence, au profit d’un renforcement du contrôle urbanistique des projets.
Section 2. La réforme de l’urbanisme commercial par la Loi de modernisation de
l’économie
Le projet de loi de modernisation de l’Economie (ci-après « LME ») a été déposé par le
Gouvernement le 28 avril dernier42. Parmi les 44 dispositions de ce projet, un chapitre est
consacré au développement du commerce. Il contient des propositions de réforme du régime
de l’urbanisme commercial (article 27) afin de répondre, comme le souligne l’exposé des
motifs, « aux objectifs de concurrence effective, d’aménagement du territoire, de
développement durable, de plus de simplification et de rapidité dans les procédures, ainsi que
de compatibilité avec la règle communautaire ». En matière d’aménagement
cinématographique, le texte (article 28) maintient les orientations générales en matière
d’implantation des salles de spectacles en insistant sur la diversité culturelle et l’aménagement
culturel du territoire. Pour accompagner la mise en œuvre de cette réforme, il est proposé de
renforcer l’action du fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce
(FISAC) (article 26), abondé par la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA) selon
des modalités renouvelées (article 25).
Bien qu’elle ait bénéficié d’une quasi-unanimité sur le principe, cette réforme de l’urbanisme
commercial a donné lieu à des débats houleux. Ayant fait l’objet d’une déclaration d’urgence
(prérogative du gouvernement permettant d’accélérer l’adoption du texte), ce projet a
nécessité la nomination d’une Commission mixte paritaire en l’absence de consensus entre les
chambres à l’issue d’une première lecture. Après deux mille cinq cents amendements, dix- 42 Le dossier législatif est consultable en ligne à l’adresse suivante : http://www.assembleenationale.fr/13/dossiers/modernisation_economie.asp
34
sept séances de nuit, cent quarante-neuf heures de débat en tout – soit près de sept jours et
sept nuits sans interruption – le texte définitif, comportant désormais 175 articles, a été adopté
fin juillet et promulgué le 4 août43, selon la procédure de l’article 45-3 de la Constitution (qui
ne permet aucun amendement lors de la dernière lecture sauf accord du gouvernement).
Le texte modifie de manière significative les objectifs de la police d’urbanisme commercial,
qu’il rebaptise d’ailleurs du nom « d’aménagement commercial44 » (§1). Parallèlement, il
allège le régime d’autorisation, mais ne procède pas à sa fusion avec les autorisations
d’urbanisme (§2).
§1. Les nouveaux objectifs de la police de « l’aménagement commercial »
La commission contestait l’utilisation de critères qui visent à atteindre des objectifs de nature
économique, notamment la protection des formes de commerce existantes (I) et ne sont pas
directement liés aux impératifs d’intérêt général que sont l’urbanisme, l’environnement ou
l’aménagement du territoire. Le législateur a donc réorienté le contrôle des implantations
commerciales sur le respect de ces derniers objectifs (II). La protection du commerce existant
bénéficiera néanmoins de mécanismes extérieurs à la réglementation des implantations
commerciales, renforcés par la Loi LME (III).
I – La suppression des critères économiques présidant à l’instruction des autorisations
La Cour de Justice des communautés européennes (CJCE) considère, dans une jurisprudence
constante, que les objectifs économiques, tels que la protection de certaines catégories
d’opérateurs économiques ou le maintien d’une certaine structure de marché45, ne sont pas de
nature à justifier des restrictions aux libertés fondamentales. Il faut souligner que cette
position s’inscrit dans la perspective de la directive 2006/123/CE relative aux libertés
d’établissement des prestataires de service et à la libre circulation des services dans le marché
intérieur46. Adoptée le 12 décembre 2006, cette directive dite « services » doit être transposée
dans les droits nationaux avant le 28 décembre 2009.
43 LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, JORF n°0181 du 5 août 2008 page 12471 44 Article 102 XXX de la Loi LME, modifiant l’intitulé du titre V du Livre VII du code de commerce 45 Par exemple, arrêt du 4 juin 2002, Commission contre Portugal, C- 367/98, point 52. 46 JOUE L 376 du 27 décembre 2006
35
Si elle n’est pas encore applicable, l’avis de la Commission souligne néanmoins qu’elle remet
en question la législation française de l’équipement commercial en interdisant, d’une part,
dans son article 14 §6, la participation d’opérateurs économiques concernés dans les instances
chargées de délivrer des autorisations sur un marché, mais aussi, dans son article 14 §5,
« l’application au cas par cas d’un test économique consistant à subordonner l’octroi de
l’autorisation à la preuve économique de l’existence d’un besoin économique ou d’une
demande de marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l’activité ou à
évaluer l’adéquation de l’activité avec les objectifs de programmation économique fixés par
l’autorité compétente ».
Il n’est donc plus possible d’évaluer l’opportunité d’un projet au regard de l’atteinte qu’il
porte à l’équilibre commercial de la zone de chalandise, en prenant en compte l’offre et la
demande globale pour chaque secteur d’activité et la densité d’équipement de la zone. La
Commission de modernisation de l’urbanisme commercial proposait néanmoins de maintenir
un critère de concurrence effective et un critère relatif à la satisfaction des besoins des
consommateurs. Mais le Conseil de la concurrence a souligné le caractère ambigu de ces
critères, qui « impliquent de se prononcer sur l’état de l’offre et de la demande et sur leur
évolution ». Or la position de la Commission doit conduire à écarter tout critère qui tendrait à
évaluer la demande et à porter un jugement sur la capacité du projet à la satisfaire, c'est-à-dire
à anticiper sur le comportement du marché.
L’institution européenne apporte néanmoins une précision d'une très grande importance pour
comprendre l'équilibre du nouveau dispositif : « Cette interdiction ne concerne pas les
exigences en matière de programmation qui ne poursuivent pas des objectifs de nature
économique mais relèvent de raisons impérieuses d'intérêt général ». Or, « Les objectifs de
protection de l'environnement et de l'urbanisme, ou l'aménagement du territoire, sont des
raisons d'intérêt général de nature à justifier des restrictions aux libertés fondamentales ».
II – Les critères d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection du
consommateur
Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 752-6 impose dorénavant aux Commissions
d’apprécier l’opportunité d’un projet en considération de ses seuls effets « en matière
36
d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des
consommateurs ».
La prise en compte du développement durable comprend la qualité environnementale du
projet et son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
La prise en compte de l’aménagement du territoire se décline, quant à elle, en 3 critères :
lorsque le projet est situé dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ou
d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), la façon dont il s’insère
dans celles-ci47 ; l’effet sur les flux de transport et l’effet sur l’animation de la vie urbaine,
rurale et de montagne.
Cette dernière condition de fond est difficile à interpréter. La Commission reconnaît que
l’accessibilité des commerces pour tous, y compris des personnes habitant dans les zones
rurales, désertes (montagnes) ou ne disposant pas de moyens de transport, est un objectif
d’intérêt général lié à l’aménagement du territoire. On peut penser qu’une éventuelle
restriction aux implantations commerciales pourrait dès lors être admise « pour préserver des
produits et services de base satisfaisant un besoin immédiat ou quotidien » 48, sans prendre en
compte la forme ou l’enseigne du commerce. Selon cette interprétation, l’instruction des
demandes d’implantations commerciales pourrait s’appuyer sur une appréciation de l’impact
économique du projet, au sein de la zone de chalandise. Ceci peut expliquer que cette dernière
notion conserve une certaine pertinence dans le nouveau dispositif, et apparaisse à plusieurs
reprises dans l’article 102. Mais le refus ne pourrait être justifié que si l’équipement
commercial compromet l’approvisionnement de proximité en produits et services de base de
la population de cette zone, et non s’il met en danger la santé économique des formes de
commerces existantes.
D’autre part, la logique communautaire veut que la décision s’appuie dans ce cas sur des
documents objectifs, connus du demandeur, pour écarter toute incertitude juridique. La
fragilité commerciale et les besoins économiques d’une zone devront alors apparaître dans des
documents de planification, tels que les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT). Enfin,
une interdiction d’implantation n’est envisageable que s’il n’existe pas d’autres mesures
47 La rédaction de cette condition est particulièrement alambiquée, d’autant plus que le législateur se réfère à une disposition qui a été complètement modifiée depuis la Loi SRU du 13 décembre 2000, mais il semble que l’on puisse y voir l’ancien article L. 752-9. 48 L. Lescene, L’évaluation du système français au regard du droit communautaire, , in actes du colloque « La nécessaire réforme des règles d’implantation des centres commerciaux : Quelles réformes juridiques pour les centres commerciaux ? », RDI Nov/Déc 2007, p. 473
37
moins restrictives permettant le maintien d’une offre de base (tels que des engagements de
fournir en produits et services de base les habitants de la zone concernée…)
La législation de l’aménagement commercial demeure, sous cet angle, une police de
protection du commerce de proximité. Mais la marge de manœuvre des commissions est
strictement encadrée. Elles ne peuvent plus influer, par ce biais, sur les formes et la diversité
des commerces et, notamment, protéger le « petit commerce ». Cette réforme semble donc
« mortelle » pour l’avenir de celui-ci, mais le législateur a adopté de nouveaux mécanismes
protecteurs.
III – La protection résiduelle de la diversité commerciale
Le régime des implantations commerciales ne permet plus de contrôler les conditions de
concurrence. Mais un amendement n° 635, présenté par Patrick Ollier, a permis d’accroître le
rôle du droit de la concurrence dans les mains des élus locaux. Il pourra être à l'avenir un
instrument utile de protection des petits commerçants victimes d'abus de domination. En effet,
selon l'article L. 752-5 du code de commerce, pris dans sa nouvelle rédaction, « en cas
d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la
part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de
commerce de détail, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin que celui-ci
procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 464-2».
L’article L. 752-26 complète ces dispositions : si les injonctions ne permettent pas de mettre
fin au comportement anticoncurrentiel, le Conseil de la concurrence peut enjoindre à
l’entreprise de « modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords
et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Il
peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette
cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone
de chalandise considérée ».
D’autre part, le nouvel article L. 751-1-1 impose au gouvernement de « veiller au
développement de la concurrence au moyen de la modernisation du commerce de proximité »,
qui pourra bénéficier d’aides financières via le fonds d'intervention pour les services,
l'artisanat et le commerce (FISAC). Son intervention est largement réorientée en faveur du
petit commerce, sédentaire ou non, notamment en milieu rural ou dans les quartiers
38
prioritaires de la politique de la ville, c'est-à-dire, dans un cas comme dans l'autre, celui dont
l'activité s'exerce dans des zones menacées de désertification du point de vue commercial.
Rappelons que le FISAC a été créé par l'article 4 de la loi « Doubin » du 31 décembre 1989,
pour répondre aux menaces pesant sur l'existence de l'offre commerciale et artisanale de
proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et
sociales. Par ailleurs, en vertu d'amendements de M. Patrick Ollier, il est prévu, en premier
lieu, que le fonds d'intervention puisse également prendre en charge les intérêts des emprunts
contractés par les communes pour l'acquisition de fonds de commerce ou de baux
commerciaux (ou artisanaux) en application du droit de préemption dont il dispose en vertu de
l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme institué par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en
faveur des petites et moyennes entreprises, que nous présenterons dans la seconde partie.
Les finalités des polices de l’urbanisme commercial et de l’urbanisme général ont donc été
considérablement rapprochées. Pour autant, la Loi LME ne procède pas à la fusion des
régimes de contrôles. Mais l’autorisation d’exploitation commerciale est marginalisée.
§2. L’allègement du contrôle de « l’aménagement commercial »
Contrairement à ce que prônaient nombreux commentateurs, la loi LME n’a pas mis fin à la
dualité des procédures de droit de l’urbanisme et d’urbanisme commercial. Mais si un régime
d’autorisation indépendant demeure, il a été considérablement simplifié : son champ
d’application a été réduit (I) et sa procédure allégée (II), facilitant l’implantation des
commerces. La composition des commissions, désormais Commissions d’aménagement
commercial (CDAC), a également été modifiée, au profit d’un renforcement du rôle des élus.
Elle exclut en revanche les représentants des CCI.
I – Un champ d’application réduit
Les articles L. 752-1 à L. 752-3 et L. 752-15 du Code de commerce énumèrent les opérations
assujetties à autorisation, dont le champ a été légèrement réduit par l’article 102 de la Loi49.
Ainsi il ne reprend pas les dispositions de l’article L. 752-1 5° relatives à la réutilisation à
usage de commerce de détail d’une surface de vente libérée à la suite d’une autorisation de
49 Un tableau récapitule schématiquement les modifications apportées au champ d’application du contrôle en annexe.
39
transfert de l’activité existante. Cependant, la référence à de telles opérations au sein de
l’article L. 750-1 conduit à penser qu’il s’agit d’un oubli n’affectant pas le champ
d’application du contrôle. D’autre part, si dans un premier temps, le projet gouvernemental
envisageait, dans une perspective particulièrement libérale ou par inadvertance, de supprimer
les références aux ensembles commerciaux et à la réouverture d’un commerce inexploité
depuis deux ans, ces évolutions ont été corrigées au fil des débats parlementaires (la durée
d’inexploitation d’un commerce ayant cependant été portée à trois ans au lieu de deux).
En revanche, la loi LME exclut certaines activités du contrôle de l’aménagement commercial.
Le secteur de l’hôtellerie, les stations de distribution de carburant ainsi que les concessions
automobiles échappent désormais à ce contrôle spécifique, comme y échappaient déjà les
activités énumérées à l’article L. 752-2 : pharmacies, halles et marchés d'approvisionnement
au détail créés par le conseil municipal sur le domaine public, ainsi que les commerces sur le
domaine public ferroviaire, mais seulement, désormais, lorsqu’ils sont « situés en centre-
ville ».
La modification principale, et la plus sujette à polémiques, est relative au relèvement des
seuils d’autorisation. Le gouvernement a cependant obtenu gain de cause et celui-ci est passé
de 300 à 1000 m², ce qui devrait favoriser la création de moyennes surfaces et satisfaire la
Commission. Certaines opérations bénéficiaient d’ores et déjà d’un régime plus souple. Leur
seuil de contrôle a également été revu à la hausse afin de leur maintenir cet avantage. Ainsi,
les changements de secteur d’activité ne sont soumis à autorisation que lorsque la surface de
vente est supérieure à 2000 m², et 1000 m² lorsque le commerce est à prédominance
alimentaire. Quant aux regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création
de surfaces supplémentaires, ils ne sont pas soumis à autorisation lorsqu’ils n’excèdent pas
2500 m², ou 1000 m² lorsque l’activité est à prédominance alimentaire. Enfin, les commerces
situés sur le domaine public ferroviaire, en centre-ville, échappent à autorisation jusqu’à
2500 m².
Par ailleurs, la création de nouvelles surfaces de vente dans un ensemble commercial
préexistant n’est soumise à autorisation que si le projet porte sur une superficie totale (en une
ou plusieurs phases) de plus de 1000 m², accordant ainsi une franchise qui n’existait pas dans
le régime précédent. Toute extension supplémentaire doit ensuite nécessairement donner lieu
à une nouvelle autorisation.
40
L’article 102 précise, dans son XXIX, qu’il est d’application immédiate pour les projets
portant sur une superficie inférieure à 1000 m². Ceux-ci échappent donc depuis le 6 août
2008, date d’entrée en vigueur de la loi, au contrôle des CDEC. Les autres dispositions de
l’article 102 entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard, le 1er janvier
200950. On doit déduire de ces termes que les dispositions actuelles demeurent applicables
aux opérations qui seront exclues par la Loi LME ou dont le seuil de soumission au dispositif
de contrôle sera supérieur à 1000 m², jusqu’à l’adoption du décret prévu.
Ce relèvement du seuil devrait avoir un impact significatif. Pour envisager celui-ci, nous
pouvons nous référer aux dossiers traités par la CDEC de Paris entre 2005 et 200851. Celle-ci
a examiné une trentaine de dossiers par an sur la période envisagée, soit 108 dossiers en 3 ans
et demi (90 commerces et ensembles commerciaux, 15 hôtels et 3 cinémas). 15 de ceux-ci
étaient relatifs à des ensembles hôteliers et 34 concernaient des surfaces de ventes comprises
entre 300 et 1000 m² :
- 7 concernant l’équipement de la maison (Mondial Moquette, 3 Darty, St Maclou…);
- 9 concernant l’équipement de la personne (Dolce Gabbana, Célio, Kenzo…) ;
- 3 magasins populaires (2 Monoprix et 1 Franprix) ;
- 10 d’alimentation (3 LIDL, 3 Shopi, 3 Champions, 1 Atac) ;
- 1 concessionnaire automobile (Renault);
- 5 autres (Total, Gibert, Séphora, Apple, Retail Store…)
En contrepartie du relèvement du seuil à 1000 m², une série d'amendements a été négociée par
le Gouvernement et les députés pour offrir des moyens d'action aux élus locaux en matière
d'aménagement local. Un nouvel article L. 752-4 permet aux maires des communes de moins
de 20 000 habitants de saisir la Commission d’aménagement commercial (CDAC), à
l’occasion de l’instruction d’une demande de permis de construire un équipement commercial
dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m², lorsqu’ils estiment que le projet a des
effets en matière d’aménagement du territoire et de développement durable manifestement
incompatibles avec les critères de l’aménagement commercial.
50 Cf. en annexe, le Tableau de suivi des mesures règlementaires d’application de la loi de modernisation de l’économie. L’évolution de ces mesures pourra être suivie sur le site : http://www.modernisation-economie.minefe.gouv.fr/ 51 Cf. DDEE, Note adressée à Mme Lyne Cohen Solal, Bilan des dossiers soumis à la CDEC depuis 2005, répartition selon les surfaces de vente et les activités (26 mai 2008).
41
Cette mesure avait d’abord été présentée comme visant les plus petites communes, dans
lesquels les projets de taille moyenne peuvent avoir un impact déterminant. Mais suite à
l’examen du texte par le Sénat, le seuil a été porté à 20 000 habitants. Cette extension
potentielle du contrôle concerne par conséquent un très grand nombre de communes. On peut,
de surcroît, souligner le fait que l’impact d’une moyenne surface n’est pas le même dans une
ville de moins de 20 000 habitants, au sein d’une agglomération dense, que dans une même
ville en zone rurale. Il aurait peut être été plus judicieux d’instaurer cette dérogation dans des
zones caractérisées par leur fragilité commerciale.
La décision de transmettre le dossier à la CDAC doit être motivée. En cas d'avis défavorable
de la commission départementale, ou, le cas échéant, de la commission nationale, le permis de
construire ne peut être délivré. Mais, bien évidemment, le demandeur évincé pourra toujours
contester le refus d'octroi d'un permis de construire devant la juridiction administrative.
Par le biais de leur pouvoir de délivrance des permis de conduire, nombreux maires pourront
donc s'opposer, le cas échéant, avec le concours des commissions départementale et nationale,
à l'implantation de commerces de moins de 1 000 m². Il s’agit là d’un rééquilibrage important
des pouvoirs au profit des élus.
II – Une procédure allégée
La section II, relative à la décision des Commissions, est réécrite. L’article L. 752-4, qui
renvoyait à un décret le soin de détailler le contenu de la demande d’autorisation et les
modalités d’instruction de celle-ci, est abrogé au bénéfice d'un renvoi global dans un nouvel
article L. 752-24 à un décret en Conseil d'Etat pour l'application de l'ensemble des
dispositions législatives relatives à l’urbanisme commercial. On peut envisager que ce texte
simplifiera la procédure, et notamment le contenu des demandes d’autorisation, jugé trop
lourd et dont il faudra retirer tous les éléments qui permettaient une appréciation économique
du projet. D’ailleurs la loi supprime d’ores et déjà l'article L. 752-5. En effet, le
Gouvernement considère, d'une part, que l'indication de l'enseigne ne sert à rien dans de
nombreux cas, car elle est déjà connue, et d'autre part, que cette disposition constitue un frein
pour les projets d'ensembles commerciaux, où l'identité des différents commerçants n'est pas
toujours connue en amont. Par ailleurs, cette suppression tend également à faire disparaître
l'enquête publique, qui alourdissait sensiblement la procédure des gros projets.
42
Enfin, le délai d’instruction est désormais de deux mois et les procédures de recours,
uniformisées, sont simplifiées52.
En conclusion, le contrôle économique qu’avait instauré la Loi Royer a été profondément
modifié. Les autorités publiques ne peuvent plus intervenir sur le cadre économique
concurrentiel dans lequel s’exerce l’activité commerciale. La Commission européenne a
néanmoins reconnu qu’elles pouvaient assurer l’équilibre territorial de l’organisation
commerciale.
La marginalisation du champ de l’autorisation d’urbanisme commercial a conduit le
législateur à doter les collectivités de nouveaux pouvoirs pour parvenir à cet objectif, en
renforçant la dimension commerciale du droit de l’urbanisme général. Il est d’ailleurs prévu, à
terme, d’unifier les régimes de contrôle au sein du seul permis de construire. La Loi LME,
adoptée dans l’urgence sous la menace d’une condamnation européenne, n’a pas procédé à
cette fusion car les obstacles et les interrogations juridiques sont nombreux.
Comme l'a constaté François Fillon, le 2 juin dernier53 : « Eradiquer une fois pour toutes les
lois Royer et Raffarin demande un peu de temps », notamment pour consulter les chambres de
commerce, les associations d'élus locaux et les experts de l'urbanisme. Il faudra aussi
répondre à des questions techniques : les règles d'implantation des supermarchés et
hypermarchés doivent-elles relever du plan local d'urbanisme (PLU) des communes, du
schéma de cohérence territoriale (SCOT) des intercommunalités ou d'un troisième type de
document à créer ? Comment traiter le cas spécifique de la région parisienne, où prévaut le
Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ? Quelle sera la nouvelle procédure du
permis de construire, peut-on laisser les élus se prononcer seuls sur l’implantation
commerciale, où doit-on prévoir la consultation d’une Commission spécifique ? En effet,
52 A l'heure actuelle, deux procédures coexistent et se superposent : l'une juridictionnelle, ouverte au tiers, autorise la saisine du tribunal administratif, l'autre hiérarchique, réservée au préfet, au demandeur de l'autorisation et à deux membres de la commission dont l'un au moins est élu, repose sur la saisine d'une commission nationale d'équipement commercial. Cette complexité explique, selon le rapporteur Jean-Paul Charié, la durée des procédures et son instrumentalisation faisant du contentieux une arme de restriction de la concurrence aux mains des grandes enseignes, ou bien encore de financement d'associations plus ou moins fictives. Le futur article L. 752-17 prévoit désormais que tous les recours devront être formés devant la commission nationale dans un délai d'un mois contre deux actuellement, y compris les recours formés par les tiers pourvu qu'ils justifient d'un intérêt pour agir. La saisine de cette commission constituera alors un préalable indispensable à un recours contentieux devant le Conseil d'Etat (en tant qu’organe de recours des décisions des institutions nationales), la saisine directe du juge administratif constituant un cas d'irrecevabilité du recours. 53 Les échos, 3 juin 2008
43
même si la composition des commissions a été modifiée, la compétence d’aménagement
commercial est exercée dans le cadre du département. Une éventuelle subordination de
l’urbanisme commercial à l’urbanisme général remettrait en cause cet équilibre.
Le gouvernement a donc pris l’engagement devant l’Assemblée nationale de s’atteler à la
rédaction d’un projet de loi à cet effet, pour mars 2009, applicable dans deux ans. Pendant la
période transitoire, ce seront les dispositions de l’article 102 de la Loi LME et de ses décrets
d’application qui s’appliqueront.
44
Partie 2. Le commerce dans le droit de l’urbanisme général
La réforme présentée n’aboutit pas à priver les communes de moyens d’action, au service de
leur politique commerciale. Elle est au contraire l’occasion d’exploiter les compétences
d’urbanisme général, qui leur ont été massivement transférées par les lois de décentralisation.
En effet, celles-ci ont été progressivement enrichies, notamment par la Loi LME, et leur
permettent aujourd’hui d’agir sur la localisation, les caractéristiques et l’insertion urbaine du
commerce.
Les communes peuvent donc mobiliser leurs compétences d’urbanisme réglementaire, afin de
mettre en place une planification et une réglementation de l’usage commercial des sols,
sanctionné par les autorisations d’urbanisme (Chapitre 1). Elles peuvent parallèlement,
intervenir concrètement sur le tissu commercial, à travers leurs compétences d’urbanisme
opérationnel (Chapitre 2).
A défaut d’indication contraire, les articles cités sont issus du Code de l’urbanisme.
45
Chapitre 1. Le commerce dans l’urbanisme réglementaire
Si le champ d’application du contrôle de l’urbanisme commercial a été considérablement
réduit, les projets de constructions commerciales doivent respecter la réglementation
d’urbanisme, ce qui encourage à mobiliser la dimension commerciale des différents
instruments de réglementation. Or celle-ci a été considérablement enrichie au fil des réformes
(Section 1). Nous verrons donc dans quelle mesure les principaux documents d’urbanisme se
sont emparés de la problématique du commerce. Les SCOT peuvent constituer tout d’abord
des outils pertinents, permettant aux communes de participer à l’élaboration d’une
planification commerciale stratégique à l’échelle d’un bassin de vie (Section 2). Cette
planification globale peut ensuite être déclinée dans les documents locaux (Section 3). Enfin,
nous nous attarderons sur l’adaptation des mécanismes de sanction du droit de l’urbanisme à
cette problématique (Section 4).
Section 1. La protection du commerce de proximité et de la diversité commerciale,
objectifs du droit de l’urbanisme
L’élaboration d’une police spécifique de l’urbanisme commercial reposait sur l’idée que les
intérêts défendus ne relevaient pas d’une police préexistante, et notamment, de la police de
l’urbanisme. En effet, celle-ci a traditionnellement pour objet de réglementer la construction.
Elle s’intéresse cependant en toute logique à la construction commerciale, siège de l’activité
économique. Mais là où la police des implantations commerciales cherche à assurer
l’équilibre de l’organisation commerciale sur le territoire, le droit de l’urbanisme général
s’intéresse aux problèmes de salubrité, de solidité, de sécurité, de viabilité, de commodité
d’agencement dans la ville, ou encore de beauté. En effet, la police de l’urbanisme est
traditionnellement organisée autour des trois objectifs de salubrité, d’hygiène et de sécurité
publiques qui dessinent les contours de l’ordre public, appliqués à la construction. Cet objet
spécifique lui vaut rapidement de s’étendre aux problèmes d’esthétique. Mais cette
réglementation physique de l’espace n’a de sens que si elle est cohérente avec une régulation
fonctionnelle de celui-ci (§1). Le droit de l’urbanisme tend donc naturellement à organiser la
ville dans sa globalité, et notamment dans sa fonction commerciale. Cette ambition a été
46
particulièrement révélée par la Loi SRU du 13 décembre 2000 et a été consacrée
expressément par la récente Loi LME (§2).
§1. La mobilisation indirecte du droit de l’urbanisme au service de la politique commerciale
Le champ d’une police administrative spéciale doit être apprécié au regard des finalités, des
objectifs qui lui sont confiés par le législateur. Dans la discipline qui nous occupe, le juge
qualifie ces finalités de « motifs d’urbanisme », recouvrant « ce qui peut légalement justifier
l’édiction de règles au titre de cette branche spécialisée du droit public »54. Il sanctionne
toute tentative des autorités de police de déborder du domaine ainsi défini. Pour illustrer cette
définition, nous pouvons évoquer le cas du document d’urbanisme de la ville de Megève,
imposant que tous les logements de la commune aient une surface minimale de 35 m² de
surface. La finalité de cette mesure ne répondait pas à un motif d’urbanisme puisqu’elle visait
à préserver le standing de la commune en « évitant l’arrivée d’une clientèle à revenus
ordinaires »55. Or, si la mixité sociale est aujourd’hui intégrée aux objectifs du droit de
l’urbanisme, cette police n’a pas pour finalité de permettre de conserver la « qualité » de la
composition sociale d’une ville.
Le droit de l’urbanisme des années 1950 est chargé de définir et d’encadrer l’occupation
physique des sols afin d’assurer, comme nous l’avons déjà mentionné, la sécurité, la salubrité,
l’hygiène de la ville et l’harmonie des ensembles urbains. Cette police concerne donc
l’ensemble des occupations du sol présentant une fixité, une durée et une importance propres
à « modifier structurellement un fonds et donc l’organisation et l’aspect du territoire »56 :
constructions mais aussi affouillement, démolition, abattage d’arbres... Elle se traduit par une
affectation des sols et l’édiction de règles régissant ces différentes opérations immobilières. Il
est à noter que cette réglementation peut indirectement avoir une influence sur l’évolution
économique et commerciale de la ville, en définissant la forme des constructions (gabarit,
hauteur, emprise au sol, esthétique …).
Mais derrière les objectifs d’ordre public et de développement harmonieux des villes, s’est
dessiné l’objectif moins rigoureusement défini d’organiser de manière rationnelle les
différentes occupations du territoire. En effet, la distinction entre l’occupation du sol et
54 Y. Jégouzo, L’impact de la Loi SRU sur la nature du droit de l’urbanisme, BJDU 4/2000, P. 226 55 CE 9 juillet 1997, Commune de Megève, BJDU 5/97, p. 331, conclusions Touvet. 56 Y. Jégouzo, référence précitée.
47
l’utilisation de celui-ci est relativement ténue. Les seules spécifications techniques ne
suffisant pas à caractériser l’affectation des sols, les règles d’urbanisme ont intéressé les
modalités d’utilisation, les activités développées sur celui-ci. Le droit de l’urbanisme s’est
alors affirmé comme celui de l’organisation non plus seulement physique, mais fonctionnelle
de la ville.
Cette évolution recèle une dimension économique intrinsèque. En effet, les choix
d’urbanisation ont pour objectif principal d’arbitrer entre les diverses utilisations du territoire,
or le sol constitue une ressource limitée. En ce sens, il rejoint également les préoccupations
d’aménagement du territoire. Surtout, poursuivant l’organisation rationnelle et équilibrée du
territoire, la réglementation d’urbanisme est susceptible d’avoir un impact indirect sur
l’organisation commerciale de la ville.
C’est ce qu’a reconnu le Conseil d’Etat dans un arrêt Guyenne et Gascogne du 7 mai 1986. Le
POS de la ville de Lourdes limitait à 500 m² la superficie commerciale dans les zones Ua et
Ub du centre ville, alors même que la législation des implantations commerciales n’intéressait
que les surfaces supérieures à 1000 m² à cette époque. F. Bouyssou rappelle, dans son
commentaire de la décision, qu’il s’agissait d’une « pratique systématique de certains POS,
plafonnant la superficie de vente des commerces de détail bien en deçà du seuil quantitatif
prévu par la Loi Royer ». Or, on l’a vu, quatre ans plus tôt, le Conseil d’Etat avait consacré le
principe d’indépendance entre les législations de l’urbanisme et de la Loi Royer. Mais la
Haute juridiction considère que le POS a pu interdire l’implantation de grandes surfaces dans
un centre urbain, non pas pour préserver le petit commerce d’une concurrence excessive, mais
pour des motifs tirés du risque d’accroître la circulation dans des secteurs adaptés. En effet, la
zone concernée est un quartier dense et peuplé du centre ancien de la ville, où la circulation
est difficile et devient quasiment impossible en période de pèlerinage. La restriction était donc
justifiée au regard d’un motif traditionnel d’urbanisme : la sécurité et l’organisation
rationnelle des déplacements.
Sensible aux conséquences économiques du droit de l’urbanisme, le Commissaire du
gouvernement Dandelot adopte une définition extensive du motif d’urbanisme dans un arrêt
Colombet du 7 février 198657. Le préfet avait modifié le POS afin de permettre le maintien
d’une installation classée nécessaire à l’exploitation d’une carrière. Le Commissaire du
gouvernement, après avoir reconnu que la réglementation d’urbanisme avait été motivée par
57 CE 7 février 1986 req. n° 36746 Colombet, conclusions Marc Dandelot, publié au Recueil Lebon
48
l’intérêt économique local, considère « qu’un tel motif ne peut être considéré comme étranger
à l’urbanisme du fait même que les installations classées doivent respecter le zonage des
POS ». En effet le zonage induit bien d’importantes conséquences économiques.
Mais celles-ci ne doivent pas être confondues avec les finalités du droit de l’urbanisme. Aussi
le Conseil d’Etat s’est-il fondé sur le fait que cette réglementation « était inspirée par le souci
de permettre, dans l’intérêt général, une exploitation rationnelle de la carrière, ce qui
constitue un motif d’urbanisme », pour reconnaître sa légalité.
Le législateur va cependant reconnaître progressivement la dimension économique que
revêtent les finalités du droit de l’urbanisme. De conséquence induite, l’intervention
économique va devenir l’un des objets de cette police.
§2. Le droit de l’urbanisme au service de la politique commerciale des collectivités
Accompagnant cette vocation extensive du droit de l’urbanisme, le législateur n’a eu de cesse
d’en diversifier et d’en accroître les finalités. La Loi SRU du 13 décembre 2000 s’inscrit dans
cette tendance avec une ambition nouvelle : celle de mettre en cohérence l’ensemble des
politiques publiques qui concourent au développement urbain, dans le cadre d’un droit de
l’urbanisme mis au service d’un « projet urbain ». Il revisite à cet effet les instruments de
planification afin de les doter d’un plan d’aménagement et de développement durable
(PADD). Cette réforme entraîne une mutation profonde de la nature du droit de l’urbanisme.
Il ambitionne désormais de régir la ville dans sa globalité. Pour ce faire, il fixe et précise
expressément, au sein de l’article L. 121-1, les finalités multiples qui présideront désormais à
l’édiction de la règle d’urbanisme : elles vont de la maîtrise de la forme urbaine à la cohésion
sociale en passant par la qualité de l’environnement et le développement économique. Ainsi
« les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales déterminent les conditions permettant d'assurer » les objectifs énumérés par cet
article et qui définissent ce qu’il convient d’appeler « le motif d’urbanisme ». Parmi ceux-ci
figure la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’activités économiques,
notamment commerciales.
Cette évolution aurait du signer la fin du principe d’indépendance entre la police des
implantations commerciales et le droit de l’urbanisme général, puisque les finalités des deux
législations s’harmonisent. Mais les deux régimes d’autorisation demeurent indépendants.
49
Une certaine coordination des normes s’établit néanmoins à travers le Schéma de cohérence
territoriale, opposable à la fois aux autorisations d’exploitation commerciale et aux plans
locaux d’urbanisme (L. 122-1). Elle s’avère néanmoins limitée dans la pratique : on ne
compte qu’une seule décision censurant une autorisation d’exploitation commerciale qui ne
respectait pas les orientations du SCOT58. En effet, le volet commercial de ceux-ci reste
timide, quand ces documents ne sont pas purement et simplement inexistants.
La portée de l’article L. 121-1 explique en partie ce constat. Tout d’abord, le Conseil
constitutionnel a considéré dans une décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 que le
principe de libre administration des collectivités ne permettait pas de voir dans les objectifs
énumérés par le texte des « obligations de résultat » qui s’imposeraient à celles-ci. D’autre
part, s’il a le mérite d’énumérer expressément les finalités du droit de l’urbanisme, et
notamment celle tenant au développement des activités économiques et commerciales des
villes, la rédaction de l’article L. 121-1 se révèle relativement ambigüe et ne permet pas de
dessiner clairement le contour du motif d’urbanisme en matière commerciale. Une certaine
incertitude flottait donc sur la mesure dans laquelle les documents d’urbanisme pouvaient
traduire la politique commerciale des collectivités.
Pour remédier à cette situation, l’article 103 de la Loi LME du 4 août dernier introduit au sein
de cette disposition une référence explicite à la « diversité commerciale et à la préservation
des commerces de détail et de proximité », suite à un amendement n° 395 présenté devant
l’Assemblée nationale par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires
économiques et Mme Mazetier. D’application immédiate, cette modification invite les
autorités compétentes à prévoir dès aujourd’hui au sein de leurs documents d’urbanisme, les
conditions permettant d’assurer « La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale, […]
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat,
d'activités économiques, notamment commerciales, […], en tenant compte en particulier de
[…]la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité
[…] ».
Il s’agit dès lors d’apprécier la portée d’une telle référence expresse aux considérations de
politique commerciale sur le contenu des documents d’urbanisme, en l’absence de définition
juridique des termes employés.
58 CE, 28 sept. 2005, Société SUMIDIS, Société COCO-FRUITS - Requête n° 274706, 274707, Lebon 399
50
Section 2. Le commerce dans la planification intercommunale
Le SCOT, réglementé depuis la loi SRU par les articles L. 122-1 et suivants du Code de
l’urbanisme, est un outil de planification stratégique intercommunale à moyen ou long terme
et de mise en cohérence des politiques sectorielles menées dans les domaines de l’habitat, des
déplacements et des activités économiques. Son élaboration est confiée à un EPCI ou à un
syndicat mixte recouvrant les communes et EPCI compétents dans le périmètre du schéma. La
délimitation de ce périmètre prend en compte celui de l’éventuel Schéma de développement
commercial, ce qui est logique au regard de l’obligation de compatibilité, et « les
déplacements urbains de la zone de chalandise des commerces » (L. 122-3). Cette dernière
précision est étonnante car la zone de chalandise est un élément casuistique, propre à chaque
projet d’implantation et qui peut aller bien au-delà du SCOT, sur des territoires voisins. Elle
révèle néanmoins la volonté de faire du SCOT un instrument de politique commerciale (§1),
dimension qui s’est progressivement renforcée (§2), le SCOT se présentant aujourd’hui
comme le futur instrument de planification stratégique commerciale (§3).
§1. La dimension commerciale des schémas de cohérence territoriale
Le SCOT est un document prospectif, organisant le développement des agglomérations pour
les dix années à venir (L. 122-14), à partir d’un diagnostic préalable du territoire sur lequel il
s’applique. Il doit analyser « les besoins répertoriés en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, de transports, d’équipements et
de services… » présents et à venir, en anticipant l’évolution des données démographiques et
économiques du territoire concerné. Il a donc expressément pour rôle de mettre en lumière les
enjeux commerciaux du territoire, à partir d’une analyse des comportements d’achats de la
population, du niveau d’équipement commercial et de leur perspective d’évolution. On
retrouve ici les éléments de l’analyse économique de la Loi Royer, à ceci près qu’il ne s’agit
pas d’une analyse casuistique, mais de l’élaboration d’un document de planification plus
propre à satisfaire l’impératif de sécurité juridique soulevé par la Commission européenne.
Il doit d’ailleurs ensuite, sur le fondement de ce diagnostic, « fixer les objectifs des politiques
publiques d’urbanisme, en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de
déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de
51
régulation du trafic automobile » dans un projet d'aménagement et de développement durable
(PADD). Les choix retenus font l’objet d’une évaluation environnementale, au titre de
l’article L. 121-10. L’objectif global de développement économique est ensuite précisé, le
SCOT détaillant les orientations en matière « de mise en valeur du paysage et des entrées de
ville » et de « localisation préférentielle des commerces », mais aussi celles relatives aux
caractéristiques « de l’équipement commercial et artisanal ». Ce document peut donc
encadrer l’implantation des équipements commerciaux et l’équilibre entre grandes et petites
formes de commerces, de la manière la plus rationnelle possible au regard des besoins
répertoriés.
La Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) a présenté une synthèse de
l’expérience des SCOT en matière commerciale, en février 200759. Si elle relève que la
majorité de ceux-ci présente un contenu extrêmement limité en matière commerciale, certains
contiennent au contraire des propositions très élaborées. La plupart de ces documents
établissent des objectifs relatifs au niveau d’équipement ou de service indispensables aux
habitants afin de garantir la permanence d’une offre de proximité, tout en recherchant un
équilibre avec la qualité urbanistique et la limitation de l’étalement urbain. Pour construire
leurs orientations, ils s’appuient sur une connaissance fine des pratiques d’achat dans le
territoire. Puis ils hiérarchisent les pôles commerciaux, au regard de leurs éventuelles
capacités de développement, en lien souvent avec la hiérarchie urbaine (capitale régionale,
pôle majeur, pôle secondaire, centre bourg, généraliste, spécialisé…). Ils déterminent ainsi le
rôle commercial de chaque pôle selon la place qu’il occupe dans cette hiérarchie.
D’autres SCOT, plus volontaristes, mettent en place des orientations précises. Ces
préconisations peuvent être spatiales (à l’échelle du SCOT ou plus fines), exprimant la
localisation des commerces, ou qualitatives lorsqu’elles désignent le type d’offre à développer
(activité ou forme). Ainsi, le schéma directeur de la Région Grenobloise distingue trois grands
types de commerces et d’achats : quotidiens (alimentaire principalement), occasionnels
(équipement de la maison et de la personne, bricolage, jardinerie…) et exceptionnels
(meubles, voitures, électroménager…). Il croise ces données avec les types d’espace (non
dédié au commerce, grandes zones commerciales, ou différents espaces urbaines) et à la
préservation des paysages, pour déterminer les orientations relatives à la localisation et à la
qualification de l’offre à développer. Certains SCOT expriment quantitativement leur
59 FNAU, Droit du commerce et droit de l’urbanisme : les propositions de la FNAU à la commission de modernisation de l’urbanisme commercial, Les dossiers de la FNAU n° 21, décembre 2007
52
potentiel de développement commercial. Le SCOT de Métropole Savoie exprime la volonté
de développer 9000 m² supplémentaires en cinq ans, répartis précisément de manière
géographique. Toutefois, construire une estimation pertinente des volumes est difficile dès
lors qu’on se projette sur du moyen ou long terme. Ces documents adoptent alors des objectifs
à court terme.
L’utilisation des SCOT impose en effet d’ajuster régulièrement le projet global à la
temporalité de l’évolution commerciale. Il est aussi possible de renvoyer ces objectifs à court
terme à des instruments sectoriels de politique commerciale, prolongeant le SCOT.
§2. Le renforcement du volet commercial du SCOT
Ces instruments sectoriels ont d’abord pris la forme de Schémas de développement
commercial (I), remplacés par les documents d’aménagement commercial mis en place par la
Loi LME (II).
I – Les Schémas de développement commercial
La planification prospective commerciale est née bien avant la réforme du SCOT par la Loi
SRU, sous la forme de chartes ou de schémas contractuels d’urbanisme commercial (SDUC),
élaborés en concertation entre l’Etat, les collectivités locales, les chambres consulaires et les
organismes socioprofessionnels. Si certains de ces documents se présentent sous la forme de
simples déclarations d’intentions, d’autres constituent de véritables schémas prospectifs
appuyés sur des études approfondies. La démarche la plus aboutie a été celle du SDUC de
l’agglomération Lyonnaise, adopté en 1994 et réitéré en 2004. Il s’agit d’un document de
référence dégageant l’attitude commune de tous les partenaires, auquel a été conférée une
véritable portée juridique : les orientations du schéma doivent être intégrées dans les
documents d’urbanisme.
Parallèlement à ces expériences volontaires, la Loi Raffarin du 5 juillet 1996 a posé le
principe de l’établissement de schémas de développement commercial, élaborés par les
observatoires de développement commercial. Ces documents s’insèrent dans l’ensemble
normatif issu du Code de l’urbanisme puisqu’ils doivent être compatibles avec le SCOT.
Elaborés pour six ans, ils rassemblent des informations détaillées sur l’activité commerciale et
53
son environnement économique et comportent une analyse prospective qui indique de manière
précise les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d’activité à
privilégier. Ils constituent par conséquent de véritables instruments de planification,
extensions du volet commercial du SCOT. A ce titre, ils doivent être rapprochés du plan de
déplacement urbain (PDU) en matière de politique des transports ou du Plan local de l’habitat
(PLH), pour ce qui est du logement. Cependant, l’élaboration concertée d’un tel document
prospectif étant délicate, ce dispositif n’a pas connu un franc succès. L’insertion au sein de la
hiérarchie des documents d’urbanisme est donc restée inachevée, le décret du 20 novembre
2002 ne leur ayant conféré aucune force juridique. Ils ne sont pas opposables aux PLU,
contrairement aux PLH et PDU.
La Commission Dutreil avait, par conséquent, proposé d’enrichir le contenu de ces documents
et de les rendre opposables aux PLU. Au contraire, le projet de loi gouvernemental proposait
de supprimer purement et simplement la section relative aux observatoires départementaux
d’équipement commercial et aux schémas, en raison de leur « inefficacité ». Un amendement
n° 797 présenté par le groupe socialiste lors de l’examen du texte a préservé l’existence des
observatoires d’équipement commerciaux, tout en supprimant les schémas de développement
commercial, tels qu’ils étaient antérieurement conçus. En effet, le nouvel article L. 751-9
prévoit, sans plus de précisions, que le schéma de développement commercial est désormais
élaboré par les collectivités et leurs groupements60. Sans doute est-il confondu ici avec le
nouveau « document d’aménagement commercial », que nous allons présenter.
II – L’intégration de zones d’aménagement commercial dans les documents de planification
Un amendement n° 147 présenté au Sénat remplace le dispositif des schémas de
développement commercial par un nouveau document. L’établissement public compétent
pour l’élaboration du SCOT pourra désormais adopter un document d’aménagement
commercial, prévu dans le nouvel article L. 752-1 II du Code de commerce. Ce document,
facultatif comme le souligne le nouvel alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme,
sera partie intégrante du SCOT. Pour ne pas retarder l'entrée en vigueur de la réforme de
l'aménagement commercial, il est prévu qu’une enquête publique ne sera menée que dans
l'année suivant cette adoption. D’autre part, dans les collectivités dépourvues de SCOT, il sera 60 Il n’est donc plus élaboré par les observatoires. Mais il peut s’appuyer sur les informations collectées par ces organismes étatiques présidés par le Préfet, ce qui évite aux collectivités de prendre en charge le financement de telles études commerciales.
54
élaboré un document provisoire, valable deux ans, auquel l’approbation du document
d’urbanisme donnera un caractère définitif (ce qui vise à inciter les intercommunalités à se
doter de SCOT). Enfin, dans les régions couvertes par des schémas régionaux, c'est-à-dire
l'Ile-de-France, les régions d'outre-mer et la Corse, il est prévu qu'en l'absence de SCOT, le
nouveau document pourra être intégré dans le PLU.
Ces documents délimitent des zones d’aménagement commercial, définies en considération
« des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité
de l’urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma ». Ces
zones sont conçues comme présentant une sensibilité particulière à la problématique du
commerce, soit parce qu’il s’agit de zones dévitalisées, soit parce qu’elles pâtissent d’un
environnement et d’une qualité urbanistique médiocre. Pour remédier à ces problèmes, le
dispositif prévu au Sénat envisageait d’offrir aux autorités locales de ces zones la possibilité
de saisir la CDAC des projets d’implantation commerciale, quelque soit leur taille. C’est
pourquoi ce dispositif est inséré au sein de l’article L. 752-1, relatif au champ d’application
des autorisations d’exploitation commerciale. Place qui n’est plus adaptée car la dernière
étape du dispositif a finalement été abandonnée. Reste la possibilité de délimiter de telles
zones, dans lesquelles Luc Chatel voit « un mécanisme intéressant car il devrait servir de
cadre à la future réforme de l’urbanisme commercial ».
§3. La perspective du SCOT comme instrument global de planification commerciale
Ces zones seront délimitées en fonction de considérations d’aménagement du territoire,
d’environnement et d’urbanisme. On retrouve ici les nouveaux critères présidant à
l’instruction des demandes d’implantations commerciales. La délimitation de ces zones sera
accompagnée de l’élaboration d’un document d’aménagement commercial, dont on peut
envisager qu’il fixera, à l’instar du SDC, les orientations de développement commercial dans
ces périmètres. Cette réforme développe par conséquent la dimension commerciale des SCOT
de manière significative, puisqu’ils intégreront des documents aussi détaillés que les SDC. Le
SCOT sera donc bien le cadre d’une réflexion globale sur la mise en œuvre des objectifs de la
législation des implantations commerciales. Or, à la différence des SDC, les prescriptions de
ces documents ont une valeur juridique opposable, à la fois aux autorisations d’exploitation
commerciale et aux documents d’urbanisme locaux.
55
L’intégration de l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général est donc amorcée.
Cependant, pour respecter le droit européen, le législateur a pris soin de rappeler que la
délimitation de ces zones « ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante, ni
sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces ». Or le
volet commercial des SCOT repose aujourd’hui sur de telles analyses. Comme nous l’avons
remarqué plus haut, la directive « Services » s’oppose à ce que la législation des Etats
membres subordonne l’octroi d’une autorisation à l’adéquation de l’activité avec les objectifs
publics de programmation économiques. Mais cette interdiction ne vise pas les exigences liées
à l’aménagement du territoire. On peut donc penser que le droit communautaire n’interdisait
pas de maintenir ces études. La question est de savoir, là encore, jusqu’à quelle point la
répartition équilibrée des activités commerciales peut constituer un impératif d’aménagement
du territoire et non de politique économique. La localisation des activités entre évidemment
dans le premier groupe, ce qui peut d’ailleurs avoir un impact sur la taille des commerces
lorsque les implantations sont encouragées dans des secteurs denses, en conformité avec les
préoccupations relatives à l’étalement urbain. La diversité des activités est sans doute
également un objectif d’aménagement du territoire, mais la prise en compte des formes de
commerces est plus délicate. Cependant, la Commission contestait surtout le fait que la
législation des implantations commerciales donnait lieu à une analyse casuistique de chaque
projet, génératrice d’incertitudes pour le pétitionnaire. Au contraire, l’existence de documents
de planification permet à tout demandeur de connaître à l’avance la situation de la zone dans
laquelle il projette de s’implanter. On peut donc envisager, sur la base d’une telle
interprétation, que le SCOT définisse des zones d’incitation à l’implantation du commerce
indépendant. Une réflexion est également à mener sur le caractère incitatif ou impératif des
dispositions du SCOT.
Cette remarque fait écho au principal argument que développaient les opposants à une
« planification commerciale ». Ils craignaient que celle-ci n’aboutisse à rigidifier de façon
définitive tout aménagement commercial. Il est important en effet de conserver une certaine
souplesse des prescriptions, qui ne s’appliquent d’ailleurs que dans un rapport de
compatibilité, aussi bien aux autorisations d’exploitation commerciale, qu’aux documents
d’urbanisme et d’aménager la temporalité des SCOT pour prendre en compte les évolutions
du tissu commercial. A cette condition, la planification du commerce n’est plus une contrainte
mais un instrument pour les élus, traduisant leurs objectifs de politique commerciale et
n’attirant pas les foudres des instances communautaires.
56
Si l’article L. 122-1 prévoit que les plans locaux d’urbanisme, comme les autorisations
d’exploitation commerciale doivent être compatibles avec le SCOT, ils ne mentionnent pas les
autorisations d’urbanisme. Les dispositions du SCOT ne s’appliquent donc qu’indirectement à
celles-ci, par le biais des documents communaux. Ces orientations devront donc être
retranscrites dans les plans locaux d’urbanisme pour être opposables aux projets de
constructions commerciales.
Section 3. Le commerce dans la planification communale : les plans locaux d’urbanisme
Le PLU, dont le régime figure aux articles L. 123-1 et suivants, est le principal document de
planification de l'urbanisme communal, sur le fondement duquel sont délivrées les
autorisations d’urbanisme. Document de proximité élaboré par les communes, il est tout
indiqué pour traduire concrètement l’insertion du commerce dans la ville, en compatibilité
avec les orientations établies par le SCOT. Si la Loi SRU a consacré la finalité économique
des documents d’urbanisme, il faut rappeler qu’elle avait été anticipée par la pratique, mais
aussi par le législateur. La Loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991 a permis aux
communes de délimiter des zones d’implantation des commerces de détail soumis à une
autorisation d’exploitation commerciale. Il s’agissait de localiser les zones dans lesquelles
pourront s’installer les grandes surfaces (surfaces supérieures à 1000 m² à cette époque). Le
législateur visait surtout par ce texte à encourager l’implantation de grandes surfaces au sein
des quartiers dans lesquels l’approvisionnement de proximité faisait défaut. Cette loi
n’appréhendait donc pas l’ensemble de la problématique commerciale.
Mais depuis la Loi SRU et plus encore la Loi LME, consacrant la finalité économique du droit
de l’urbanisme, la planification locale doit expressément satisfaire les besoins en matière
d'activités économiques, notamment commerciales, en tenant compte en particulier de la
diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité. Quelle
est la portée d’une telle reconnaissance ?
Les collectivités peuvent définir leur politique commerciale au sein du PLU (§1). Des
interrogations persistaient cependant sur la mesure dans laquelle celle-ci pouvait ensuite être
déclinée par le zonage (§2) et traduite dans le règlement (§3). L’article 104 de la Loi LME a
pour objectif de mettre fin à ces incertitudes (§4).
57
§1. La définition de la politique commerciale des communes dans le PLU
La Loi SRU a introduit « officiellement » le commerce dans le PLU par une démarche
globale. Les communes définissent désormais leur projet urbain dans un document, appelé
Projet d’aménagement et de développement durable (PADD), expliqué par le rapport de
présentation et que le règlement contribue à mettre en œuvre. Dans cette démarche de projet
entrent la restructuration des entrées de villes et « la sauvegarde de la diversité commerciale
des quartiers ». La Loi SRU présente donc le PLU comme un instrument de planification de
la politique commerciale des villes.
Ce projet repose, comme celui du SCOT, sur un diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et précisant « les besoins répertoriés en matière de
développement économique… », contenu dans le rapport de présentation (article L. 123-1). La
Loi LME a précisé davantage le contenu de l’étude économique en faisant expressément
référence aux besoins identifiés en matière de commerces. C’est sur la base de cette étude
préalable que devront être justifiés à la fois le PADD, le zonage et les prescriptions du
règlement. Il est à noter que le rapport de présentation doit décrire les incidences notables du
projet de développement urbain retenu sur l’environnement, au titre de l’article L. 123-11.
Cependant la Loi n° 2003-590 Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, restreignant la portée
du PADD, a également abrogé la référence à la diversité commerciale dans le contenu de
celui-ci. Pour autant, les communes doivent toujours définir un projet urbain, au regard de
leurs besoins en matière de développement économique, et désormais commerciaux.
Ainsi le PLU de la Ville de Paris approuvé par une délibération du Conseil de Paris en date
des 12 et 13 juin 2006, après un rapport de présentation identifiant les fragilités du commerce
et de l’artisanat que nous avons rappelées en introduction, contient dans le PADD des
dispositions relatives à la dimension commerciale du projet urbain. Au sein d’un paragraphe
projetant de « favoriser la vie de quartier », il prévoit la correction « des profondes inégalités
qui existent entre les territoires en matière de dynamisme des centres de quartiers, de
diversité commerciale et de répartition territoriale des équipements de proximité », à l’aide
de différentes mesures :
- Faire bénéficier chaque quartier d’un équipement commercial de base, et notamment les quartiers les plus défavorisés et ceux situés en secteur de « politique de la ville », en développant des services annexes qui fidélisent les consommateurs.
- Faciliter la mobilisation des surfaces commerciales du parc social pour permettre l’installation de commerçants et d’artisans.
58
- Préserver les rues et les quartiers ayant une histoire commerciale. - Limiter la transformation des locaux commerciaux en rez-de-chaussée en logements. - Protéger les principaux linéaires commerciaux de la Capitale. - Soutenir l'installation d'ateliers de production artisanale afin d'assurer la mixité des
fonctions des quartiers et de susciter des créations d'emplois. - Imposer, pour les rez-de-chaussée des immeubles neufs, des hauteurs suffisantes pour
permettre une bonne installation des commerces ou activités, tout en assurant une bonne intégration dans le paysage parisien.
- Interdire la transformation des activités et des commerces en entrepôts, lorsque les conditions de sécurité ne sont pas réunies ou qu’elles engendrent trop de nuisances, pénalisant la qualité de vie (Gravilliers, Popincourt...).
- Donner une juste place aux aires et aux circuits de livraison, que ce soit sur le domaine public ou sur le domaine privé, afin de faciliter les mouvements de marchandises.
- Lutter contre la fermeture des cinémas de quartier.
On peut ajouter à ces orientations la prise en compte de la qualité architecturale et esthétique
des commerces (devantures…) afin de mettre en valeur le paysage urbain et d’encourager leur
fréquentation.
§2. Déclinaison des objectifs commerciaux dans le zonage du PLU
Les choix retenus doivent être traduits dans les documents graphiques, supports du règlement,
qui « fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols » applicables à l’intérieur
de chaque zone identifiée graphiquement. Le PLU établit donc un zonage des différents
secteurs de la commune, qui détermine en premier lieu les perspectives d’urbanisation dans
celle-ci par la délimitation de zones urbaines (ZU), dans lesquelles peuvent être classés les
secteurs déjà urbanisés et les secteurs équipés pour recevoir des constructions ; de zones
destinées à être ouvertes à l’urbanisation (ZAU) ; de zones agricoles (ZA), secteurs équipés
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles et de zones naturelles et forestières (ZN). Les constructions de l’ampleur de celles
nécessaires aux activités commerciales ne pouvant être implantées qu’en ZU et en ZAU,
lorsque les équipements publics existants ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions projetées, ce zonage élémentaire constitue une première étape de localisation
des commerces.
Au sein de ces zones, l’article L. 123-1 précise que le PLU peut prévoir l’affectation des sols
selon leurs usages principaux, la nature des activités et la destination des constructions. Le
PLU peut ainsi réaliser un zonage fonctionnel plus précis. L’article R. 123-9, issu du décret
59
d’application de la Loi SRU du 27 mars 2001, indique que les règles édictées par le règlement
« peuvent être différentes selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à
l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à
l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt ». Cette disposition fixe donc
neuf affectations principales, pouvant conduire à des règles différenciées dans le règlement.
Cette disposition permet de localiser les zones dans lesquelles la commune veut renforcer ou
au contraire freiner des activités telles que le commerce, l’artisanat, l’hébergement hôtelier,
l’industrie ou la fonction d’entrepôt (nécessaire à l’exploitation des commerces). A ce titre, le
PLU de Paris identifie des secteurs « de protection du commerce et de l’artisanat »61,
correspondant aux principaux axes commerciaux de la capitale et représentant un linéaire total
de 250 km. Ils recouvrent également les axes le long desquels la Ville de Paris a mis en place
des opérations artisanales ou commerciales thématiques. La création du " Viaduc des Arts " a
ainsi permis le renouveau de l'avenue Daumesnil (12ème arrondissement). Les voûtes
restaurées sont désormais vouées à l'artisanat d'art et à la création. De même, la rue des
Gardes (18ème arrondissement), baptisée " Rue de la Mode ", accueille des jeunes stylistes et
créateurs dans des locaux aux loyers préférentiels.
L’affectation fonctionnelle des sols doit être traduite dans le règlement du PLU pour devenir
effective, notamment par le renseignement des deux premiers articles indiquant les
occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à autorisation.
§3. Déclinaison des objectifs commerciaux dans le règlement du PLU
L’article R. 123-9 énumère les dispositions que peut contenir le règlement du PLU. Outre la
liste des constructions et activités interdites ou conditionnées de manière à réaliser
l’affectation de la zone (I), ce document fixe la constructibilité des terrains (II), les règles de
stationnement et de desserte (III) et concerne enfin les servitudes relatives à l’aspect
esthétique et architectural des constructions, ainsi qu’à leur insertion harmonieuse dans
l’environnement (IV).
61 Cf. carte en annexe.
60
I – La réglementation de l’occupation et de l’utilisation des sols
Les articles 1 et 2 peuvent62 interdire ou soumettre à conditions toutes les occupations et
utilisations du sol incompatibles avec l’affectation principale de la zone. Ce sont ces
exclusions et ces admissions conditionnelles qui déterminent le caractère plus ou moins
spécialisé ou ségrégatif de celle-ci. Il est possible, à ce titre, d’interdire ou de soumettre à
prescriptions les utilisations du sol incompatibles avec l’affectation principale de la zone.
Ces articles concernent toutes les utilisations et occupations soumises au Code de
l’urbanisme. Il s’agit donc, aux termes de l’article L. 123-5, de « tous travaux, constructions,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et
l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan ».
Comme le souligne JF Inserguet63, « il importe peu que ces occupations ou utilisations soient
soumises à un régime d’autorisation parallèle ou indépendant, des connexions ayant depuis
longtemps été aménagées entre le code de l’urbanisme et la plupart des législations
extérieures ». Un PLU peut par conséquent réglementer les commerces même si ceux-ci sont
parallèlement subordonnés à une autorisation d’exploitation commerciale.
Le mécanisme de l’article R. 123-9 autorise à réglementer la destination des constructions.
Mais jusqu’où la discrimination peut-elle s’étendre ? Cet article rompt avec la pratique
antérieure qui permettait aux auteurs des PLU de fixer leur propre typologie des destinations.
Il ne permet pas d’aller plus loin que les neuf destinations énumérées plus haut. En effet, cette
liste apparaît impérative et contribue à déterminer le champ d’application des autorisations
d’urbanisme. Or, à la lecture du Guide des plans d’occupation des sols64, la destination
« commerce » regroupe l’ensemble des activités économiques d’achat et de vente de biens ou
de services. Les autorités compétentes ne sauraient dès lors distinguer les activités de
commerce de gros ou de détail, et encore moins la taille ou la forme des commerces
(indépendants ou non)65. Cependant, le Code de l’urbanisme ne définit pas ces catégories. Il
62 Cette disposition est devenue facultative pour encourager la mixité urbaine. 63 JF. Inserguet, L’écriture des articles 1 et 2 des règlements de zone, séminaire écriture des PLU, GRIDAUH 64 Guide du plan d’occupation des sols, publié par le ministère de l’Equipement, 1998. 65 Cependant, il semble toujours possible de réglementer davantage les différentes formes de commerces, sur le fondement d’un motif d’urbanisme traditionnel. Comme nous l’avons déjà évoqué, nombreux POS avaient ainsi expérimenté une démarche de zonage commercial, permettant de réglementer la localisation des commerces de manière détaillée comme l’illustre l’arrêt Guyenne et Gascogne du 7 mai 1986 précité : interdiction d’implanter des surfaces commerciales de plus de 500 m² en centre ville. Cette démarche avait été validée par le juge comme répondant à un motif d’urbanisme, celui de l’organisation rationnelle des déplacements urbains et de l’accessibilité au centre ville. Dans un autre arrêt du 26 novembre 1986, Fol (Rec. Lebon p. 266) le Conseil d’Etat admet cette fois la légalité d’un POS interdisant l’implantation de commerces de détail au sein d’une zone UE « réservée aux activités économiques, et destinée à recevoir des établissements industriels, scientifiques ou
61
renvoie donc le soin aux autorités communales de préciser celles-ci, ce qui conduit certaines
d’entre elles à recréer des sous-catégories. Ainsi, le PLU de la Communauté urbaine de Lyon
identifie des alignements « purement commerciaux », ne permettant que les implantations
commerciales au sens strict (hors prestation de services comme les banques, assurances…)66.
Parallèlement, ces restrictions ne doivent pas porter atteinte aux droits et libertés
fondamentaux, comme le veut la jurisprudence administrative traditionnelle. On peut relever
d’ailleurs qu’un article du projet de Loi SRU a été censuré par le Conseil constitutionnel67 au
motif qu’il ne respectait pas la liberté du commerce et de l’industrie. Il s’agissait de la
possibilité pour les PLU des villes de Paris, Lyon et Marseille de subordonner tout
changement de destination d’un local commercial ou artisanal entraînant une modification de
la nature de l’activité, à autorisation préalable du maire de la commune68.
C’est sur ce fondement également que le dispositif de protection du commerce et de
l’artisanat du PLU de Paris69 a été contesté par le Tribunal administratif de Paris, dans une
décision n° 0700962 du 2 août 200770 (Cette décision a fait l’objet d’un appel). Le juge a
annulé les dispositions du PLU interdisant en bordure des linéaires que nous avons
mentionnés plus haut, la transformation de locaux situés en rez-de-chaussée destinés au
commerce et à l’artisanat en une autre destination. Ces mesures visaient initialement à
protéger le commerce de bouche, mais les autorités compétentes, sensibles aux
recommandations de la Direction des affaires juridiques, avaient adopté une définition
générale de ces destinations71. Il considère en effet qu’une telle disposition, interdisant par
principe le changement de destination de certains locaux, excède l’habilitation législative
techniques, des activités artisanales et commerciales ». Le juge administratif ne se donne pas la peine de justifier cette réglementation au regard d’un motif d’urbanisme. Mais il faut rappeler qu’il retenait une conception souple de celui-ci, relatif à l’organisation rationnelle de la ville. Or la disposition contestée visait la revitalisation du centre ville en évitant l’implantation de commerces de détail en périphérie. Ces démarches ne doivent cependant pas porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, par une interdiction trop générale ou en réservant un secteur à une activité particulière. La décision que nous venons de voir ne porte pas atteinte à ce principe, en ce quelle soumet aux mêmes dispositions petits commerces et grandes surfaces. 66 FNAU, Droit du commerce et droit de l’urbanisme : les propositions de la FNAU à la commission de modernisation de l’urbanisme commercial, Les dossiers de la FNAU n° 21, décembre 2007. 67 Conseil Constitutionnel 7 décembre 2007 n° 2000-436 DC 68 Cette disposition a pourtant été réalisée pour l’ensemble des communes depuis la réforme des autorisations d’urbanisme et le décret du 5 janvier 2007. En effet, le changement de destination contribue à délimiter le champ d’application des autorisations d’urbanisme. Cette évolution a été rendue possible par le fait que les changements de destination sont circonscrits aux catégories de l’article R. 123-9. 69 Cf. présentation de ces mesures dans le rapport de présentation. 70 Cf. extrait en annexe. 71 Le glossaire du PLU définit la destination commerciale comme « comprenant les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes ». De même, l’artisanat « comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat ».
62
donnée par l’article L. 123-1 et porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le
tribunal a été également influencé par des considérations d’ordre pratique. La rédaction de la
disposition contestée revenait tout d’abord à opérer une distinction entre les immeubles
existants et les immeubles nouveaux, qui pouvaient choisir l’affectation de leur choix. D’autre
part, le juge relève que le législateur a créé un dispositif spécifique de protection, sous la
forme du droit de préemption des fonds de commerce.
Le contrôle de la destination des constructions existantes semble par ailleurs délicat, du fait de
son impact sur la liberté de cession des murs et des activités qui y sont exercées. En tout état
de cause, si les articles 1 et 2 du règlement permettent de localiser les zones de renforcement
ou de limitation des commerces, artisanats, hôtels, ils ne permettent pas de préciser les
caractéristiques de ceux-ci (taille, forme, ni activité de manière plus détaillée). Pour
spécialiser davantage les constructions, il faut exploiter les autres articles du règlement.
II – La constructibilité des terrains
Le coefficient d’occupation des sols (COS) permet de réglementer la densité maximum de
construction qui peut être admise dans une zone. La fixation de COS différenciés selon les
activités et les secteurs est un bon instrument de politique commerciale. On peut, par exemple
édicter des COS incitatifs pour le commerce de centre-ville et plus restrictifs pour le
commerce de périphérie. On peut également obtenir un effet similaire avec les règles de
gabarit (retrait ou non par rapport aux limites séparatives, coefficient d’emprises au sol,
limites de hauteur…). Elles requièrent toutefois des calculs plus complexes que le COS et
peuvent porter atteinte à la lisibilité du PLU.
Par ailleurs, il faut rappeler l’importance de veiller à limiter la pression foncière. Comme le
souligne D. Moreno72, dans un contexte de pénurie de terrains, à Paris et dans sa proche
banlieue, toute limitation trop contraignante du potentiel de développement spatial par le
zonage ou les règles de constructibilité peut conduire à un accroissement trop important du
coût du foncier. L’attractivité des villes et des pôles d’activités pourrait s’en trouver affectée.
L’ensemble de ces règles permet également de jouer sur morphologie (taille et forme) des
commerces, en « designant » la construction commerciale souhaitée.
72 CCIP, Pour une meilleure intégration de l’activité économique dans la ville, 4 décembre 2003
63
III – Les règles de stationnement et de desserte
L’article 4 du règlement du PLU peut définir les conditions de dessertes des constructions par
les différents équipements publics, ce qui participe de l’insertion urbaine du projet
commercial. Les règles de stationnement méritent une attention particulière en ce qu’elles
affectent significativement les équipements commerciaux, à double titre. Elles sont
susceptibles de limiter le développement des grandes surfaces, comme de faciliter celui des
petits commerces de centre ville si l’on en améliore l’accessibilité.
L’article 12 du règlement peut poser des obligations spécifiques aux constructeurs, en matière
de réalisation d'aires de stationnement. Mais la loi SRU a plafonné le nombre des aires de
stationnement annexes des magasins et des équipements cinématographiques. Cette
disposition est codifiée depuis l’ordonnance du 8 décembre 2005 au sein de l’article L. 111-1-
6. Les surfaces bâties ou non, affectées au stationnement, ne peuvent excéder une fois et
demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce et une place pour trois
fauteuils en ce qui concerne les établissements cinématographiques. Une telle disposition
s’inscrit aussi bien dans une perspective d’aménagement des villes (éviter l’accroissement des
aires de stationnement, notamment en périphérie des villes) que dans une logique de
protection de l’environnement (limitation des terrains artificialisés dont les effets sur la
qualité des eaux peuvent être très négatifs lors du déversement d’eaux polluées par les
hydrocarbures).
D’autre part, le Plan de Déplacement Urbain (PDU), créé par la loi n°82-1153 du 30
décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI), précise les principes généraux
de l’organisation des transports, de la circulation et des stationnements, dans un périmètre
urbain. Il permet de faciliter les livraisons (surfaces et horaires), ce qui est indispensable pour
le commerce de centre ville.
IV - Les servitudes relatives à l’insertion urbaine et environnementale du commerce
Les règles générales d’urbanisme encouragent les autorités locales à conduire une réflexion
sur l’urbanisation de certaines zones, qui peuvent être propices aux implantations de grandes
surfaces commerciales. Il en est ainsi des entrées de villes. Depuis une trentaine d’années,
celles-ci se sont progressivement transformées en « couloirs de chalandise », constituées de
constructions commerciales implantées le long des grands axes routiers et agrémentées par
64
une floraison d’enseignes et de supports publicitaires. En effet, elles répondent aux besoins
des grands distributeurs : disponibilités foncières, accessibilité et visibilité. Pour remédier à
cette situation, la Loi Barnier n° 95-101 du 2 février 1995 a créé un article L. 111-1-4 au sein
du Code de l’urbanisme incitant les communes à intégrer dans leurs documents d’urbanisme
une réflexion sur la qualité de l’urbanisation de ces zones (sur les nuisances, la sécurité, la
qualité architecturale, ainsi que sur la qualité de l’urbanisme et des paysages), en sanctionnant
celles qui ne l’ont pas fait par l’interdiction de construire dans une bande de 100, ou 75 m de
part et d’autre des voies routières importantes. Cette disposition n’a eu cependant qu’un
succès limité car elle est souvent mal interprétée par les collectivités, elle ne s’applique pas
dans les zones déjà urbanisées, et, la bande protégée étant très étroite, elle n’empêche pas les
distributeurs d’y aménager leur parking et de construire en retrait.
Outre la réglementation des entrées de villes, l’article 11 du règlement du PLU permet
d’encadrer la qualité esthétique des constructions et de leurs abords. Il faut préciser que la
protection de l’esthétique peut toujours se faire au stade du permis de construire, grâce à
l’article R. 111-21 de la réglementation nationale de l’urbanisme. Dans les communes
dépourvues de POS/PLU ou de carte communale, l’instruction des autorisations d’urbanisme
est faite par la commune au nom de l’Etat, sur le fondement des dispositions de la
réglementation nationale d’urbanisme (RNU). Celle-ci contient des règles élémentaires
applicables aux constructions en matière de localisation et de desserte, d’implantation, de
volumes et d’aspect des constructions, dont certaines sont applicables dans les communes
dotées d’un document d’urbanisme et offrent une marge supplémentaire d’action aux autorités
compétentes pour pallier les éventuelles lacunes de la réglementation locale.
Nous ne présenterons que celles qui peuvent présenter un intérêt spécifique dans la
réglementation des constructions commerciales. Il faut souligner que l’article R. 111-2 a
vocation à assurer la sécurité de la construction et des constructions environnantes. Il peut
ainsi contribuer à lutter contre la monoactivité, dans les zones où celle-ci présente un danger
pour les constructions avoisinantes. Enfin, l’article R. 111-15 vise l’intégration du projet dans
son environnement en permettant de s’opposer à une implantation incompatible avec les
espaces environnants ou ne respectant pas les préoccupations d’environnement, ou en
permettant d’imposer la création d’espaces verts. Ceci est encore possible au titre de l’article
13 du règlement.
65
On peut conclure de cette étude qu’il est possible de localiser les implantations commerciales,
à travers la réglementation d’urbanisme et d’encourager la densification de certaines zones au
détriment d’autres. Il est également possible, dans une certaine mesure, d’encadrer la
morphologie et l’aspect des constructions, jouant ainsi sur la diversité commerciale. Mais il
paraît difficile de réglementer de manière détaillée l’activité des commerces. Dans ce
contexte, l’article 104 de la Loi LME constitue une évolution déterminante.
§4. L’évolution déterminante de la Loi LME
A la lecture de l’article 104 de la Loi LME, les PLU peuvent désormais « 7° bis Identifier et
délimiter les quartiers, ilôts, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité
commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ».
Les PLU peuvent donc désormais développer un zonage spécifique de protection du
commerce de proximité et de la diversité commerciale, comme l’a fait la ville de Paris. Le
règlement pourra fixer, ensuite, les prescriptions propres à assurer cet objectif. Cette nouvelle
disposition permettra sans doute de justifier l’interdiction ou l’orientation des changements de
destination dans ces zones, de manière à conserver ou à développer leur vocation artisanale et
commerciale, dans les deux premiers articles du règlement.
On doit s’interroger sur le point de savoir jusqu’où cette nouvelle disposition permettra de
détailler la destination des constructions commerciales et artisanales. En effet, le « commerce
de proximité » s’entend, dans une acception stricte, des seules structures permettant un
approvisionnement de base de la population, indépendamment de leurs formes. Mais
comment interpréter la référence à des prescriptions propres à assurer la diversité
commerciale ?
On peut penser que les communes pourront réglementer de manière plus précise la destination
des constructions, en se référant à l’activité commerciale (commerce de détail, de gros,
commerce alimentaire, non alimentaire, services…), mais peut-être aussi à la forme et à la
taille du commerce (grande surface, petit commerce…). Il faudra attendre les dispositions
réglementaires et la jurisprudence pour savoir précisément ce que recouvrent ces notions. Il
est délicat par exemple de se prononcer sur les perspectives de sauvegarde à ce titre de
l’identité historique des quartiers, qui passe par une spécialisation de la nature des commerces
66
sur l’ensemble d’une zone. Une analyse plus détaillée est présentée ci-dessous, relative à la
délimitation des périmètres du nouveau droit de préemption des collectivités, qui se réfère aux
mêmes notions.
Section 4. L’effectivité du droit de l’urbanisme
Il faut maintenant montrer que le régime de sanction organisé par le droit de l’urbanisme
permet d’assurer l’effectivité de ces différentes réglementations élaborées par les autorités
locales. Les projets qui échappent désormais au contrôle des implantations commerciales
devront, pour la plupart, obtenir une autorisation au titre de la législation d’urbanisme,
lorsqu’ils rentrent dans son champ d’application. Or, comme le précise l’article L. 422-1 du
code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et pour se
prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est en principe le maire, au
nom de la commune, « pourvu qu’elle soit dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans
les communes qui se sont dotées d'une carte communale » (§1). Ceci devrait renforcer le rôle
du permis de construire, d’autant plus qu’il est prévu, à terme, d’en faire une autorisation de
synthèse (§2).
§1. Les mécanismes de sanction du droit de l’urbanisme
Le champ d’application des autorisations d’urbanisme a été réformé de manière significative
par l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux
autorisations d'urbanisme (JORF n°286 du 9 décembre 2005 page 18997
texte n° 30) et son décret d’application n° 2007-18 du 5 janvier 2007 (JORF n°5 du 6 janvier
2007 page 225 texte n° 12). Ces textes ont clarifié le droit applicable en substituant aux
nombreux régimes d’autorisation et de déclarations existants, 3 permis attachés aux différents
travaux susceptibles d’être effectués (construction, démolition, aménagement) et une
procédure de déclaration. La déclaration préalable, accompagnée d’un dossier décrivant les
caractéristiques du projet (énumérées au sein de l’article R. 431-35), doit être adressée à la
mairie de la commune d’implantation. Celle-ci a la faculté de s’opposer au projet, dans le
délai d’un mois, s’il est contraire aux prescriptions d’urbanisme. Ce mécanisme permet donc
67
aux communes de contrôler l’implantation d’une nouvelle exploitation commerciale (I). Il
leur permet également de connaître des modifications affectant un bâtiment existant (II).
Enfin, même lorsque les dispositions du droit de l’urbanisme ne sont pas sanctionnées par un
mécanisme de contrôle préalable, elles peuvent donner lieu à sanction (III).
I – L’implantation d’une nouvelle activité commerciale
L’ouverture d’une surface commerciale peut être soumise à autorisation d’urbanisme, si elle
nécessite la construction d’un nouveau bâtiment, mais aussi si elle nécessite la modification
de la destination du bâtiment.
Lorsque la réalisation du projet commercial nécessite la construction intégrale du bâtiment
dans lequel l’activité sera exploitée, elle est naturellement subordonnée à l’obtention d’un
permis de construire, en vertu de l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme.
Mais l’article R. 421-17 soumet également à contrôle les « changements de destination d'un
bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ». Le
changement de destination consiste à passer de l’une à l’autre des neuf destinations énoncées
à l’article R. 123-9 du code entre lesquelles un PLU peut fixer des règles différentes :
habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation
agricole ou forestière, fonction d’entrepôt. L’installation d’un commerce, d’un artisanat ou
d’un établissement hôtelier dans un bâtiment qui était auparavant le siège de l’une des huit
autres destinations, nécessite de satisfaire à l’obligation de déclaration. Plus encore, cette
opération sera soumise à permis de construire lorsqu’elle s’accompagne d’une modification
des structures porteuses ou de la façade du bâtiment (R. 421-14). Il faut préciser que, les
locaux accessoires étant réputés avoir la même destination que le local principal, l’ouverture
d’un commerce, d’un artisanat ou d’un hôtel dans un local annexe doit encore donner lieu à
ces formalités.
On doit cependant constater que ces catégories sont moins précises que celles qui sont
définies au sein de l’article R. 752-5 (1° le commerce à prédominance alimentaire ; 2° le
commerce de véhicules automobiles, de motocycles et carburants, ainsi que le commerce de
produits d’équipement du foyer et d’aménagement de l’habitat ; 3° les autres commerces de
détail et les prestations de service à caractère artisanal). Certains changements de secteur
d’activité d’un local commercial qui entrent dans le champ d’application de l’urbanisme
68
commercial (sous réserve de seuil), échappent donc aux autorisations d’urbanisme. Il en va
ainsi notamment de la modification de l’activité d’un commerce alimentaire. D’autre part, le
dossier de permis de construire n’a pas à détailler les caractéristiques du commerce, telles que
l’enseigne.
II – Les travaux affectant des commerces existants
En cas d’agrandissement du bâtiment, la construction n’échappera au permis de construire que
si elle a pour effet de créer une surface hors œuvre brute73 inférieure à 2 m² et ne sera soumise
qu’à déclaration préalable en dessous de 20 m². Mais la création de telles surfaces ne saurait
avoir un impact déterminant sur l’aménagement commercial. Même dans l’hypothèse d’une
implantation commerciale dans un bâtiment existant, sans construction supplémentaire,
l’opération projetée peut être subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme
lorsqu’elle nécessite la réalisation de travaux sur le bâtiment et que ceux-ci affectent l’aspect
extérieur de la construction, au titre de l’article R. 421-13. Or l’installation d’un commerce
s’accompagne fréquemment de modifications du bâtiment. Ils sont soumis à permis de
construire, selon l’article R. 421-14, lorsqu’ils ont pour effet de modifier le volume du
bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur. Lorsqu’ils ne
répondent pas à ces critères, les travaux modifiant l’aspect extérieur de la construction
peuvent donner lieu à simple déclaration. Il en va ainsi, notamment, des travaux de
ravalement.
Enfin, si les travaux intérieurs sont en principe dispensés de toute formalité, ils doivent faire
l’objet d’une déclaration, au titre de l’article R. 421-17, s’ils ont pour effet de transformer
plus de dix mètres carrés de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette. L’article R.
112-2 définit la surface hors œuvre nette (SHON) par la soustraction à la SHOB de surfaces
qui ne sont pas vouées à l’habitation ou à l’exploitation d’une activité professionnelle
artisanale, industrielle ou commerciale, qu’il énumère. Cette disposition vise donc à soumettre
à déclaration les travaux ayant pour but de rendre ces surfaces habitables ou exploitables.
Cependant, ces constructions ont pu être édifiées sur le fondement d’une autorisation
régulière, mais non conforme aux règles d’urbanisme en vigueur qui peuvent avoir évolué. On 73 La surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction Somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction, y compris les combles et sous-sols, aménageables ou non, les balcons, loggias et toitures-terrasses (R. 112-2 du Code de l’urbanisme).
69
peut envisager, par exemple, que le local concerné est un local d’habitation mais qu’il est
désormais soumis à l’obligation d’être affecté au commerce. La demande d’autorisation ne
concerne pas la destination. Les travaux peuvent cependant être interdits s’ils concernent des
constructions non conformes au droit de l’urbanisme en vigueur74, sauf s’il s’agit,
évidemment, de travaux confortatifs. Il ne s’agit pas d’organiser l’insalubrité des
constructions. Il arrive que le PLU fixe lui-même les conditions dans lesquelles ces travaux
pourront ou non être réalisés.
III – Le contrôle a posteriori des règles d’urbanisme
Cependant, au fil des contrats privés, de nombreuses évolutions touchent les constructions,
sans que celles-ci entrent dans le champ d’application du contrôle a priori. Cela pose la
question des moyens d’assurer la pérennité notamment des destinations.
Cette problématique est renouvelée ici par l’article 104 de la Loi LME, permettant de
déterminer les conditions propres à préserver et développer le commerce de proximité et la
diversité commerciale. Il est probable que les communes pourront désormais réglementer la
destination des commerces de manière plus détaillée. Elles pourront par exemple, faire
référence à un secteur de protection du commerce de bouche. Mais les changements de
destination qui interviendront au fil des contrats privés ne rentrent pas dans le champ
d’application du permis de construire, sauf évolution par décret. Il est possible que les
communes puissent soumettre ceux-ci à autorisation, comme l’avait envisagé le législateur
dans la disposition de la Loi SRU censurée par le Conseil constitutionnel. Mais, dans le cas
contraire, il faut garder à l’esprit que les entorses au droit de l’urbanisme constituent des
infractions pénales et peuvent être réprimées à ce titre, par un contrôle a posteriori.
§2. La perspective du permis de construire comme autorisation de synthèse
L’ultime réforme annoncée conduirait à délivrer l’autorisation d’aménagement commercial
par le biais du permis de construire, sur la base des documents d’urbanisme. La politique
commerciale serait donc entièrement intégrée dans le droit de l’urbanisme et mise en œuvre
dans le cadre de documents de planification locale. Cependant, laisser un pouvoir excessif de
74 CE 15 mai 1992, M. et Mme Delchet et autres, req n° 103051
70
négociation au profit des élus pour l’implantation des grandes surfaces, loin d’assurer une
répartition équilibrée des commerces, pourrait accentuer les relations de clientélisme et les
aspects négatifs de la réglementation actuelle. Il serait donc plus prudent de maintenir, au sein
d’une procédure unifiée, la consultation d’une instance spécifique chargée de délivrer
l’autorisation, constituée de personnes compétentes dans les domaines concernés et d’élus
représentant plusieurs des échelons de la zone de chalandise des commerces projetés.
La dimension commerciale de l’urbanisme réglementaire a donc été considérablement
renforcée par les dispositions de la Loi LME. Mais, comme le soulignait F. Bouyssou75, « la
loi – et plus généralement la norme, si elle peut permettre ou interdire, ne peut pas, en
revanche susciter l’action ». La protection du commerce de proximité et de la diversité
commerciale passe en premier lieu pas la mobilisation des acteurs économiques. Mais ceux-ci
rencontrent de nombreux obstacles, au nombre desquels le coût du foncier est
particulièrement dissuasif. Les collectivités disposent, dans ce cadre, d’outils opérationnels
qui peuvent s’avérer efficaces.
Chapitre 2. Le commerce dans l’urbanisme opérationnel
La prise en compte du commerce par le droit de l’urbanisme opérationnel n’a pas donné lieu
aux atermoiements constatés en matière d’urbanisme réglementaire. En effet, l’article L. 300-
1 du Code de l’urbanisme décrit les opérations d’aménagement, depuis la Loi n° 85-729 du 18
juillet 1985, comme celles ayant pour objet « de mettre en œuvre un projet urbain, une
politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités
économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des
équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain,
de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces
naturels ». Celles-ci peuvent donc servir la redynamisation commerciale, notamment par le
biais du renouvellement urbain des zones de friches, des zones sensibles dans lesquelles
l’implantation commerciale est compliquée (banlieues…) et des centres-villes en déclin. Les
différentes procédures opérationnelles (au travers du simple PLU, zones d’aménagement
concerté, restauration immobilière…) et leur mise en œuvre (en régie ou externalisées à
75 F. Bouyssou, droit de l’urbanisme et développement économique et commercial, AJDA 1993, p. 161
71
travers une convention publique d’aménagement) n’ayant pas été modifiées, nous nous
attacherons exclusivement à présenter l’outil de maîtrise foncière que constitue le droit de
préemption, notamment depuis la loi du 2 août 2005 et précisé par le décret du 26 décembre
2007. Celui-ci a un double objectif : garantir la pérennité de la destination d’un local dans le
temps, et constituer un outil de lutte contre le coût du foncier.
Le droit de préemption est un mode d’acquisition contrainte de la propriété par lequel une
personne se substitue à l’acquéreur d’un bien que son propriétaire désire céder. Bien qu’elle
restreigne la liberté contractuelle, cette procédure constitue une atteinte moindre au droit de
propriété que ne l’est la faculté d’expropriation. C’est sans doute pour cette raison qu’elle a la
faveur du législateur. Il en a fait, en effet, un outil privilégié au service des collectivités
désireuses d’acquérir la maîtrise foncière d’immeubles leur permettant de mettre en œuvre
différentes politiques d’intérêt général : aménagement, protection des espaces sensibles et des
zones présentant des risques naturels ou technologiques…
En matière de politique commerciale, le droit de préemption urbain (DPU) permettait d’ores
et déjà à une collectivité de se substituer à l’acquéreur lors de la cession de biens immobiliers
(Section 1). Il a été complété par un droit de préemption concernant, non plus la cession des
murs mais celle d'un fonds commercial ou artisanal ou d'un droit au bail (Section 2).
Section 1. Le droit de préemption urbain
Cet outil traditionnel de maîtrise foncière peut être mis au service de la politique commerciale
des communes (§1), d’autant plus que ses conditions de mise en œuvre ont été assouplies
(§2).
§1. Le droit de préemption urbain, outil de maintien de l’activité économique
En matière de politique commerciale, le droit de préemption urbain (DPU), réglementé par les
articles L. 211-1 et suivants du Code de l’urbanisme, permettait d’ores et déjà à une
collectivité de se substituer à l’acquéreur lors de la cession de biens immobiliers. En effet,
exercé en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux
objets définis à l'article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, le DPU pouvait être utilisé dans le
but « d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques ». La
72
jurisprudence a développé une conception constructive de ces dispositions, en considérant que
l’usage de cette prérogative est justifié dès lors qu’il répond à l’un des objectifs d’intérêt
général, « alors même qu’il ne s’accompagne d’aucune mesure d’urbanisation, ni d’aucune
réalisation d’équipement » dans un arrêt du 6 février 2006, Commune de Lamotte-Beuvron76.
Le Conseil d’Etat a admis en l’espèce qu’une commune exerce son DPU pour faciliter
l’extension d’une entreprise enclavée et désireuse de posséder le terrain voisin que le
propriétaire refusait de lui vendre. Le juge administratif reconnaît que l’intérêt de l’économie
locale légitime le recours à cette prérogative, y compris dans l’hypothèse où il passe par la
satisfaction d’un intérêt privé. Cet état du droit habilite donc une collectivité à acquérir par
cette voie des locaux mis en vente, pour développer ou protéger leur affectation commerciale.
De nombreuses communes se sont depuis longtemps approprié cet outil pour sauvegarder le
commerce de proximité et la diversité de son offre. Il en va notamment ainsi de la Ville de
Paris, à travers l’action de la SEMAEST à laquelle ce droit a été délégué.
Cependant, comme le remarque un récent rapport rédigé sous la direction de JP. Duport, la
légitimité de l’appropriation publique des biens immobiliers n’est jamais définitivement
acquise77. Les défis auxquels les collectivités sont aujourd’hui confrontées dans
l’aménagement du territoire au sens large justifient qu’elles disposent des terrains nécessaires
à leur action, donc des outils juridiques permettant de les acquérir. « Mais s’il faut reconnaître
aux collectivités de larges prérogatives en la matière pour y répondre, il serait illusoire de
croire que l’aménagement puisse être efficace sans être accepté. La période de tension
immobilière que nous connaissons renforce cette exigence de légitimité, puisque les
frustrations qui peuvent naître d’une acquisition publique s’en trouvent sensiblement accrues.
C’est pourquoi l’atteinte portée au droit de propriété par l’utilisation de prérogatives de
puissance publique doit être proportionnée aux justifications d’intérêt général qui en sous-
tendent l’exercice, sous le contrôle du juge, administratif ou judiciaire, national ou
européen ».
Ce rapport rappelle qu’il faut « distinguer le droit de préemption du droit de préférence ».
Dans cet esprit, une décision de préemption répondant aux objectifs de l’article L. 300-1 ne
peut être légale si elle ne fait pas référence, dans une motivation détaillée, à l’existence d’un
76 CE 6 février 2006, req n° 266821, Commune de Lamotte-Beuvron, publié au Recueil Lebon 77 « D’utilisation peu fréquente, le droit de préemption n’en est pas moins marqué du sceau d’une réelle insécurité juridique. Le taux d’annulation contentieuse des décisions de préemption s’élève en effet à 40 % (contre 25 % pour le contentieux général), ce qui ne doit pas manquer d’interpeler les acteurs publics. »
73
projet précis et suffisamment avancé78. Ce principe est constamment réaffirmé en matière de
politique commerciale. Il a été illustré par un arrêt récent n° 0507985, rendu le 24 mai 2006
par le TA de Lyon. Le juge administratif annule la délibération d’un Conseil municipal visant
à préempter des bâtiments commerciaux dans le seul but d'assurer la pérennité d'un bail
commercial, c'est-à-dire de conserver les moyens juridiques d'éviter le risque de non-
renouvellement dudit bail. Si le maintien d’une activité commerciale est un objectif d’intérêt
général au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, cette démarche ne correspondait
à aucun projet précis.
§2. L’assouplissement des conditions de mise en œuvre du DPU
Néanmoins, suite à plusieurs interventions législatives ponctuelles, la jurisprudence autorise
la commune à motiver sa décision de préempter par référence à une délibération arrêtant le
cadre de la politique qui est la sienne79. Cette simplification est poursuivie, d’une manière
plus significative encore, dans un arrêt du 7 mars 2008, n° 288371, Commune de Meung-sur-
Loire. Les communes ne doivent plus justifier, à la date à laquelle elles exercent le droit de
préemption, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux
objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, alors même que les
caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date. Elles doivent
néanmoins faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
Le droit de préemption instauré par la Loi du 2 août 2005 franchit une étape supplémentaire.
Section 2. Le droit de préemption des fonds de commerce
Ce nouveau droit de préemption est spécifiquement conçu comme un outil au service de
l’interventionnisme des collectivités dans l’économie locale : il permet à la personne publique
d’acquérir, non pas les murs, mais les biens meubles que représentent fonds de commerce,
artisanal ou bail commercial. Il s’agit donc de préempter directement les éléments de l’activité
78 Cette solution résulte d’une jurisprudence initiée par un arrêt CE Lebouc 25 juillet 1986, req n° 62539, avec les conclusions de JC Bonichot, et consacrée par l’arrêt CE 26 février 2003, M. et Mme Bour, Lebon p. 59. 79 Conseil d'Etat, 17 déc. 2007, Commune de Pardies-Pietat, req. n° 307231, et Conseil d'Etat, 3 déc. 2007, Commune d'Achères, req. n° 305974.
74
commerciale et non seulement son siège. D’autre part, il est expressément exercé au profit
d’un tiers car la collectivité n’a pas vocation à rester propriétaire. Ce nouveau droit de
préemption a donc pour double objectif de constituer un outil de lutte contre le coût du
foncier, mais également de pérenniser la destination des équipements. Il aura fallu attendre
plus de deux ans pour qu’en soient précisées les modalités d’application par le décret du 26
décembre 2007, puis par un arrêté du 29 février 2008. Ces textes sont codifiés aux articles L.
214-1, R. 214-1 et A. 214-1 du Code de l’urbanisme. Malgré d’utiles précisions, ce nouvel
outil soulève nombre d’interrogations à chaque phase de sa mise en œuvre, notamment
relatives à son champ d’application : délimitation du périmètre (§1), objets concernés (§2) et à
son exercice (§3). Il est utile de les identifier et d’envisager les solutions propres à apporter
une plus grande sécurité juridique à la fois aux collectivités, mais également aux personnes
privées concernées. En effet, le succès des ambitions de ce nouvel instrument est subordonné
à la confiance et à la collaboration qui naîtront entre collectivités, commerçants et bailleurs80.
Cependant, au regard de ces précisions et précautions, le nouveau droit de préemption peut-il
répondre à son objectif ? (§4).
§1. La délimitation d’un périmètre d’intervention
La loi de 2005 a octroyé l’exercice de ce droit de préemption à toutes les communes, qu’elles
soient ou non dotées de documents d’urbanisme ou de documents sectoriels relatifs au
commerce. Selon le nouvel article L. 214-1 du Code de l’urbanisme, « le conseil municipal
peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de
l’artisanat de proximité, à l'intérieur duquel les cessions de fonds artisanaux, de fonds de
commerce ou de baux commerciaux se trouveront assujetties au droit de préemption ». Il
s’agit de la phase préliminaire, conditionnant la possibilité de mettre en œuvre le droit de
préemption. La délimitation de ces périmètres devra être rigoureusement justifiée (I) mais les
possibilités de recours contre cette décision sont restreintes (II). Il convient de préciser la
situation des périmètres délimités antérieurement à l’adoption du décret (III).
80 Les précautions qui devront être prises par les acteurs sont résumées sous forme de tableau en annexe.
75
I – La délimitation du périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat
Contrairement aux délibérations instaurant le droit de préemption urbain81, la décision de mise
en place du droit de préemption des fonds de commerce doit être rigoureusement motivée, en
vertu de l’article L. 214-1, au regard de l’objectif d’intérêt général de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat de proximité. Il faudra faire valoir que le périmètre correspond à
une opération déterminée et bien localisée dans un secteur où le commerce, l’artisanat et
certaines de leurs offres sont confrontés à un danger patent de disparition ou de manque de
diversité, ou que la valorisation d’un centre urbain ou le soutien à une offre commerciale dans
un quartier justifie la mise en place d’un périmètre de préemption sur le territoire communal.
Elle ne pourra pas se limiter à une formule standard sur la situation du petit commerce mais
devra être argumentée au regard des circonstances locales. En pratique, les périmètres devront
être bien ciblés. Un périmètre recouvrant l’ensemble du territoire communal, comme il est
fréquent en matière de DPU, devra être fortement argumenté, ce type de démarche globale ne
pouvant être systématisée.
Le législateur n'a posé aucune limite de fond à l'intervention des communes dans le libre jeu
de la liberté du commerce et de l’industrie. Le décret met en place un mode de justification
reposant sur l’adoption d’un « plan du périmètre » et d’un « rapport analysant la situation du
commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur de ce périmètre et les menaces pesant
sur la diversité commerciale et artisanale ». Rien n’est dit sur le degré de gravité des menaces
pouvant justifier une telle intervention. Mais les communes devront veiller à ne pas porter à
ce principe une atteinte disproportionnée par rapport aux intérêts protégés. Quels seront dès
lors les critères permettant de définir un périmètre de protection du commerce et de l’artisanat
de proximité et de la diversité commerciale ?
La CCIP a rendu un rapport relatif aux critères de délimitation des périmètres communaux
d’intervention le 28 juin 2007. Initialement limité à la protection du commerce de bouche,
première victime de l’offensive des banques et agences immobilières, le dispositif a été
81 Le Conseil d’Etat ne s’est jamais départi de la jurisprudence très ferme selon laquelle « en principe, les décisions des autorités administratives n’ont pas à être motivées ». Cependant la Loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’Administration et le public impose la motivation des décisions individuelles défavorables, et notamment de celles qui entraînent une sujétion, ou dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. En dehors de ces hypothèses, l’obligation de motivation ne peut résulter que de dispositions législatives ou réglementaires particulières. L’instauration du droit de préemption urbain, ne rentrant dans aucune de ces catégories, n’a pas à être motivée. Cette solution a été consacrée par un avis du CE, 2 février 1988, EDCE 1988. Cf. R. Chapus, Droit administratif général, tome 1, n° 1325
76
étendu au fil des débats parlementaires au commerce de proximité puis à l’artisanat dans son
ensemble82.
Les périmètres de sauvegarde devront être définis, tout d’abord, au regard des caractéristiques
du tissu commercial de la ville. Ce diagnostic devra prendre en compte le volume des
commerces, la composition et la diversité commerciale par rapport à la typologie invoquée :
taille, activités et forme commerciale (commerces indépendants/grand commerce), la présence
de marchés non sédentaires (taille, fréquence). Il devra également apprécier la dynamique
commerciale : évolution, mutations (changements d’activités ou d’enseignes, fermeture,
ouverture) et l’environnement commercial : les quartiers commerçants à proximité, les
équipements commerciaux structurants, les projets commerciaux envisagés. Il faudra ensuite
identifier les besoins locaux. L'étude de la demande commerciale permet de mettre en valeur
les attentes et les besoins des populations de consommateurs, leur satisfaction ou non de
l'offre commerciale. Elle doit être appréciée en fonction des caractéristiques de la population :
résidents, actifs, étudiants, touristes, personnes âgées n’ont pas exactement les mêmes
besoins. Ainsi, si la sauvegarde d’une boutique Fauchon pourrait être utile dans un secteur
fréquenté par une population aisée ou touristique, elle n’a aucun intérêt sur un campus
étudiant. Pour cette même raison, on peut douter que les commerces des Champs-Elysées
présentent un réel caractère de proximité. Mais il faut garder à l’esprit que les secteurs urbains
cumulent généralement plusieurs fonctions.
Cette identification des besoins locaux doit également prendre en compte les besoins
spécifiques à certains territoires. Il en va ainsi des zones particulièrement fragiles, telles que
celles situées dans des territoires « politique de la ville ». Dans ces quartiers qui connaissent
généralement des difficultés économiques et sociales majeures, il est particulièrement malaisé
d’associer service de proximité jouant un rôle pour les habitants et rentabilité économique, ce
qui justifie la mise en place de mesures permettant le maintien de la diversité commerciale. Il
faut également valoriser et soutenir l’offre commerciale dans certains secteurs stratégiques,
tels que les centres urbains, les zones de transport ou les artères commerçantes, facteurs
d’attractivité pour l’ensemble de la ville.
Enfin, les zones de forte spécialisation commerciale doivent faire l’objet d’une réflexion
particulière. En effet, une mono-activité commerciale s’est développée le long de certains
axes commerçants, voire dans des quartiers entiers, tant pour des commerces banals que pour
82 Doc AN, n° 2429, 29 juin 2005
77
des activités plus spécifiques. Ces évolutions ont conduit à une profonde désorganisation du
tissu commercial, privant notamment les résidents de leurs commerces de proximité au profit
d’activités qui ne leur sont pas utiles (le commerce de gros en particulier). Il est néanmoins
nécessaire d’analyser ce phénomène d’une manière globale. Ainsi, la concentration de
commerces de détail pratiquant une même activité dans un même lieu ne doit pas être
nécessairement combattue car elle peut apporter au secteur géographique concerné une
identité qui exerce une attractivité particulière sur le consommateur et génère des flux de
fréquentation. On pourrait donc concevoir la mise en place de mesures de sauvegarde dans
des zones telles que le Quartier Latin, pour la protection des commerces culturels, fragilisés
depuis quelques années. Ceci répond à une conception plus constructive de la diversité
commerciale, à l’échelle de la ville. Une localisation privilégiée, en référence à la
concentration historique de certains métiers, donne une image au quartier et devient un
référentiel pour le consommateur en fonction de ses besoins. Mais le contenu des débats
parlementaires et la rédaction des textes appellent à la prudence. Il semble que l’atteinte que
porte ce dispositif à la liberté d’établissement est disproportionnée par rapport à l’intérêt de la
sauvegarde de l’identité spécifique des quartiers chers aux élus.
Le recoupement des besoins locaux avec les caractéristiques commerciales de la ville, secteur
par secteur, permettra d’identifier les périmètres nécessitant une protection particulière. Il sera
néanmoins important également de considérer certains éléments pragmatiques : les moyens de
la ville et le coût d’une éventuelle préemption, mais aussi les perspectives de réussite. Il faut
prendre en compte à ce titre les éléments de commercialité dans la sélection des périmètres
d’intervention (accessibilité, foncier, aménagement, signalétique, demande, coût des loyers,
etc). Les moyens publics devront se concentrer sur les secteurs où l’implantation d’activités
sera viable économiquement. Au regard de ces définitions, nous pouvons esquisser le portrait
des commerces ou artisanats concernés par cette politique de sauvegarde. Tout d’abord, il va
de soi que seul le commerce de détail est intéressé. Il consiste à vendre des marchandises dans
l'état où elles sont achetées, ou après transformations mineures, généralement à une clientèle
de particuliers. Ensuite, les petites surfaces commerciales sont davantage visées et le
commerce indépendant est naturellement principalement concerné. Toutefois, en dehors de la
capitale, un supermarché de centre-ville, dans un secteur résidentiel, ou un magasin populaire
peuvent également servir la proximité. Les commerces dont on a besoin au quotidien
correspondent, de manière générale, aux établissements dont l’activité répond à un besoin
d’achat de première nécessité tels que les activités alimentaires, les boutiques vestimentaires
78
et certains services (pressing, presse, coiffeurs, etc). Mais la ville de Paris a pour ambition de
pérenniser également des activités traditionnelles, artistiques ou culturelles, qui font son
identité, ce qui semble plus délicat.
Enfin, l’article R. 214-1 fait obligation au maire de soumettre le projet de délibération à l’avis
préalable de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et de la chambre des métiers et de
l’artisanat (CMA). Cet avis est réputé favorable en cas de silence gardé pendant un délai de 2
mois à compter de la saisine. Rien n’est prévu en cas d’avis défavorable de l’une ou des deux
institutions saisies. Ils sont en effet purement consultatifs et, contrairement à ce qui était
originellement prévu, la collectivité n’a pas à présenter une motivation spécifique pour s’en
écarter. Cependant, le Conseil municipal a tout intérêt à justifier un éventuel éloignement des
positions des Chambres consulaires pour se prémunir d’une annulation de la délibération,
pour erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, cette formalité demeure obligatoire. Sa
méconnaissance pourrait entraîner l’annulation pour vice de procédure de la délibération du
conseil municipal83.
II – Précisions contentieuses
Le juge considère que la délibération qui établit un droit de préemption ne s'analyse pas
comme un acte réglementaire84 car « elle se borne à rendre applicable sur le périmètre qu'elle
délimite les dispositions relatives aux zones de préemption ». Cette solution entraîne
d’importantes conséquences contentieuses. Un requérant pourra exercer un recours en
annulation contre cette délibération dans le délai de deux mois. En revanche, la recevabilité de
l’exception d’illégalité de cet acte, soulevée à l’occasion d’un recours contre la décision de
préemption qui en découle, est limitée dans le temps. L’exception d’illégalité n’est en effet
recevable sans limitation de durée qu’à l’égard des actes réglementaires.
Le délai de recevabilité de l'exception d'illégalité est ouvert tant que la décision n'est pas
devenue définitive, soit que le délai de recours contentieux à son encontre coure encore, soit
que son destinataire ou un tiers intéressé ait en temps utile exercé un recours contentieux. Si la
décision est devenue définitive, l'exception est radicalement irrecevable.
83 On peut en effet penser que cette règle sera considérée comme une formalité substantielle en ce qu’elle vise à éclairer l’Administration. Une éventuelle irrégularité ne sera donc pas régularisable. 84 CE 16 juin 1995, Association de défense des habitants de la corniche basque et autres, Lebon T. 1082, dans le cadre du droit de préemption des espaces naturels sensibles.
79
Or cette délibération fait rarement l'objet d'un recours direct en annulation alors qu’il arrive
plus souvent qu'à l'occasion d'une préemption intervenue sur la base de la délibération, le
propriétaire ou l'acquéreur évincé tentent d'obtenir l'annulation de la décision de préemption
en invoquant l'illégalité de l'acte institutif. Cette solution est donc sans doute de nature à
rassurer les collectivités. On doit néanmoins rappeler qu’elle fait l’objet de nombreuses
critiques. Le Conseil d’Etat pourrait d’ailleurs faire évoluer sa jurisprudence sur ce point dans
le contexte fébrile présidant à la mise en place de ce nouveau droit de préemption. Il pourrait
se fonder notamment sur la « théorie » des opérations complexes, permettant d’exciper de
l'illégalité des décisions antérieures devenues définitives, pourvu qu’elles fassent grief, à
l'appui du recours en annulation de la décision finale. Il y a opération complexe lorsque des
décisions antérieures « sont des mesures spécialement prévues en vue d'une décision finale »
ou que cette décision finale en est « la conséquence inéluctable »85. Or cet acte est
spécialement édicté afin de permettre l'exercice du droit de préemption.
III – La situation des périmètres délimités avant l’adoption du décret
Près d’un tiers des communes de la Petite Couronne ont institué le périmètre de préemption
antérieurement à la parution du décret de 200786. En effet, une loi nouvelle entre en vigueur le
lendemain de sa publication au Journal Officiel, dans les conditions fixées à l’article 1er du
Code civil. Cependant, cette disposition ne peut s’appliquer lorsque la mise en œuvre du texte
nécessite d’importantes précisions réglementaires, comme c’était le cas en l’espèce.
Toutefois, dans un arrêt récent du 21 mars 2008 n° 310173, le Conseil d’Etat statuant en
référé, distingue entre les dispositions du texte. Il considère que « l’application des
dispositions de l’article L. 214-1 n’étaient pas manifestement impossible, en l’absence du
décret prévu à l’article L. 214-3, en tant qu’elles permettent au Conseil municipal de
délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité ». En
revanche, il en va différemment des autres dispositions de cet article et de celles de l'article L.
214-2 relatives à l'exercice du droit de préemption et au droit de rétrocession qui en est
inséparable, « dès lors que ce dispositif entièrement nouveau, qui se distingue des droits de
préemption existants régis par les articles L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme -
85 CE, 17 déc. 2003, CNFPT : Rec. CE 2003, tables, p. 628-827-828-842-905 86 Ce n’est cependant pas le cas de la Ville de Paris, bien que les périmètres pressentis aient déjà fait l’objet d’une réflexion dans le cadre des missions Vital’Quartier de la SEMAEST et de la délimitation de périmètres protégés au titre du PLU.
80
auxquels il n'est d'ailleurs fait renvoi que sur certains points - ne peut être mis en œuvre sans
qu'aient été apportées par voie réglementaire les précisions nécessaires à son application,
notamment sur les modalités de la rétrocession du bien préempté ».
Cependant, le décret apporte des précisions en matière de publicité de la délibération
instituant le droit de préemption. Si l’acte n’a pas fait l’objet de mesures de publicité
adéquates, il n'est pas pour autant illégal mais il est dépourvu de tout caractère exécutoire, ce
qui entraîne l'annulation de la décision de préemption87. Bien qu’il existe des arguments
permettant de défendre la légalité d’une décision de préemption prise sur le fondement d’un
acte antérieur à la parution du décret, il est conseillé aux collectivités de délibérer à nouveau.
La ville de Paris pourra s’appuyer sur les périmètres créés pour l’action de la SEMAEST et
les linéaires dentifiés dans le PLU mais devra adopter une nouvelle délibération.
§2. Les biens et opérations concernés par le droit de préemption
I – L’objet du droit de préemption
Contrairement aux droits de préemption traditionnels, ce nouvel outil vise des biens
incorporels, repris par l’article R. 214-3 : les fonds de commerce, fonds artisanaux et baux
commerciaux localisés dans le périmètre de préemption. Il faut distinguer fonds et bail,
commercial ou artisanal. Le premier recouvre les éléments essentiels à l’activité tels que la
clientèle, le nom, les brevets, le matériel, le mobilier, les marchandises, et comprend
également le bail commercial lorsque le commerçant n’est pas propriétaire des locaux. Le
second ne concerne que la vente des droits que le locataire tient du contrat de bail.
Conformément à l’article L. 141-5 du Code de commerce, un fonds – commercial ou artisanal
– est une universalité d’éléments corporels (matériel, outillage, marchandises) et incorporels
(droit au bail, nom, enseigne) donnant naissance à un courant de clientèle. Il s’ensuit que la
cession d’éléments isolés, auxquels n’est attachée aucune clientèle exploitable échappera à
l’emprise de la préemption.
On peut s’interroger sur l’étendue de la référence aux baux commerciaux car il n’y a pas
coïncidence entre les notions de « bail commercial » et de « bail soumis de plein droit au
87 CAA Douai 29 déc. 2006, Leclercq, AJDA 2007. 655
81
statut des baux commerciaux en application des articles L. 145-1 et suivants du Code de
commerce ». Certains baux commerciaux ne sont pas soumis au statut, en raison notamment
de leur courte durée (moins de 24 mois) tandis que d’autres, non spécifiquement
commerciaux, sont volontairement placés sous son égide. On peut penser néanmoins que le
législateur visait les seuls baux soumis au statut et bénéficiant à ce titre d’un droit au
renouvellement, nécessaire pour assurer la pérennité de l’activité qui sera installée. Il semble
prudent d’exclure, d’autre part, les baux volontairement soumis au statut car ils concernent
des activités non commerciales ou artisanales. On peut concevoir, par exemple, qu’un
professionnel libéral bénéficie d’un bail régi par les articles L. 145-1 et suivants. Dans le cas
de l’aliénation de celui-ci concomitante à celle d’un fonds libéral, la mise en œuvre de la
préemption risque de menacer gravement la pérennité de l’entreprise : la préemption ne
pouvant s’exercer qu’à l’encontre du bail et non du fonds, elle aura pour conséquence
d’obliger le professionnel à trouver un autre local d’exploitation, pouvant désorganiser son
entreprise et, parfois, être fatal à celle-ci.
En dehors de cette interprétation, les textes ne limitent pas le champ des fonds et baux qui
peuvent être préemptés. Tous les commerces et artisanats peuvent donc être concernés,
quelque soit leur taille, leur activité ou leur forme. Tout transfert d’un tel bien, situé dans le
périmètre de sauvegarde, devra donc faire l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner
(DIA) 88. Il faut rappeler que les mesures de publicité prévues par les nouveaux textes sont
relativement lacunaires. Tout cédant devra donc chercher à savoir s’il est assujetti au droit de
préemption, notamment en s’adressant à la collectivité. Il pourra demander un certificat
d’urbanisme puisque ceux-ci doivent, en vertu de l’article R. 410-15, mentionner l’existence
des périmètres de préemption.
Enfin, l’article 101 de la LME modifie le champ d’application du droit de préemption des
fonds de commerce en permettant aux collectivités, dans les zones de protection définies, de
préempter les terrains sur lesquels un opérateur commercial projette d’implanter un commerce
dont la superficie est comprise entre 300 et 1000m². Il s’agit là encore de compenser le
relèvement des seuils des autorisations de la Loi Royer.
88 Ce qui ne signifie pas pour autant que tous ces biens pourront être préemptés car ils ne sont pas nécessairement adaptés à l’exploitation d’un commerce de proximité.
82
II – Les opérations concernées
Seules les aliénations à titre onéreux sont concernées, ce qui exclut les transmissions à titre
gratuit (succession, donation, legs). De même, un transfert de propriété (ou de droit) d’un
patrimoine à un autre patrimoine est nécessaire. Les contrats dépourvus de tout effet translatif
échapperont donc à la préemption. Ainsi, la conclusion d’un nouveau bail ou d’un contrat de
location-gérance n’aura-t-elle pas à faire l’objet d’une déclaration à la commune, sauf levée
par le locataire-gérant d’une promesse de vente qui lui aurait été consentie.
Par ailleurs, l’article R. 214-3 exclut expressément du champ de la préemption certaines
aliénations intervenant dans le cadre d’une procédure collective, comme c’est déjà le cas pour
le droit de préemption urbain. Sont visées, d’une part, les cessions partielles d’activité
accompagnant un plan de sauvegarde et qui incluraient un fonds ou un bail (art. L. 626-1 du
code de commerce) ; d’autre part, les aliénations de fonds ou de bail comprises dans un plan
de cession totale ou partielle d’une entreprise soumise soit à un redressement judiciaire (art.
L. 631-22), soit à une liquidation judiciaire (art. 642-1 à L. 642-17). Cependant l’article R.
214-8 autorise l’exercice du droit de préemption dans le cadre d’une procédure collective si la
cession de l’actif intervient de gré à gré par autorisation du juge-commissaire en application
de l’article L. 642-19 du code de commerce.
L'article L. 214-1 ne soumet au droit de préemption que la « cession » des biens alors que le
décret fait référence plus globalement aux biens « aliénés à titre onéreux ». Or le code de
commerce distingue le régime de la cession du fonds de commerce et celui d’aliénations telles
que l’apport en société. L’apport et la vente du fonds de commerce sont des opérations de
même nature, puisque dans les deux cas la propriété du fonds est transmise à titre onéreux.
Elles sont d’ailleurs toutes deux traitées au sein des articles L. 141-1 et suivants du Code de
commerce. La différence essentielle porte sur le mode de rémunération : si la vente suppose le
paiement d’un prix, l’apport suppose une attribution de parts sociales ou d’actions au profit de
l’apporteur. Le champ d’application prévu par le décret est donc plus large, ce qui amène à
s’interroger sur sa légalité. Cette ambiguïté a soulevé des interrogations à propos des
opérations de transfert n’entraînant pas le paiement d’un prix : contrats d’échange, dations en
paiement, ventes avec constitution d’une rente viagère, apports en société.
L’arrêté du 29 février 2008 fixant la forme de la DIA89 tranche ce débat. Le paragraphe 4 de
la DIA, relatif aux modalités de la cession, vise expressément l’hypothèse d’un paiement en
89 Cf. annexe : formulaire Cerfa n° 13644*01 :http://www2.equipement.gouv.fr/formulaires/fic_pdf/13644.pdf
83
nature ou « autre (échange, apport en société…) ». On en déduit que de telles opérations
devront nécessairement donner lieu à une déclaration. On doit néanmoins s’interroger sur les
perspectives offertes à la collectivité en pareil cas. On peut penser qu’elle se référera aux
dispositions de l’article R. 213-9 du code de l’urbanisme, par assimilation avec le régime des
droits de préemption traditionnels. Il permet au titulaire du droit de préemption, lorsque
l'aliénation n’est pas envisagée sous la forme d’une « vente de gré à gré ne faisant pas l'objet
d'une contrepartie en nature », « de notifier au propriétaire […] son offre d'acquérir le bien à
un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le
prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ».
En revanche, ce droit de préemption ne s’applique pas aux cessions des titres sociaux des
entreprises ayant le fonds ou le bail à leur actif à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou
d’un apport partiel d’actifs. En effet, ces opérations ne peuvent être qualifiées d’aliénation à
titre onéreux : elles répondent à un régime spécifique définis aux articles L. 236-1 et suivants
du Code de commerce. On peut ajouter que la probabilité d’une fusion frauduleuse à seule fin
d’échapper à la préemption paraît relativement réduite. Cependant d’autres montages
permettent d’échapper au droit de préemption.
III – Les montages permettant d’échapper au droit de préemption
Outre l’hypothèse d’une cession de parts sociales que nous venons de voir, plusieurs solutions
sont envisagées par les acteurs économiques pour échapper à la contrainte du droit de
préemption90. Il est ainsi possible de conclure une location-gérance apparente, suivie de la
vente d’éléments d’exploitation91. Pour éviter un transfert du bail commercial, le cédant peut
également convenir avec le propriétaire de la résiliation de son bail. Ce dernier conclura un
nouveau bail commercial avec « l’acquéreur ». On peut imaginer que la somme versée à titre
de pas-de-porte sera alors reversée totalement ou en partie au cédant. Enfin, on peut envisager
le cas du montage d’une opération globale et indivisible portant sur un bien localisé dans le
90 A l’occasion du colloque organisé sur ce thème par le cabinet DS-avocats, plusieurs représentants de chaînes ont ainsi fait part de leur intention de contourner cette procédure trop contraignante à l’aide de différents montages juridiques. 91 Dans un arrêt du 18 janvier 1984, n° 82-13331, la chambre commerciale relève que le propriétaire d'un fonds de commerce avait, dans un court laps de temps, cédé, à titre onéreux, à son locataire-gérant la totalité du matériel d'exploitation qui était resté sa propriété et les travaux en cours, pour qualifier l’opération de vente du fonds (l’enjeu était alors le paiement des droits de mutation).
84
périmètre de sauvegarde, auquel sont adjoints les murs ou un local extérieur, non soumis au
droit de préemption92. La collectivité devrait alors renoncer à préempter.
Cependant, une jurisprudence constructive sanctionne par la nullité les opérations
frauduleuses, ayant pour unique objectif d’échapper à l’application d’un texte.
§3. L’exercice du droit de préemption93
I – La déclaration d’intention d’aliéner
L’article L. 214-1 subordonne la validité des cessions de fonds ou baux concernés par le droit
de préemption, à la déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Celle-ci est faite dans les formes
prévues à l’article R. 214-7, donc trente jours au moins avant la date prévue pour réaliser la
vente de gré à gré. Comme en droit commun, le défaut de déclaration entraîne la nullité de la
vente, l’action se prescrivant par cinq ans à compter de la prise d’effet de la cession. Cette
nouvelle formalité emportera certainement des conséquences sur la rédaction des actes de
cession. Les parties devront introduire une nouvelle condition suspensive relative à l’absence
de préemption par la commune. On peut se demander quels seront d’ailleurs les effets de
l’instauration d’un périmètre de préemption entre la signature d’une promesse et l’acte de
cession. Le cédant devra-t-il informer la commune de son intention d’aliéner ? La solution
dépend des principes de formation de la vente. Si la promesse de vente vaut vente, en
application de l’article 1589 du Code civil, aucune formalité supplémentaire n’est à
accomplir. Au contraire, si elle était assortie d’un terme ou d’une condition suspensive, la
vente n’est pas réalisée et le cédant devra alors faire connaître son intention d’aliéner à la
commune, en toute orthodoxie juridique. Il est conseillé de conclure à cette occasion un
avenant à la promesse afin d’introduire la condition suspensive de non préemption par la
commune.
Le texte de l'arrêté adopté en application de l'article R. 214-4, et prescrivant les formes de la
déclaration préalable renvoie au formulaire enregistré sous le numéro CERFA 13644*01. Le
cédant doit mentionner, entre autres, l’identité du propriétaire, les coordonnées du bailleur, la
92 Cf. paragraphe « Hypothèse d’une vente simultanée du fonds et des murs ». 93 Les délais sont présentés sous forme de tableau en annexe.
85
description du bien et les modalités de la cession. Ce formulaire mérite cependant un certain
nombre d’observations. Il présente tout d’abord une irrégularité flagrante dans sa rubrique 5,
mentionnant un droit de délaissement qui n’existe qu’en matière de droit de préemption
urbain et n’a pas été étendu au dispositif qui nous intéresse94. D’autre part, on perçoit
d’importantes lacunes. Ainsi, en l'état de sa rédaction, le formulaire ne permet pas
l'identification de l'acquéreur évincé, condition pourtant nécessaire à l'exercice du droit de
priorité institué à son profit dans le cadre du régime de la rétrocession. L'article R. 214-16 du
Code de l'urbanisme dispose, en effet, que si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration
du délai d'un an à compter de la prise d'effet de l'acquisition par le titulaire du droit de
préemption, « l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la
déclaration préalable mentionnée à l'article R. 214-4, bénéficie d'un droit de priorité
d'acquisition ». Sans doute le formulaire comporte-t-il une rubrique 5 aux termes de laquelle «
le(s) soussigné(s) déclare(nt) que le déclarant nommé à la rubrique 2 (...) a recherché et
trouvé un acquéreur disposé à acheter le bien désigné à la rubrique 3 aux prix et conditions
indiqués ». Cependant, il ne comporte aucune ligne permettant son identification.
La description du bien, prévu à la rubrique 3, est également lacunaire. Elle rend la précision
du chiffre d’affaires des trois dernières années facultative, alors que le prix de vente de l’actif
est traditionnellement déterminé au regard de la moyenne de ces chiffres. En matière de bail
commercial, le même paragraphe exige seulement les mentions de la date de signature du bail
et du montant du loyer. Or l’économie d’un bail commercial s’apprécie également au regard
de la répartition des impôts et des charges qui ne sont pas précisées et l’absence de telles
précisions peut ensuite entraîner des situations de blocage.
Pour combler ces lacunes, il est fortement conseillé au cédant de donner toutes les
informations requises, même facultatives (notamment les éléments de calcul du prix), et de
compléter soigneusement la rubrique 8 « Observations éventuelles », afin de rendre les
conditions d’aliénation opposables à l’Administration. Il devra y faire apparaître une
description précise de l’actif, de son activité et de l’identité de l’acquéreur évincé. Il est
94 En matière de préemption, seul l'article L. 211-5 du Code de l'urbanisme précise que « tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien ». Cependant, cet article est rangé sous un chapitre relatif au « droit de préemption urbain », ce que n'est pas le mécanisme instauré par la loi de 2005. En outre, si le droit de préemption à des fins commerciales et artisanales « est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7 », aucune de ces « modalités » ne fait état du droit de délaissement, ni ne renvoie à l'article L. 211-5. Seul l'article L. 213-9 y fait référence, mais il est expressément exclu du dispositif qui s'arrête à L. 213-7. De ce fait, le formulaire est affecté d'une illégalité d'ordre public, instituant un droit de délaissement que n'ont prévu ni la loi ni le décret et que le ministre chargé de l'Équipement ne peut instaurer de son seul chef.
86
prudent d’adjoindre à cette déclaration la copie de la promesse de vente, lorsque celle-ci
existe.
Le cédant peut avoir le réflexe de donner un minimum d’informations, afin d’empêcher la
commune d’apprécier l’opportunité d’une intervention. Cette dernière ne pourra pas le
contraindre à apporter plus d’informations que ne l’y obligent les textes. Les services
municipaux devront donc faire œuvre de pédagogie en expliquant qu’ils peuvent toujours
saisir le juge de l’expropriation pour que celui-ci fixe les conditions et prix de l’aliénation,
alors que dans le cas d’une préemption amiable les conditions de la DIA sont opposables à
l’Administration.
II – Droit de préemption et opérations à caractère « global »
Lorsque le cédant vend à la fois les murs et le fonds de commerce, la commune pourra
chercher à acquérir l’ensemble si les murs sont situés dans le périmètre du droit de préemption
urbain. Le cédant devra alors établir deux DIA et la commune devra mettre en œuvre
séparément les deux procédures de préemption.
En revanche, si le bien n’est pas situé dans un périmètre soumis au DPU, la commune ne
pourra pas préempter l’ensemble. Plus encore, elle ne pourra vraisemblablement pas
contraindre le propriétaire à ne lui céder que la partie qui l’intéresse, si celui-ci a mentionné le
caractère « global » de l’opération dans la déclaration. Encore moins s’il a érigé celui-ci en
condition essentielle de la vente. En effet, aucune disposition ne permet de rendre l’opération
divisible à défaut d’accord du cédant. Si l'article L. 213-2-1 permet aux collectivités d’exercer
une préemption partielle en matière de droit de préemption urbain, il ne vise que « les
fractions d'unité foncière », ce que ne sont pas les fonds de commerce. La prudence
recommande donc aux communes de s’abstenir de préempter lorsque le cédant a érigé le
caractère global de l’opération en condition essentielle.
La rubrique 3 du formulaire de DIA, relative à la description du bien permet au cédant
d’indiquer que le « Bien comporte un local accessoire d'habitation » ou « d'autres locaux
annexes (entrepôts, ateliers, etc.) ». Ces locaux ne pourraient, seuls, faire l’objet d’une
préemption. Mais on peut sans doute considérer que les locaux accessoires ou annexes sont
des éléments à part entière du fonds. L’article L. 145-1 du Code de commerce donne certains
indices en ce sens et étend le régime des baux commerciaux aux immeubles accessoires à
87
l'exploitation d'un fonds de commerce « quand leur privation est de nature à compromettre
l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est
situé l'établissement principal ». Pour préempter l’ensemble, on peut penser que la commune
devra démontrer que la partition des locaux (celui du fonds et celui à usage d'annexe ou
d'habitation) compromet l'exploitation du fonds. A défaut, la commune se trouvera dans
l’impossibilité de préempter l’intégralité du bien. Elle ne pourra pas non plus préempter le
seul bien soumis au droit de préemption si l’opération présente un caractère global.
III – Le conflit des droits de préemption
Parallèlement à celui qui existe au bénéfice de la commune, les fonds ou baux commerciaux
peuvent être l’objet de droits de priorité contractuels. L’article L. 145-51 du Code de
commerce édicte, quant à lui, un droit de préemption légal au profit du bailleur lorsque le
locataire prend sa retraite ou bénéficie d’une pension d’invalidité. Ces différentes prérogatives
s’exerçant sur un même objet risquent d’entraîner un conflit de droits. Il est cependant
possible d’établir une hiérarchie juridique entre ceux-ci. Le cédant sera d’abord tenu de faire
jouer le droit de préemption de la commune, puis il purgera celui de l’article L. 145-51, et
ensuite celui éventuellement institué par le bail. Mais ceci aurait pour conséquence de
rallonger considérablement les délais de cession. Pour ne pas perdre un temps précieux en
matière économique, le locataire pourrait être tenté de purger ces droits en même temps mais
le propriétaire ne pourra en tout état de cause bénéficier de ce droit avant que la commune
rende un refus définitif.
IV – Le prix
La commune peut acquérir aux prix et conditions fixées par le juge de l’expropriation. Cette
faculté de contestation n’est toutefois pas ouverte dans deux hypothèses : lorsque le fonds de
commerce, le fonds artisanal ou le bail commercial est vendu par voie d’adjudication ainsi
que dans le cadre d’une vente de gré à gré autorisée par le juge-commissaire. La substitution
au profit de la commune interviendra alors au prix de la dernière enchère ou surenchère (ou à
celui défini de gré à gré). Il suffira, pour la commune, de se substituer à l’adjudicataire par
simple notification adressée au greffier de la juridiction ou au notaire chargé de la vente.
88
Contrairement à ce qui est prévu en matière de droit de préemption urbain, seule la commune
peut saisir le juge de l’expropriation.
Les modalités de fixation du prix suscitent des craintes quant à la préservation des intérêts des
commerçants, dont la vente du fonds ou du bail constitue souvent le capital retraite. Dans une
version précédente des textes, la commune ne pouvait saisir le juge que si elle estimait que le
prix indiqué dans la déclaration était « manifestement excessif » par rapport aux prix du
marché. Or toute référence au prix du marché est désormais absente du décret, ce qui peut
faire redouter des fixations de prix à la baisse. De surcroît, l’affaire est traitée par le juge de
l’expropriation plus habitué aux évaluations immobilières qu’à celles de fonds de commerce
ou de bail. Tout cela est d’autant plus inquiétant que le texte renvoie aux conditions de
fixation du prix de droit commun de l’article L. 213-4. La date de référence correspond, selon
cet article, à la date de la dernière approbation, modification ou révision du document
d’urbanisme applicable. Il eût été judicieux d’ajouter la référence à la délibération créant le
périmètre de sauvegarde, à la condition qu’elle soit plus récente.
Par renvoi à l’article L. 213-7, jusqu’à deux mois après la fixation du prix par une décision
juridictionnelle définitive, le cédant et la commune disposent chacun d’un droit de repentir,
l’un pouvant renoncer à la vente et l’autre à la préemption. Le texte exige que le refus
éventuel soit formulé expressément, car le silence des parties dans ce délai de deux mois vaut
acceptation du prix fixé par le juge. On peut regretter l’absence de renvoi à l’article L. 213-8,
selon lequel la collectivité ne peut exercer son droit pendant cinq ans, lorsqu’elle renonce à la
préemption après la fixation judiciaire du prix. Dans la même veine, on aurait pu interdire
l’exercice de ce droit pendant un an après une annulation, le cédant recouvrant alors son
entière liberté d’aliénation. Il est souhaitable que la commune applique spontanément ces
principes.
Le prix est payé au moment de l'établissement de l'acte constatant la cession, sous réserve de
l'application des dispositions des articles L. 141-12 et suivants du code de commerce visant la
protection des créanciers inscrits sur le fonds. Il s’agit d’une mesure favorable aux intérêts du
cédant, à condition toutefois que le délai de trois mois soit respecté. On peut regretter que le
non-respect de ce délai pour passer l’acte et payer le prix ne soit assorti d’aucune sanction95.
95 Il aurait pu être imposé, à l’instar de l’article L. 213-14 en matière de droit de préemption urbain, la rétrocession du bien, le vendeur recouvrant ensuite sa totale liberté d’aliénation.
89
Cependant le cédant pourra demander des intérêts moratoires, dans le droit commun de
l’expropriation auquel renvoie l’article L. 213-4.
Les textes n’imposent pas de motivation particulière de la décision de préemption,
contrairement à ce qui existe en matière de DPU, ce qui a donné lieu à une controverse
doctrinale sur l’utilité de motiver. Les conclusions de la Commissaire du Gouvernement Anne
Courrèges96 sous l’arrêt précité, apportent d’utiles précisions sur ce point. Elles préconisent
d'écarter l'application de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme « qui prévoit une obligation
spécifique de motivation pour l'exercice du droit de préemption urbain », pour suggérer que «
ce sont les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui jouent pour cette décision créant des
sujétions ». De jurisprudence constante, en effet, à partir du moment où les dispositions de
l'article L. 210-1 ne trouvent pas à s'appliquer et dès lors que la décision de préempter est
considérée comme imposant une sujétion, elle doit être motivée97. Mais cette exigence de
motivation est assez souple, on ne saurait en effet exiger de la collectivité qu’elle présente
d’ores et déjà un projet relatif à cet actif alors qu’elle dispose d’une année pour rétrocéder le
bien. La commune pourra donc viser les dispositions du Code de l'urbanisme et la délibération
du conseil municipal ayant institué le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat
de proximité. Elle devra montrer que la préemption intervient dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique de sauvegarde et de redynamisation économique de la ville.
V – Exploitation du fonds pendant la période transitoire
Le nouvel article L. 145-2 du Code de commerce exclut les fonds ou baux préemptés de
l’application du statut des baux commerciaux pendant la période d’un an au cours de laquelle
la rétrocession doit intervenir. Mais ceci ne décharge pas la commune de toutes ses
obligations. Elle peut en effet se retrouver propriétaire d’un fonds composé, en plus du droit
96 Anne Courrèges, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 16, 14/04/2008, 2086 97 Cf. CE, 7 juin 2006, n° 277562, Département du Var, en matière de droit de préemption dans les espaces naturels sensibles. Cette mise à l'écart de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme peut cependant surprendre : après avoir inscrit son application dans le cadre « des droits de préemption institués par le présent titre », incluant donc explicitement le droit de préemption de l'article L. 214-1, l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme indique explicitement que « toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ». Certes, il est bien précisé que sont concernés les droits de préemption « exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions et des opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 », ce qui devrait écarter de ce champ le droit de préemption de l'article L. 214-1, au champ d'application spécifique. L'article L. 300-1 vise cependant, au titre des objets pour lesquels le droit de préemption est possible, « l'extension ou l'accueil des activités économiques », dont participent a priori, le commerce et l'artisanat. La commissaire du gouvernement semble donc s’être fondée sur la primauté de la règle spécifique. Il faudra attendre la décision au fond pour connaître la position du Conseil d’Etat sur cette question.
90
au bail, d’un stock, éventuellement périssable, d’outils et autres matériels, d’une enseigne,
d’une clientèle qui peut disparaître si le fonds n’est plus exploité, et la cas échéant de salariés.
Assurer une continuité d’exploitation pour maintenir la pérennité et la valeur du fonds est une
exigence impérieuse pour la commune. Elle devra sans doute se limiter aux actes de gestion
courante et s’abstenir de prendre des décisions d’investissement lourdes, un peu à l’image
d’un administrateur provisoire dans une société. En effet, la commune n’a pas vocation à
accomplir des actes de commerce. On peut toutefois penser que l’exploitation pourra être
assurée par l’intermédiaire d’un tiers, en recourant par exemple à la location gérance98 à la
condition qu’un tel contrat temporaire intéresse un commerçant.
Les textes sont muets sur l’étendue des obligations de la collectivité durant cette période. En
particulier, on peut penser que les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail qui
visent à assurer la protection des salariés de l’entreprise, quel qu’en soit le titulaire et
indépendamment des modifications l’ayant affecté, seront applicables. Concrètement cela
implique que les éventuels licenciements intervenus pendant la période intermédiaire seront,
sauf convention particulière avec le repreneur, à la charge de la commune. De même, il est
vraisemblable que la commune ait à assurer l’ensemble des obligations qui lui incombe à
l’égard du bailleur (loyer, obligation d’entretien, etc...). On peut d’ailleurs s’interroger sur le
loyer que devra payer la commune lorsque le bail fera référence à une clause recette,
dépendant des résultats d’exploitation.
Avant de prendre une décision de préemption, la commune devra donc apprécier ses capacités
à faire face à l’ensemble des charges de l’opération. Elle devra sans doute renoncer aux
préemptions qui, faute de moyens suffisants, risquent de s’achever par un échec. A la
préemption de fonds, elle pourra préférer celle de baux portant sur des locaux vides et dans
lesquels elle pourra installer l’activité de son choix à condition que le bail le permette ou que
le propriétaire des murs accepte.
§4. Un outil pertinent au regard de ses objectifs ?
La commune devra ensuite, en vertu de l’article L. 214-2 et dans le délai d’un an, rétrocéder
le bien préempté à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au
98 Elle est admise à titre de règle générale pour une collectivité territoriale, en vertu de l’article L. 144-5 du code de commerce.
91
répertoire des métiers, en vue d’une exploitation destinée à préserver la diversité de l’activité
commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. Il s’agit d’une phase déterminante
puisqu’elle réalise la finalité de ce nouvel instrument, qui vise à assurer la pérennité d’une
activité commerciale fragilisée, notamment en luttant contre les coups du foncier. Mais le
dispositif mis en place présente des contraintes de nature à contrecarrer ces objectifs (I).
D’autre part, il nécessite un important investissement financier des communes (II).
I – Obstacles au maintien d’une activité commerciale ou artisanale fragilisée
Le conseil municipal approuve par délibération le cahier des charges de rétrocession (article
R. 214-11), présentant les modalités de celles-ci. Cependant les textes sont très peu diserts sur
le contenu de ce document, pourtant essentiel. Il doit comporter des « clauses permettant
d’assurer le respect des objectifs de diversité de l’activité commerciale ou artisanale ». La
commune peut dresser dans ce document « le portrait du repreneur idéal ». Mais la nature des
commerces qui pourront être sollicités ne fait l’objet d’aucune précision, en dehors de leur
inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de l’artisanat.
La commune devra développer une approche qualitative en sélectionnant les candidats sur la
nature de l’activité envisagée et éventuellement l’expérience professionnelle ou la qualité du
projet commercial99.
La question du contenu du cahier des charges amène à celle de la pérennité des effets du
nouveau dispositif. Le cahier des charges permet-il d’assurer son efficacité dans le temps ?
En effet, la commune pourrait légitimement envisager de limiter, voire d’interdire, certaines
évolutions du fonds ou du bail commercial de manière à ce que perdure l’activité qu’elle a
choisie. Il semble légitime qu’elle oblige le repreneur à conserver l’activité pour laquelle il a
été sélectionné, en y adjoignant éventuellement des produits ou services complémentaires ou
annexes. Mais pourrait-elle aussi insérer des clauses encadrant ou interdisant l’aliénation du
bien ? Si de telles précautions paraissent utiles pour assurer l’efficacité de cet outil, on peut
néanmoins penser qu’elles constituent des atteintes trop graves à la liberté du commerce et de
l’industrie.
L’objectif du dispositif justifie que l’article L. 214-2 prévoie la possibilité pour la commune
de résilier la cession en cas d’inobservation par le cessionnaire du cahier des charges, ce qui
99 L’appréciation de la qualité des candidatures nécessite une certaine expertise commerciale. La SEMAEST développe d’ores et déjà de tels critères lors de la commercialisation des locaux qu’elle a préemptés.
92
revient à accorder à celle-ci, en tout état de cause, un droit de regard sur l’activité du
repreneur.
La question de la validité du cahier des charges se pose enfin au regard des règles de droit
privé. En effet, rien dans les textes ne permettant de penser que la commune pourra imposer
au bailleur des conditions répondant aux objectifs qu’elle s’est fixés, le statut des baux
commerciaux sera seul applicable. Il permet au propriétaire de limiter contractuellement, plus
ou moins strictement, la nature de l’exploitation. Ceci ne pose pas de problème si la
collectivité préempte en vue de maintenir l’activité de l’ancien locataire. En revanche, la
question de la déspécialisation se pose si la collectivité veut reconvertir le commerce. Rien
dans les textes ne permet de faire obstacle à la spécialisation des lieux. C’est donc le droit
commun de la déspécialisation plénière qui s’applique, prévu par les articles L. 145-47 et
suivants du Code de commerce. La transformation de l’activité est possible à deux conditions.
La première tient au départ à la retraite ou à l’invalidité du locataire. Celui-ci bénéficie alors
d’un droit de cession avec changement d’activité, n’entraînant pas d’augmentation du prix, ce
qui peut faciliter les projets de la collectivité. Dans une seconde hypothèse, la déspécialisation
doit être motivée par la conjoncture économique et l’organisation rationnelle de la
distribution. Cette disposition a plutôt été conçue pour permettre à des commerces
traditionnels peu rentables d’évoluer. Il n’est pas sûr que l’on puisse l’utiliser dans le cadre du
droit de préemption communal.
Si le changement d’activité intervient néanmoins sur ce fondement, il faut garder à l’esprit
que la déspécialisation plénière constitue incontestablement un motif de déplafonnement,
conformément au décret du 30 septembre 1953. Le loyer pourrait donc être augmenté à
l’occasion du changement d’activité. En tout état de cause, le changement d’activité peut être
limité par le règlement de copropriété. Les communes devront donc être vigilantes,
lorsqu’elles prendront la décision de préempter, aux éventuelles contraintes pesant sur la
destination des lieux.
Contrairement à ce qui avait été envisagé, la commune ne pourra donc pas modifier le
montant du loyer prévu alors que le propriétaire pourra l’augmenter dans le respect des
dispositions du statut. La commune devra donc trouver un repreneur dont l’activité
correspond à ses attentes mais capable de payer le loyer jusqu’au terme du bail.
Enfin, l’article L. 214-2 rappelle que la rétrocession d’un bail commercial est subordonnée, à
peine de nullité, à l’accord préalable du bailleur. Celui-ci dispose de deux mois pour faire
93
valoir son opposition auprès du président du TGI du lieu de l’immeuble dont dépendent les
lieux loués, dans les formes de l’article R. 214-13. Cette opposition doit être « motivée » mais
les textes ne précisent pas les motifs recevables. On peut penser que celui-ci pourra se
prévaloir d’une incompatibilité avec le règlement de la copropriété ou la perspectives de
troubles de voisinage, ou encore contester l’utilité d’implanter un tel commerce au regard de
la situation du commerce de proximité et de la diversité commerciale. Mais il paraît
également légitime de s’opposer à la rétrocession du bail à un locataire insolvable. Ce faisant,
il est conféré au bailleur la possibilité de bloquer le processus de rétrocession du bail ou du
fonds incluant dans son périmètre un bail. Mais cette étape, au cours de laquelle la ville doit
recueillir le consentement du bailleur « sur le projet d’acte accompagné du cahier des
charges » offre l’occasion d’une concertation avec celui-ci dont la ville doit profiter.
Il est parfaitement envisageable que le délai d’un an ne puisse être respecté. Dans cette
hypothèse l’acquéreur évincé bénéficie d’un droit de priorité d’acquisition, en vertu de
l’article R. 214-16. A cela toutefois une condition : il faut que l’identité de cet acquéreur ait
été mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait été initialement transmise à
la commune et qui a déclenché le processus de préemption.
Il n’est pas indiqué à quelles conditions l’acquéreur évincé est autorisé à se porter acquéreur
du fonds ou du bail. La logique du dispositif voudrait qu’il s’agisse strictement des conditions
inscrites dans la déclaration préalable. Mais une telle solution est assez irréaliste. En effet, il
n’est pas certain que l’acquéreur potentiel soit, un an – au minimum – plus tard, toujours
intéressé par l’acquisition. Et ce, d’autant que le fonds exploité pendant la période
intermédiaire par la commune pourra avoir perdu, au moins partiellement, la valeur qui était
la sienne lorsque les parties s’étaient initialement entendues sur les conditions de l’aliénation.
Il est alors possible que ce dispositif contribue, à l’opposé de son ambition, à la création de
friches commerciales. La solution serait sans doute, dans cette hypothèse, que le bailleur,
retrouvant les prérogatives que lui reconnaît le statut des baux commerciaux, fasse jouer la
condition résolutoire pour non-exploitation du fonds et retrouve plein liberté pour louer, sans
que la commune puisse à nouveau intervenir.
94
II – Les conditions financières du dispositif
Il faut d’abord rappeler que ce droit de préemption appartient aux seules communes. Les
textes ne procèdent en effet à aucun renvoi aux articles L. 211-2 et L. 213-3 du Code de
l’urbanisme relatifs aux délégations de compétence et le décret de 2007 ne comprend aucune
disposition en la matière, hors champ réglementaire. Il semble donc que les Sociétés
d’Economie Mixte et notamment la SEMAEST dans le cadre de la ville de Paris, les CCI ou
d’autres établissements publics ne pourront bénéficier de la délégation de cette prérogative.
En revanche, l’article 58 de la Loi de 2005 prévoit expressément que la procédure pourra
ensuite être menée par le maire au nom de la commune, sur habilitation du Conseil municipal.
Les communes doivent dès lors supporter seules le coût financier de ces opérations.
Or la mise en œuvre de ce droit de préemption constitue un investissement majeur pour les
collectivités. Tout d’abord, au regard des moyens humains et matériels qui devront être
dégagés. Compte tenu du périmètre pressenti, la Ville de Paris envisage l’afflux d’environ
5000 DIA par an, soit une moyenne de 25 par jour ouvrable. En outre, les cessions de tels
actifs sont des dossiers plus complexes à étudier que les cessions de murs et nécessitent une
formation en droit commercial pour apprécier le prix des fonds et des baux. Il sera également
nécessaire de mettre en place un outil informatique spécifique. Il sera donc indispensable de
créer une équipe dédiée à la gestion de ces déclarations. Il est également envisageable
d’externaliser l’analyse des déclarations et éventuellement la gestion des baux. En effet, si la
délégation n’est pas possible, la collectivité peut confier la gestion du droit de préemption à
un organisme par le biais d’un marché public de service, après appel d’offre. Ceci permettrait
de confier la gestion du droit de préemption à la SEMAEST qui bénéficie d’une expérience
solide dans ce domaine.
La mise en œuvre de ce droit de préemption représente, d’autre part, des volumes financiers
importants, tant pour l’acquisition des biens que pour le paiement des loyers et de l’ensemble
des frais de gestion. Ce dispositif paraît adapté pour de petites communes, pour lesquelles ce
type d’opération est financièrement supportable au regard des prix pratiqués et où une telle
acquisition peut jouer un rôle emblématique et moteur dans l’économie locale. En revanche,
sa mise en œuvre est plus délicate à Paris, où le prix des baux est souvent prohibitif, sauf à
engager un budget très important pour un résultat incertain.
Les communes devront mobiliser des financements tels que le fonds d'intervention pour les
services, l'artisanat et le commerce (FISAC), réformé par la Loi LME. Ce fonds a été créé par
95
l'article 4 de la loi Doubin du 31 décembre 1989 relative aux entreprises commerciales et
artisanales, pour répondre aux menaces pesant sur l'existence de l'offre commerciale et
artisanale de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions
économiques et sociales. Son intervention est largement réorientée en faveur du petit
commerce, sédentaire ou non, notamment en milieu rural ou dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville, c'est-à-dire, dans un cas comme dans l'autre, celui dont l'activité
s'exerce dans des zones menacées de désertification du point de vue commercial. Par ailleurs,
en vertu d'amendements de M. Patrick Ollier, il est prévu, en premier lieu, que le fonds
d'intervention puisse également prendre en charge les intérêts des emprunts contractés par les
communes pour l'acquisition de fonds de commerce ou de baux commerciaux en application
du droit de préemption.
Il faut rappeler en conclusion que, lors des débats parlementaires, il a été souligné qu’il ne
s’agissait pas de donner aux communes « des moyens exceptionnels qui lui permettraient
d’exercer un quelconque contrôle sur le développement de la commune, mais, au contraire,
de le maîtriser et d’empêcher les commerces de péricliter ». Au vu des développements
précédents, on peut craindre qu’il en aille exactement à l’inverse. Il s’agit en effet d’une
mesure particulièrement contraignante pour les acteurs économiques, qui pourrait les
dissuader de s’implanter dans de telles zones et aller par conséquent à l’encontre du maintien
de l’activité commerciale. Ceci doit une nouvelle fois inciter les collectivités à définir le
périmètre avec circonspection et à exercer ce droit dans la concertation.
Par ailleurs, l’éviction d’un repreneur au profit d’un autre commerçant dont l’activité répond
mieux aux objectifs de diversité commerciale porte à la liberté du commerce et de l’industrie
et au droit de la concurrence une atteinte dont la pertinence ne pourra être jugée
qu’ultérieurement. La commune devra donc être vigilante dans le choix des critères de
sélection. D’autre part, si la commune accorde des modalités préférentielles de rétrocession au
commerçant sélectionné, celles-ci doivent être strictement justifiées au regard des obligations
édictées dans le cahier des charges, sauf à constituer une entorse à la concurrence.
96
Conclusion
Les réformes récentes ont donc profondément accentué la relation qui existait entre commerce
et urbanisme. Cette évolution appelle plusieurs remarques.
Force est de constater que la révision du Code de l’urbanisme amorcée par la Loi LME
nécessite des éclaircissements, jurisprudentiels comme réglementaires voire législatifs à
l’occasion de la réforme globale annoncée, pour cerner la mesure dans laquelle les
collectivités peuvent préciser leur politique commerciale au sein des documents de
planification. Ces éclaircissements devront prendre en compte la position communautaire. En
effet, si celle-ci admet la programmation d’une politique commerciale sous l’angle de
l’aménagement du territoire, jusqu’où peut-elle aller, en particulier dans la protection de la
diversité commerciale ? On sait que la Commission reprochait particulièrement l’existence
d’une analyse casuistique de chaque projet commercial, au regard de critères flous mis en
œuvre dans un cadre quasi-discrétionnaire par les autorités compétentes. La planification du
droit de l’urbanisme devrait permettre d’éviter cette critique en permettant aux distributeurs
de connaître à l’avance le sort destiné à leur projet.
Enfin, l’insertion annoncée – et amorcée – de l’urbanisme commercial au sein de l’urbanisme
général constitue une dernière étape d’envergure dans la redéfinition du droit de l’urbanisme.
En effet, on a pu constater l’évolution importante de cette discipline qui a acquis une
dimension économique, mais aussi sociale, environnementale… Jusqu’où peut aller cette
ambition globale du motif d’urbanisme ?
97
Annexes
Annexe 1. Tableau de suivi des mesures règlementaires d’application de la loi LME
Annexe 2. Tableau récapitulatif des modifications du champ d’application
Annexe 3. Les secteurs de protection du commerce et de l’artisanat identifiés dans le PLU de
Paris
Annexe 4. Extrait du rapport de présentation du PLU de Paris
Annexe 5. Extrait de la décision du TA Paris du 2 août 2007
Annexe 6. Résumé des précautions relatives à la mise en place et l’exercice du droit de
préemption des fonds de commerce
Annexe 7. Formulaire Cerfa
Annexe 8. Délais de mise en œuvre du droit de préemption des fonds de commerce
99
Annexe 2
Tableau récapitulatif des modifications du champ d’application (Art. 102 Loi LME)
Seuils Objets Opérations (codification issue de la Loi LME) Avant LME
Avant adoption décret
Au plus tard le 1/01/09
Création (L. 752-1 1°) 300 1000 1000 Extension (L. 752-1 2°) 300 1000 1000 Réutilisation après transfert d’activité (L. 750-1) 300 1000 1000 Réouverture au public (L. 752-1 6°) après 3 ans 300 1000 1000
1000
1000
2000
Changement de secteur d’activité (L. 752-1 3°) - Non alimentaire - Alimentaire 300 1000 1000
Modification substantielle (L. 752-15) Pas de seuil 1000
1000
2500
Commerces de détail
Regroupement de surfaces de vente (L. 752-2) - Non alimentaire - Alimentaire 300 1000 1000
Création (L. 752-1 4°) 300 1000 1000 Ensemble Commercial Extension (L. 752-1 5°) d’un ensemble > 300 m² 1 Franchise
de 1000 1000
Commerces situés sur le domaine public ferroviaire (L. 752-2) en centre ville
1000 1000 2500
Commerces de véhicules 1000 1000 Exclu Ensembles hôteliers 30 ou 50 chambres Exclu Installation de distribution de carburants Quelque
soit la surface de vente
Exclu au
dessous de 1000
Exclu
100
Annexe 3
101
Annexe 4
Mécanisme de protection de la fonction commerciale et artisanale présenté dans le rapport de Présentation du PLU de Paris. Dans le P.O.S., le commerce ne bénéficiait pas d’un dispositif de protection spécifique. Il était inclus dans la destination activités. Seuls les grands magasins tels que définis par le P.O.S. bénéficiaient d’un coefficient d’occupation des sols favorable de 3 comme l’habitation. L'artisanat n'était pas protégé, en dehors des dispositions particulières du P.O.S. du Faubourg Saint-Antoine. Le P.L.U. comporte trois types de dispositions qui s'appliquent le long de certains axes délimités au document graphique : Dans les voies comportant une protection du commerce et de l'artisanat, le changement de destination des locaux commerciaux ou artisanaux à rez-de-chaussée sur rue est interdit. Cette mesure de protection s’inscrit dans les objectifs de diversité des fonctions et vise à assurer le maintien de la vie et de l’animation des quartiers. Les axes et pôles commerciaux et artisanaux les plus significatifs en raison de leur diversité commerciale et de leur rayonnement ont été identifiés grâce au diagnostic. Parmi les rues signalées, qui représentent un linéaire de 259,3 km, se trouvent : _ les grands axes de Paris comme les Champs-Elysées ; le boulevard Haussmann, la rue Saint-Honoré, la rue de Rivoli ou l’avenue Montaigne ; _ des axes à large rayonnement comme l’avenue d’Italie, l’avenue des Ternes ou l’avenue du Général Leclerc ; _ des pôles alimentaires structurants à enracinement local comme la rue Montorgueil, les rues Daguerre, Mouffetard, Lepic, Cler ou la rue du Commerce. Dans les voies comportant une protection renforcée du commerce et de l'artisanat, le P.L.U. impose en plus que les locaux en rez-de-chaussée, à l'exception des locaux d'accès aux immeubles, soient destinés au commerce ou à l'artisanat. Ces dispositions concernent un linéaire de 19 km de voies faisant partie des 259,3 km de voies protégées. Elles ont pour objet, au-delà de la simple protection de l’existant, d’imposer la réalisation de locaux commerciaux ou artisanaux à rez-de-chaussée le long de voies présentant un caractère remarquable ou pour lesquelles se manifeste une volonté de réaffirmation de la fonction commerciale des rez-de-chaussée. Il s’agit d’éviter une déstructuration du tissu commercial entraînée par des projets qui viendraient interrompre, par des rez-dechaussée "fermés", la continuité commerciale. Dans les voies comportant une protection particulière de l'artisanat, les transformations de locaux commerciaux ou artisanaux à rez-de-chaussée sur rue donnent lieu aux limitations suivantes : L'artisanat ne peut pas se transformer en une autre destination ; le commerce ne peut être transformé qu'en commerce ou artisanat. Ces dispositions concernent un linéaire de 21,5 km de voies au sein du linéaire commercial et artisanal de 259,3 km d’ores et déjà préservé de façon globale. Ce sous-ensemble est composé de voies typiques dont le caractère repose en grande partie sur la présence d’une activité artisanale en particulier (mais pas seulement) dans le domaine alimentaire par exemple : voies-marchés comme les rues Cler, de Lévis, Daguerre, Mouffetard, Lepic, etc.. Les linéaires commerciaux protégés figurent sur la carte « C- logement social et protection du commerce et de l’artisanat ». Sauf indication graphique contraire, les locaux commerciaux protégés se situent, comme pour les autres séquences, sur les deux rives paires et impaires des voies repérées. L’ensemble de ces dispositions s’inscrit dans la logique qui a conduit le parlement à adopter les dispositions de la loi du 2 août 2005 qui permet aux communes d’instaurer un droit de préemption sur les baux commerciaux. Mécanisme de protection de la fonction artisanale et industrielle
102
Par ailleurs, sur les parcelles figurées aux documents graphiques en "secteur d’artisanat et d’industrie", le P.L.U. impose que : _ les superficies existantes à usage artisanal ou industriel soient conservées, _ en cas de démolitions ces mêmes superficies soient reconstituées. Il est à noter que cette obligation ne s’imposera pas pour les superficies éventuellement destinées à des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les critères pour procéder à l’identification de ces secteurs d'artisanat sont fondés notamment sur les superficies d’industrie ou d’activité, leur caractère mixte ou non mixte, la configuration des locaux et des terrains, les caractéristiques d’accessibilité. Les terrains suivants ont été retenus : 10ème arrondissement : _ 130 à 146 quai de Jemmapes et 13 à 21 rue des Ecluses Saint-Martin (ensemble industriel). _ 178bis, quai de Jemmapes (cité Clémentel), ensemble existant qui pourrait être reconstruit ou restructuré, en conservant sa destination actuelle. 11ème arrondissement : _ 7, rue des Taillandiers : ébénisterie en activité, _ périmètre de l’impasse Mont-Louis et de l’impasse Lamier (à l'exception de deux bâtiments), _ 5, cité de la Roquette : artisanat, _ 37, bis rue de Montreuil (terrain acquis par la Ville), _ 45, rue du Faubourg Saint-Antoine : garage, atelier de mécanique, _ 95, rue du Faubourg Saint-Antoine (cours de l’Ours), _ 4, rue du Dahomey (occupation mixte bureaux-activités), _ 77, rue de Charonne : bâtiment industriel en fond de cour (occupations mixtes bureaux-activités), _ 14-16, rue Popincourt : activités sur cour : bâtiment sur rue de deux étages + combles à usage de commerce et logement, _ 21-25, passage Charles Dallery, _ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 8-10, 12-14, 16-18, passage du Cheval Blanc, cité Parchappe, _ 131, rue du Chemin Vert, _ 81-83, rue Saint-Maur, 1-9, passage Saint-Maur, 6-10, passage Saint- Ambroise, _ 123-125, rue Saint-Maur, _ 2, impasse du Bon Secours, _ 3-5, rue Emile Lepeu, 8-10, passage Alexandrine, _ 34-36, rue de la Folie Regnault, _ 6, Cité de l’Ameublement, _ 1, rue des Bouvines, 6-8, rue de Tunis, _ 4, 4, bis rue Jules Vallès. _ 154/154bis rue Oberkampf, _ 168 rue Saint-Maur. 12ème arrondissement : _ 9, rue Biscornet, 36, boulevard de la Bastille occupé principalement par de l’activité et dont la conception du bâtiment est celle d’un hôtel artisanal _ 83 Rue de Reuilly (Impasse Mousset). 20ème arrondissement : _ 23-25, rue de la Mare et 104-106, rue des Couronnes, cité Antoine Loubeyre ensemble dédié entièrement à de l’activité, _ 1-26, villa Riberolle., _ 64, rue des Grands Champs,_ 84, boulevard de Charonne, 1-3, rue des Vignoles.
106
Annexe 6
Tableaux récapitulatifs des précautions que doivent prendre les différents acteurs
1. Précautions prises par la commune
Etapes
Précautions
Perspectives de financement des opérations
Les communes supportent seules le coût des opérations car elles ne peuvent déléguer ce droit de préemption. Elles peuvent mobiliser différents financements, comme le FISAC, remanié pour servir dans le cadre du droit de préemption des fonds de commerce.
Détermination de
la stratégie communale
Modalités de gestion
La commune peut externaliser la gestion de ce droit de préemption, à travers un marché public de service.
Définition des critères
La création du périmètre doit être motivée au regard de critères précis, permettant la sauvegarde du commerce de proximité : diagnostic du tissu commercial et lacunes au regard des besoins de la population. La protection de l’identité spécifique d’un quartier (Quartier Latin) ne pourra pas justifier la création d’un tel périmètre.
Projet de délibération
Il doit être transmis pour avis aux Chambres consulaires. Celui-ci est obligatoire mais ne lie pas la commune. Cependant, si le Conseil municipal ne suit pas l’avis, il devra justifier soigneusement cet écart.
Délimitation du périmètre de
sauvegarde du commerce et de l’artisanat de
proximité
Entrée en vigueur de la délibération
Il est conseillé aux collectivités de renforcer la publicité du
périmètre en communiquant la délibération au directeur
départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du
notariat, à la chambre départementale des notaires, aux
barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le
ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au
greffe des mêmes tribunaux. De même, une copie aux chambres
consulaires paraît utile. Parallèlement, pour garantir la qualité de
l’information des administrés, il est conseillé d’annexer le
périmètre arrêté au PLU.
Les biens soumis au droit de préemption
Les communes pourront préempter les fonds commerciaux et artisanaux et les baux soumis de plein droit au statut des baux commerciaux, sans limite tenant à la taille, la forme ou l’activité. Toutes formes d’aliénation sont soumises à ce droit de préemption, sauf celles intervenant dans le cadre d’une procédure collective ou de liquidation ou redressement judiciaire. Les fusions, scissions ou apports partiels d’actifs sont également exclus.
Exercice du droit de préemption …
Réception de la DIA : analyse de l’opportunité de préempter
La commune devra éviter de préempter certains biens lorsque : - La DIA contient peu de précisions sur les conditions de
vente, ce qui peut conduire à des situations de blocage. - La cession concerne plusieurs biens qui ne sont pas tous
soumis au droit de préemption et le cédant a érigé le caractère global de l’opération en condition essentielle. En revanche, elle pourra préempter des locaux accessoires ou annexes si elle démontre que la partition des locaux compromet l’exploitation du fonds.
- Des contraintes pèsent sur la destination des lieux (rédaction du bail commercial, copropriété…).
- Des contraintes lourdes pèsent sur la gestion des lieux (salariés…). Elle devra préférer préempter des baux commerciaux ou fonds d’activités vouées à disparaître.
107
Détermination du prix
Saisine du service des Domaines lorsque le prix de cession du
fonds de commerce est supérieur à 75 000€ et celui du bail
commercial à 12 000€. En l’absence de dispositions similaires
pour les fonds artisanaux, il est prudent d’appliquer le même
régime que pour les fonds de commerce.
Décision de préempter
La commune devra motiver la décision. Cette motivation est assez souple, elle peut faire référence à la délibération instituant le périmètre et à la politique commerciale de la Ville.
… Exercice du droit de
préemption
Exploitation du fonds pendant la période transitoire
Si elle a préempté un fonds commercial ou artisanal, la commune doit assurer une continuité d’exploitation. Elle peut éventuellement recourir à la location gérance. Elle doit prendre en charge le licenciement des éventuels salariés, le paiement du loyer et les différentes autres charges incombant au locataire.
Adoption du cahier des charges
La commune devra mettre en place des critères pour sélectionner le repreneur : nature de l’activité envisagée, expérience professionnelle, qualité du projet commercial. Elle pourra obliger le repreneur à conserver l’activité pour laquelle il a été sélectionné. Elle ne pourra pas insérer des clauses interdisant l’aliénation du bien ou allant à l’encontre des dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux.
Consultation du bailleur
La commune doit recueillir l’accord préalable du bailleur sur le cahier des charges. La commune ne dispose pas de prérogatives pour imposer certaines clauses au bailleur. Elle sera tenue par la destination des lieux et les conditions du bail, notamment celles relatives au montant du loyer. Elle a tout intérêt à négocier avec le bailleur.
Modalités de la rétrocession
Si les modalités de rétrocession sont plus favorables que celles du marché, elles doivent être strictement proportionnelles aux obligations mises à la charge du repreneur dans le cahier des charges.
Appel à candidatures
Affichage en mairie pendant 15 jours d’un avis de rétrocession. Cet avis comporte un appel à candidatures, la description du fonds ou du bail, le prix proposé et mentionne que le cahier des charges peut être consulté en mairie.
Réalisation de la rétrocession
Formalisme de droit commun des ventes de fonds de commerce. La délibération de la commune devra être motivée et indiquer les conditions de la rétrocession et les raisons du choix du concessionnaire
Rétrocession du bien
Contrôle du respect des dispositions du cahier des charges par le cédant
La commune pourra résilier la cession en cas d’inobservation par le repreneur du cahier des charges.
108
2. Précautions prises par les acteurs privés
Etapes Acteurs Précautions Il devra chercher à savoir si le local concerné est situé dans le périmètre du droit de préemption, quelque soit la taille, la forme ou l’activité du commerce ou de l’artisanat. Il pourra demander à cet effet un certificat d’urbanisme à la commune. La signature d’une éventuelle promesse devra être accompagnée d’une clause suspensive de non préemption de la commune. La purge d’autres droits de préemption pourra être faite parallèlement à celle de la commune mais, en cas de conflit de droits, le droit de la commune prime.
Cession du fonds ou du
bail
Cédant
Certaines opérations ne sont pas soumises au droit de préemption, dans la limite de la fraude caractérisée.
Déclaration d’intention d’aliéner
Cédant Il devra fournir un maximum d’informations afin de les rendre opposables à l’Administration et notamment, le nom de l’acquéreur pressenti ou le cas échéant son intention d’ériger le caractère global de l’opération en caractéristique essentielle. Il pourra joindre le compromis de vente à la DIA pour plus de précisions.
Rétrocession du bien
Bailleur Il devra donner son accord à la rétrocession. En cas de désaccord, il devra exercer un recours auprès du président du TGI, aux motifs notamment, d’une incompatibilité avec le règlement de la copropriété ou de la perspective de troubles de voisinage. Il pourra encore contester l’utilité d’implanter un tel commerce au regard de la situation du commerce de proximité et de la diversité commerciale ou s’opposer à la rétrocession du bail à un locataire insolvable.
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Annexe 7
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111
Annexe 8
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Liste des sigles et abréviations
AJDA : Actualité juridique de droit administratif
BJDU : Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme
CCI : Chambre du commerce et de l’industrie
CCIP : Chambre du commerce et d l’industrie de Paris
CJCE : Cour de justice des communautés européennes
CMA : Chambre des métiers et de l’artisanat
DDEE : Direction du développement économique et de l’emploi de la Ville de paris
DIA : Déclaration d’intention d’aliéner
FNAU : Fédération nationale des agences d’urbanisme
GRIDAUH : Groupement de recherche sur les institutions du droit de l’aménagement, de
l’urbanisme et de l’habitat
NAF : Nomenclature d’activités française
PLU : Plan local d’urbanisme
RDI : Revue de droit immobilier
SCOT : Schéma de cohérence territoriale
SDC : Schéma de développement commercial
113
Bibliographie
I – Rapports, études, avis et documents assimilés
FNAU, Droit du commerce et droit de l’urbanisme : les propositions de la FNAU à la
commission de modernisation de l’urbanisme commercial, Les dossiers de la FNAU n° 21,
décembre 2007
Conseil de la concurrence, avis n° 07-A-12 du 11 octobre 2007 relatif à la législation
relative à l’équipement commercial
GRIDAUH , L’urbanisme commercial en débat, Actes du colloque « Pour un urbanisme
commercial équilibré et performant », 27 janvier 2003
CCIP, Pour une meilleure intégration de l’activité économique dans la ville, 4 décembre 2003
Commission de modernisation de l’urbanisme commercial, présidée par Renaud Dutreil,
Propositions de réforme de la législation de l’urbanisme commercial, février 2007
CCIP, Droit de préemption sur les fonds de commerce et les baux commerciaux : critères de
délimitation des périmètres communaux d’intervention, 28 juin 2007
II – Ouvrages généraux
H. Jacquot et F. Priet, Droit de l’urbanisme, Précis Dalloz, 6ème édition
III – Ar ticles de doctrine et publications assimilées
Y. Jégouzo, L’impact de la Loi SRU sur la nature du droit de l’urbanisme, BJDU 4/2000, P.
226
D. Moreno, Le commerce dans la nouvelle planification, Droit de l'aménagement, de
l'urbanisme, de l'habitat, 2001
JF. Inserguet, L’écriture des articles 1 et 2 des règlements de zone, Séminaire Ecriture des
PLU, GRIDAUH
F. Bouyssou, Droit de l’urbanisme et développement économique et commercial, AJDA 1993
p. 161
114
JP. Lebreton, L’urbanisme et les législations réputées indépendantes, AJDA mai 1993, n°
spécial, p. 20
F. Bouyssou, Les propositions de réformes de la commission de modernisation de
l’urbanisme commercial, in actes du colloque « La nécessaire réforme des règles
d’implantation des centres commerciaux : Quelles réformes juridiques pour les centres
commerciaux ? », RDI Nov/Déc 2007, p. 479
JP. Meng, L’application du droit existant des autorisations d’exploitation commerciale depuis
la Loi Raffarin, in actes du colloque « La nécessaire réforme des règles d’implantation des
centres commerciaux : Quelles réformes juridiques pour les centres commerciaux ? », RDI
Nov/Déc 2007, p. 465
P. Soler-Couteaux, Un schéma directeur est opposable à une autorisation d'urbanisme
commercial, RDI 2005, p. 464
JF. Joye, Intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général, AJDA 2007, p. 1063
M. Toullier , Le juge administratif suprême face à l'équilibre des formes de commerce, AJDA
2004 p. 801
P. Billet, Le droit de préemption des communes en vue de garantir les activités commerciales
et artisanales de proximité, JCP A n° 3, 14 Janvier 2008, act. 29
D. Moreno, Le décret du 26 décembre 2007 pour l’application de la Loi du 2 août 2005 est
enfin paru !, BJDU, 5/2007, Chroniques p. 326
JP Blatter, Interrogations autour du nouveau droit de préemption des communes, AJDI 2005,
p. 705
L. Lescene, L’évaluation du système français au regard du droit communautaire, , in actes du
colloque « La nécessaire réforme des règles d’implantation des centres commerciaux :
Quelles réformes juridiques pour les centres commerciaux ? », RDI Nov/Déc 2007, p. 473
IV – Sites Web
Site du ministère des Petites et moyennes entreprises : http://www.pme.gouv.fr/
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