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Introducción Evolución y actual configuración La sociedad colectiva es forma societaria heredada de la sociedad general de los mercaderes. Nace en la Edad Media y en principio agrupa exclusivamente a personas ligadas por lazos de sangre (por ej., los hijos para continuar la explotación del negocio paterno). Más tarde, el vínculo social alcanza a personas que no comparten el pan (compañía viene de cum pañis), aunque sí existe una comunidad de trabajo. En nuestro Derecho histórico, la sociedad general de comerciantes aparece en las Ordenanzas de Bilbao de 1737 y, desde allí, llega a los CCom de 1829 y 1885, donde adquiere la forma que conocemos hoy. La sociedad colectiva es la primera y más genuina representación de las sociedades personalistas. Muy utilizada en otras épocas, se halla hoy en franco declive en cuanto a su aceptación en el tráfico. Todavía a principios del siglo XX, el 85 por 100 de las sociedades registradas se habían constituido con arreglo al tipo de la colectiva. A mediados de siglo, el número cae hasta el 15 por 100, y en la actualidad han desaparecido de la escena, no llegando a representar ni el 0,1 por 100 de las sociedades inscritas. La colectiva es la sociedad general del tráfico mercantil. Sus normas no sólo se aplican a las sociedades expresamente constituidas como tales, sino también a las contraídas tácitamente sin elegir tipo o forma concretos (por ej., una comunidad hereditaria que prosigue indefinidamente la explotación de la empresa del difunto) y a las que no pueden subsistir bajo la forma elegida. En ambos casos la razón es evidente: la actividad mercantil sólo puede desenvolverse bajo la garantía de los tipos mercantiles, por lo que no habiendo elegido válidamente ninguno de ellos, es de

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Introducción 

Evolución y actual configuración 

La sociedad colectiva es forma societaria heredada de la sociedad general de los mercaderes.

Nace en la Edad Media y en principio agrupa exclusivamente a personas ligadas por lazos de sangre (por ej., los hijos para continuar la explotación del negocio paterno). Más tarde, el vínculo social alcanza a personas que no comparten el pan (compañía viene de cum pañis), aunque sí existe una comunidad de trabajo. En nuestro Derecho histórico, la sociedad general de comerciantes aparece en las Ordenanzas de Bilbao de 1737 y, desde allí, llega a los CCom de 1829 y 1885, donde adquiere la forma que conocemos hoy.

La sociedad colectiva es la primera y más genuina representación de las sociedades personalistas.

Muy utilizada en otras épocas, se halla hoy en franco declive en cuanto a su aceptación en el tráfico.

Todavía a principios del siglo XX, el 85 por 100 de las sociedades registradas se habían constituido con arreglo al tipo de la colectiva. A mediados de siglo, el número cae hasta el 15 por 100, y en la actualidad han desaparecido de la escena, no llegando a representar ni el 0,1 por 100 de las sociedades inscritas.

La colectiva es la sociedad general del tráfico mercantil. Sus normas no sólo se aplican a las sociedades expresamente constituidas como tales, sino también a las contraídas tácitamente sin elegir tipo o forma concretos (por ej., una comunidad hereditaria que prosigue indefinidamente la explotación de la empresa del difunto) y a las que no pueden subsistir bajo la forma elegida. En ambos casos la razón es evidente: la actividad mercantil sólo puede desenvolverse bajo la garantía de los tipos mercantiles, por lo que no habiendo elegido válidamente ninguno de ellos, es de aplicación el régimen de la colectiva. Esta regla vale también para la sociedad anónima o de responsabilidad limitada cuando no cumplan la obligación de inscribirse en el RM y, no obstante, exploten una actividad empresarial.

Caracterización de la sociedad colectiva 

Concepto 

La sociedad colectiva es aquella sociedad externa que tiene por objeto la explotación de una actividad mercantil bajo una razón social unificada y en la que los socios responden de modo ilimitado.

Las notas características:

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1. La sociedad colectiva explota una actividad mercantil que deberá ser duradera o permanente.

o Las sociedades ocasionales no tienen cabida en el tipo de la sociedad colectiva. Ahora bien, conviene recordar que una vez publicado el CC, la forma colectiva también puede adoptarse para el desempeño de actividades civiles o mercantiles ocasionales. En esos casos, estaremos ante sociedades colectivas que carecerán de la condición de comerciante.

2. La sociedad colectiva tiene una razón social común bajo la que se produce la explotación de la actividad desarrollada. La denominación social constituye un indicio del carácter externo de la sociedad, pero la atribución de personalidad jurídica no requiere que esa denominación se manifieste en el tráfico.

3. En la sociedad colectiva los socios responden ilimitadamente por las deudas sociales. Esta responsabilidad se impone de manera imperativa por la Ley y no puede ser limitada en el contrato de sociedad.

4. La sociedad colectiva es una sociedad personalista. No es, pues, asociación —o sociedad de estructura corporativa— ni sociedad de capital —o sociedad con cifra de retención—. Sin embargo, nada impide que las partes en el contrato puedan configurarla con los atributos propios de las formas corporativas (por ej., heteroorganicismo u organicismo de terceros).

Constitución de la sociedad colectiva 

La fundación de la sociedad colectiva y su constitución como sociedad externa no requiere de elementos distintos de los generales del contrato de sociedad. Los socios de la sociedad colectiva no están sujetos a las normas de capacidad para el ejercicio del comercio. Aunque la exigencia de forma y publicidad del art. 119 del CCom no se establece ad solemnitatem, ni tiene efectos constitutivos. Lo normal es que se constituya formalmente y a tal efecto se recogen en el art. 125 del CCom las menciones que ha de contener la correspondiente escritura fundacional (nombre y domicilio de los socios, razón social, identificación de los administradores, descripción de las aportaciones, fijación de las cuotas de capital, etc.).

La administración de la sociedad colectiva 

Concepto de administración 

La administración comprende tanto la celebración de negocios con terceros (actuación en la esfera externa), como la realización de operaciones con relevancia meramente interna (dirección de la organización, llevanza de la contabilidad, etc.).

El CCom contempla la administración de la sociedad colectiva desde tres planos distintos:

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1. Desde el punto de vista cuantitativo:o la administración puede encomendarse a todos los socios o

reservarse a una parte de ellos. Si el contrato guarda silencio sobre el particular, la administración corresponderá a todos, incluidos los socios industriales. En el art. 138 del CCom no se excluye al socio industrial de la administración de la sociedad colectiva; sólo establece para éste una obligación de no concurrencia.

2. Desde el punto de vista funcional:o la administración confiada a una pluralidad de socios puede

organizarse de forma conjunta o separada. El sistema de administración conjunta tiene que pactarse expresamente y exige que los socios se pongan de acuerdo para todo acto o contrato que interese a la compañía. La adopción de acuerdos requiere, en principio, la unanimidad. Si falta, la actuación de los gestores no vincula a la sociedad al tratarse de acto realizado sin poder. Si nada se pacta, la administración será separada: cada administrador tendrá competencia para gestionar, sin más limitaciones que el derecho de oposición de los demás socios administradores, y ello en aras del principio de igualdad, que impide que en la gestión un socio pueda imponer a otro sus criterios. El ejercicio del derecho de oposición presupone la información. El cumplimiento de la carga de informar a los demás socios sólo se excusa en los casos de urgencia (art. 1.694 CC, analógicamente). La actuación de los gestores en contra del veto constituye un abuso de poder y no afecta a los terceros de buena fe (por ej., al proveedor que contrata con la sociedad y que desconoce la oposición de algunos administradores). El administrador incumplidor deberá indemnizar a la sociedad el daño ocasionado por su comportamiento abusivo y su incumplimiento será causa de remoción.

3. Desde el punto de vista estructural:o la administración puede ser privativa (nombramiento de personas),

no privativa (nombramiento para cargos) o legal (administradores natos). La administración privativa atribuye mediante pacto expreso a uno o varios socios el derecho de administrar la sociedad. Por lo general, esto se hace en el contrato de sociedad. La especialidad de la administración privativa reside en que se atribuye al socio un monopolio o derecho de exclusiva sobre la administración, que excluye al resto de los socios de la gestión social y les prohíbe toda injerencia en la misma. La posición de los administradores privativos es constitucional: nace del propio contrato y, por tal motivo, se halla sometida al principio de intangibilidad de los pactos. Esto significa que la posición de administrador sólo puede ser puesta en entredicho mediante la modificación del contrato social o la designación de un coadministrador o la exclusión del socio de la sociedad en caso de incumplimiento de su función de administrar.

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La administración funcional o no privativa configura la gestión de la sociedad como un cargo o como una función para cuyo cumplimiento los socios se reservan la facultad de libre designación. Habrá, entonces, que entender que la administración es funcional cuando los administradores se nombren con posterioridad al otorgamiento del contrato de sociedad. Sin embargo, nada impide que se designen en el contrato social siempre que se revele tal circunstancia (por ej., cuando se deduzca del contrato que lo esencial no son las personas elegidas sino la configuración de los cargos). La administración funcional se caracteriza por la inestabilidad de los administradores, que pueden ser revocados en cualquier momento, y por su falta de autonomía respecto de los demás socios, que podrán darles instrucciones en el desempeño de sus tareas.

La administración legal constituye el régimen supletorio: a falta de pacto, todos los socios son administradores. Al igual que la administración privativa, la administración legal es constitucional. En este caso, es la ley la que atribuye a los administradores de modo originario el derecho a administrar la sociedad.

Régimen jurídico 

Las normas del CCom en materia de administración son dispositivas: pueden ser alteradas por los contratantes. El principio del intuitu personae no sirve para limitar las posibilidades de designar administrador a un extraño. Tampoco sirve el argumento de que, siendo los socios quienes responden ilimitadamente del endeudamiento social, son ellos también quienes han de tener la iniciativa en la gestión.

Tanto la revocabilidad como la posibilidad de dar instrucciones precisas permiten a los socios controlar de forma efectiva tal riesgo si la administración se confiara a un extraño. Es decir, a través de un sistema de administración funcional se haría posible que los administradores pudieran no ser socios de la sociedad.

Los poderes de los administradores son ilimitados dentro del objeto social, pero no pueden traspasar éste en su actuación. Así, no pueden realizar actos ajenos o contrarios al mismo. Los poderes de los administradores son limitables cuantitativa y cualitativamente, siempre que ello no entrañe vaciarlos prácticamente de contenido. En todo caso, los límites sólo tienen eficacia interna; no son, pues, oponibles a terceros.

La administración tiene que desempeñarse personalmente, aunque los administradores puedan servirse de auxiliares en su desarrollo. Deberán también rendir cuentas de su gestión a los socios. Desde la perspectiva del socio, es un derecho que les corresponde frente a los administradores; desde la perspectiva de los administradores, se trata de una obligación personal que cada administrador contrae por su actividad.

Los administradores han de desempeñar su cargo; con la diligencia de un ordenado empresario. Su estándar de culpabilidad se define expresamente en el

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art. 144 del CCom, donde se exige que concurra dolo o culpa grave. Eso significa que los administradores no se responsabilizan por los actos cometidos mediando culpa leve o normal. Esta falta de responsabilidad por culpa leve se justifica por la necesidad de aliviar la responsabilidad de los administradores, pues, de otro modo, se dificultaría el proceso ordinario de toma de decisiones en un ámbito, como el económico, donde no existe una lex artis consolidada y donde es preciso no poner cortapisas a la innovación y toma de riesgos.

Todos los administradores a los que sea imputable la actuación reprochable responden solidariamente ante la sociedad, dada la conexión interna que existe entre las tareas que prestan. Ahora bien, los administradores a los que no sea imputable el acto no responden. Para ejercitar la acción de responsabilidad están legitimados tanto los administradores inocentes, pues se trata de una acción destinada a reintegrar el patrimonio social, como los propios socios que actúen en interés de la sociedad (actio pro socio).

La retribución de los administradores se fijará en el contrato. Si nada se dice, habrá que distinguir entre administradores constitucionales y funcionales. Los constitucionales no recibirán en principio retribución, pues su actuación forma parte de su deber de aportación. Los funcionales se rigen en este punto por las reglas del mandato (art. 1.711 CC).

Posición del socio en la sociedad 

Participación de los socios en la vida social 

En la vida de la sociedad el protagonismo corresponde a los administradores. Pero existen muchos supuestos en que las decisiones a adoptar reclaman la colaboración de los socios. Aunque no existe procedimiento preestablecido para la formación de la voluntad social, se ha de admitir cualquier forma de agregación de las voluntades individuales, sea mediante declaración escrita, sea de palabra o incluso mediante hechos concluyentes. El acuerdo quedará cerrado cuando reciba la última declaración de voluntad; entre tanto, cada socio podrá revocar la ya emitida. A falta de previsión en el contrato, los acuerdos habrán de adoptarse por unanimidad. Para participar en este proceso de formación de la voluntad social a cada socio le corresponde un voto, que salvo pacto en contrario habrá de ejercitarse personalmente.

Los socios tienen reconocido un derecho de información, que equivale a un derecho de inspección o examen. De este modo, pueden comprobar el «estado de la administración y de la contabilidad», lo que en la práctica significa inspeccionar las dependencias de la sociedad y revisar toda la documentación, incluidos los justificantes contables. Cuando la información solicitada no pueda obtenerse del soporte documental y contable, los socios pueden preguntar a los administradores para obtener las aclaraciones pertinentes.

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La participación en una sociedad colectiva limita en alguna medida las actividades que cada socio puede realizar fuera de la sociedad. El deber de fidelidad a la sociedad les prohíbe obtener ventajas propias a costa del sacrificio de la sociedad y les obliga a abstenerse de competir con la sociedad. Desde el punto de vista objetivo, este deber de abstención ha de entenderse limitado al mercado material y geográficamente relevante para la sociedad. Eso significa que el socio podrá realizar actos que pertenezcan al objeto social cuando no compitan efectivamente con la actividad social por no coincidir, por ejemplo, con su ámbito territorial. Desde el punto de vista subjetivo, la obligación de no competencia obliga a todos los socios, sean o no administradores. La especialidad prevista en el art. 138 del CCom para los «socios industriales» no se explica en función del deber de no competencia, sino en función de deber de aportación, que configura la prestación de sus servicios a la sociedad en régimen de dedicación exclusiva.

Las sanciones por infracción de la obligación de no competencia son tres: exclusión del socio, devolución del enriquecimiento injusto, que consiste en la transferencia a la sociedad de los beneficios obtenidos por las operaciones infractoras, e indemnización de daños y perjuicios (art. 144 C. de C).

La configuración del deber de no competencia es enteramente dispositiva. Puede incluso ampliarse hasta afectar a los socios más allá de su pertenencia a la sociedad. Tal posibilidad debe admitirse siempre y cuando se establezca de manera razonable para satisfacer el interés de la sociedad a que el socio saliente no arrastre parte del valor del llamado goodwill empresarial.

Finalmente, hay que señalar que estos pactos constituyen acuerdos restrictivos de la competencia.

El art. 2 de la LDC los ha dejado fuera de su ámbito de aplicación. Se trata de previsiones contractuales implícitas sin las cuales la sociedad colectiva, por la fuerte integración personal entre sus miembros, no podría ser una organización eficiente.

La posición del socio en la sociedad depende de la medida de su parte o participación. Salvo pacto en contrario, las participaciones sociales se configuran en función de cada socio y, por ello, son divisibles y no acumulables (un socio puede transmitir su participación escindida dando lugar a dos partes; puede comprar una parte de otro socio y ésta acrece a la primera). Existe, pues, una única participación por socio, que a falta de modificación del contrato, es permanente. La función de la participación social es determinar la posición relativa de cada socio dentro de la sociedad y, en esa medida, refleja el grado de influencia de cada socio en la determinación de la vida social (derechos administrativos) y la cuota que le corresponde en sus rendimientos (derechos económicos). El Derecho codificado establece la distribución igualitaria o «por cabezas» de los derechos administrativos (todos tienen derecho a administrar o a votar: «un hombre un voto») y una capitalista, esto es, en función de la parte de

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capital, de los económicos: el reparto de beneficios y cuota de liquidación. Ahora bien, nada obsta a que contractualmente se pueda establecer un régimen distinto.

La parte de capital se representa mediante una cifra expresiva del valor que corresponde a cada socio en el capital formado por las aportaciones. En principio, coinciden parte de capital de cada socio y el valor de su aportación; pero no necesariamente tienen que coincidir, pues el valor asignado a cada aportación no ha de coincidir con su valor real. A diferencia de lo que sucede en las sociedades de capitales, las partes son libres de asignarle el valor que tengan por conveniente dentro de los límites derivados de las normas de contabilidad.

La distribución de pérdidas y ganancias 

El CCom establece los criterios, pero no un procedimiento para la distribución de pérdidas y ganancias en la sociedad. La regla coherente con la buena fe y con los usos resulta ser el reparto por ejercicios económicos. A falta de otra previsión, tendrán que considerarse anuales y coincidentes con el calendario general.

La determinación del resultado se ha de hacer mediante la formulación de un balance y de una cuenta de explotación. Su confección tendrá que realizarse con arreglo a la normativa contable general cuando la sociedad colectiva esté sujeta al deber de contabilidad propio del estatuto del comerciante. La formulación del balance es responsabilidad de los administradores. No obstante, para que surta efectos ha de ser aprobado por el conjunto de socios y, salvo que el contrato haya dispuesto otra cosa, la aprobación requiere la unanimidad. Los socios no sólo están facultados para aprobar el balance, sino que vienen obligados a hacerlo. La infracción injustificada de tal deber (por ej., a resultas de prácticas obstruccionistas, abstencionistas, etc.) puede ser fuente de responsabilidad contractual. En el caso de que el balance no llegue a ser aprobado por los socios, puede ser homologado judicialmente (STS de 1994).

Además, los socios se encuentran obligados a firmar el balance (art. 37.2 C. de C). Se trata de una obligación externa cuyo cumplimiento o incumplimiento en nada afecta a la validez del balance aprobado.

El balance aprobado pondrá de manifiesto cuál ha sido el resultado del ejercicio para la sociedad; esto es, si ha habido ganancias o pérdidas. La distribución del beneficio no requiere ulterior acuerdo de aplicación del resultado. La simple aprobación del balance y cuenta de explotación implica el nacimiento a favor de los socios de su derecho concreto al beneficio de inmediata exigibilidad. Naturalmente, se podrán constituir reservas voluntarias, pero para ello precisan la unanimidad. Salvo disposición contraria del contrato, los beneficios no pueden atesorarse contra la oposición de uno solo de los socios.

A diferencia del beneficio, las pérdidas sólo se distribuyen en el momento final de la liquidación de la sociedad. Esto es tanto como decir que los socios no vienen obligados a cubrirlas periódicamente.

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El beneficio se distribuye entre los socios de capital «a prorrata de la porción de interés que cada cual tuviere en la compañía». Se consagra, así, el principio de proporcionalidad entre beneficios y participación en el capital. El socio industrial, que aporta sólo su trabajo, se sujeta a un régimen especial: salvo pacto en contrario, se le asigna una cuota de participación equivalente a la del socio capitalista que menos haya aportado. Esta norma es claro exponente del trato privilegiado que dispensa el legislador al factor capital respecto del trabajo. Si toda la sociedad estuviera integrada por socios industriales (por ej., una sociedad entre abogados), hay que entender que, a falta de pacto, el problema tendría que ser resuelto por el juez. Éste habrá de fijar un criterio de reparto según equidad que integraría el contenido del contrato de sociedad (art. 1.258 CC).

Salvo pacto en contrario, la distribución de pérdidas entre los socios de capital se rige por los mismos patrones que la distribución de beneficios. Los socios industriales no participan en las pérdidas, esto sólo quiere decir que no están obligados frente a sus consocios en sus relaciones internas a cubrirlas.

No quiere decir que no respondan ilimitadamente frente a terceros ni que no participen en el riesgo de la empresa. En este último sentido, hay que tener en cuenta que los socios industriales pierden la renta que podrían haber obtenido alternativamente si hubieran prestado sus servicios en otro lugar (ingreso de oportunidad). Si las pérdidas de la sociedad son mayores que el capital, surge un deber de nivelación o contribución para los socios del que queda eximido el socio de industria.

Los pactos a los que puedan llegar los socios en materia de distribución de pérdidas y ganancias no tienen más límites que los generales y los derivados de la prohibición de pactos leoninos, esto es, de aquellos pactos que excluyan injustificadamente de las pérdidas o de las ganancias a alguno de los socios.

El CCom contempla en varios preceptos la posibilidad de que en el contrato se prevea la asignación a los socios de una cantidad para sus gastos particulares, que se detraerá de la caja social a lo largo del ejercicio. Las cantidades así detraídas tendrán la consideración de anticipo o dividendo a cuenta de beneficios futuros.

Relaciones externas de la sociedad colectiva: representación y responsabilidad 

La firma o razón social 

La función de la denominación social es proporcionar un nombre a la sociedad que permita identificarla como persona jurídica y, por lo tanto, como sujeto responsable. La denominación, en el caso de la sociedad colectiva, persigue una finalidad adicional, que es facilitar la identificación de los socios. De ahí que se configure como denominación subjetiva: la razón social debe formarse con «el nombre de todos los socios de algunos de ellos o de uno solo», debiéndose añadir

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en estos casos la mención «y compañía». Por nombre bastará el nombre propio y un apellido. El ordenamiento cuida especialmente de que la razón social sea exacta y veraz, prohibiendo que se incluya o siga incluido en ella el nombre de la persona que no pertenezca a la sociedad. Quienes no perteneciendo a la compañía permitan ser incluidos en la razón social, quedarán sujetos a responsabilidad solidaria por las deudas sociales, sin perjuicio de la penal que pueda derivarse de dicha práctica. La responsabilidad sólo podrá ser exigida por los terceros de buena fe.

La representación en la sociedad 

La regla general es que, a falta de pacto, la representación corresponde al socio encargado de la administración. Asimismo, y salvo disposición diversa del contrato, las características de la posición del administrador —constitucional o funcional— y del sistema de administración —conjunta, separada, única, etc.— han de predicarse también de la representación. Lo anterior significa que el modelo legal de representación equivale al modelo legal de administración: representación separada de todos los socios.

Cada socio puede por sí solo obligar a la sociedad y el derecho de oposición no afecta a la validez de los actos celebrados con terceros. Ahora bien, si se ha pactado en el contrato un modelo de administración distinto, la representación habrá de sujetarse a él. Cabe, incluso, que en el contrato se quiebre la correspondencia entre administración y representación. Para que todas estas modificaciones contractuales puedan ser opuestas a terceros deberán figurar en el RM.

El ámbito del poder de representación se circunscribe al objeto social y dentro de él es ilimitado.

Si los administradores tienen por cometido gestionar el fin social, parece lógico que los poderes de representación que se les atribuyan deban cubrir los actos necesarios para realizarlo. En cuanto a la posibilidad de limitar el poder de representación, hay que distinguir entre esfera externa e interna. En la primera, estas limitaciones carecen de toda virtualidad: los terceros pueden confiar válidamente en la capacidad del administrador de obligar a la sociedad en todo el ámbito del objeto social; se favorece así la seguridad del tráfico. En cambio, en el orden interno estas limitaciones sí tienen eficacia: el administrador que las viole responderá frente a la sociedad por su incumplimiento.

Para que la sociedad quede vinculada deberá existir además contemplatio domini, esto es, que el administrador manifieste que actúa en nombre de la sociedad. La contemplatio puede ser expresa o tácita. Ahora bien, los administradores también pueden actuar en nombre propio y por cuenta de la sociedad. En tal caso su actuación producirá los efectos de la representación indirecta, que es también representación. Esto significa que los terceros no tienen acción frente a la sociedad y que el obligado a cumplir es el administrador. Ahora bien, la sociedad

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deberá dejarlo indemne, pues las obligaciones contraídas frente a terceros por cuenta de la sociedad constituyen gastos de la sociedad.

La responsabilidad de los socios 

La nota definitoria de la sociedad colectiva es el riguroso régimen de responsabilidad de los socios por las deudas sociales. Es una responsabilidad ilimitada: no está circunscrita a la aportación, sino que puede hacerse efectiva sobre todos los bienes presentes y futuros del socio. Es, además, una responsabilidad que recae sobre todos los socios, incluido el socio industrial.

También responden de las deudas sociales los socios entrantes y salientes. Los socios entrantes responden por las deudas anteriores a su ingreso en la sociedad, pues la estructura de este tipo social no permite separar relaciones jurídicas para anudarlas a socios determinados. Por su parte, los socios salientes responden en todo caso de las deudas anteriores al momento en que se produce su cese, pues otra solución —que pasa por el cambio del deudor— no es posible sin el consentimiento de los acreedores. También responden de las deudas posteriores cuando hayan sido contraídas por terceros de buena fe (desconocedores de su cese), en el período que va desde su baja hasta la publicación en el «BORM».

La responsabilidad de los socios colectivos es una responsabilidad subsidiaria, provisional y solidaria:

Como es subsidiaria, los acreedores no pueden proceder contra el socio sin haberlo hecho antes contra la sociedad y acreditado su insuficiencia patrimonial para hacer frente a la obligación. Goza, pues, el socio del llamado beneficio de excusión.

La responsabilidad del socio colectivo es provisional. En el orden interno, la responsabilidad corresponde exclusivamente a la sociedad. De hecho, el socio que satisface las obligaciones sociales goza de un derecho propio de regreso frente a la sociedad. Asimismo, podría subrogarse en la posición del acreedor para reclamar el pago a la sociedad. Ahora bien, no desconocemos que una vez acreditada la insuficiencia del patrimonio social, es probable que a los socios no les sea de utilidad regresar contra la sociedad y que lo hagan frente a sus consocios.

En punto a la solidaridad, la disciplina aplicable es la general de la solidaridad pasiva. El efecto más importante es el contemplado en el art. 127 del CCom: la posibilidad que se le abre al acreedor de reclamar de cada socio el cumplimiento íntegro de la deuda social (art. 1.137 CC). En el ejercicio de la reclamación el acreedor puede dirigir su acción contra todos los socios simultáneamente, pero no está obligado a ello y goza de ius electionis.

El socio que ha satisfecho la deuda de la sociedad puede regresar frente a sus consocios pro quota. La cuota que ha de satisfacer cada uno es igualitaria, a no ser que el contrato haya establecido otra medida para la participación en las

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pérdidas. En caso de insolvencia de uno de los socios, la cuota a satisfacer se acrecienta en la misma proporción a fin de suplir al fallido.

Cambio de socios 

La transmisión de la parte de socio 

Las vías de ingreso de nuevos socios en la sociedad colectiva son en esencia dos: inter vivos, el contrato de admisión, y mortis causa, la sucesión.

Inter vivos, el ingreso de nuevos socios requiere el consentimiento de los antiguos. Normalmente se expresará en el contrato de admisión celebrado entre el socio entrante y los demás. El contrato de sociedad puede prever condiciones más flexibles para el ingreso de nuevos socios. Así, nada obsta que se someta al principio mayoritario e incluso se atribuya a uno o varios socios la potestad de decidir sobre la admisión.

El ingreso de un nuevo socio también puede tener lugar por sucesión hereditaria, si el contrato de sociedad ha previsto que en caso de muerte de uno de los socios, la sociedad continúe con sus herederos. En tal caso, los herederos ingresan automáticamente en la sociedad sin declaración de voluntad de ellos ni de los anteriores socios.

En ambos casos, el nuevo socio ingresa con todos los derechos y obligaciones que le corresponden como tal. Los derechos que no se distribuyen por cabezas (v. gr.: los económicos) se calcularán en función de su aportación.

En ocasiones, la entrada de un socio coincide con la salida de otro. Tal operación puede llevarse a cabo bien a través de un doble contrato celebrado por el saliente y el entrante con el resto, bien a través de la transmisión de la condición de socio. En el primer caso, la sustitución del socio antiguo por el nuevo se produce a través de un contrato de admisión entre el socio entrante y los demás socios, que se acompaña de un contrato entre el saliente y la sociedad por el que se extinguen así los vínculos con ella.

El socio entrante adquiere ex novo su condición de tal y, salvo prescripción diversa, las vicisitudes de uno y otro contrato son independientes. En el segundo caso, la sustitución de un socio por otro se lleva a cabo a través de una auténtica transmisión de la condición de socio celebrada entre saliente y entrante. Es lo más frecuente en la práctica, ya que la condición de socio no es esencialmente intransmisible. El intuitu personae impone ciertos condicionantes, especialmente, el consentimiento de los demás socios, pero cumplidos éstos no hay dificultad en admitirla. En este caso, el socio entrante pasa a ocupar la posición del saliente con todas sus peculiaridades (v. gr.: proporcionalidad en la participación), excepción hecha de las personalísimas.

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La disolución parcial de la sociedad 

La salida de un socio provoca la extinción del vínculo societario con los demás. Al margen de la transmisión, el cauce para hacer efectiva la baja de socio es la disolución parcial de la sociedad.

En las primeras etapas de su desarrollo, el Derecho de sociedades sólo conocía la disolución total: el contrato se veía como una unidad indivisible y las vicisitudes que afectaban a una de las partes se comunicaban a la totalidad. La organización quedaba sujeta a un elevado riesgo de inestabilidad: cualquier circunstancia que impidiese a un socio permanecer en la sociedad determinaba inexorablemente su desaparición y, con ella, la de los activos intangibles afectos a la empresa en funcionamiento (reputación, capital humano, etc.). Los perjuicios a ello inherentes estimularon la reconversión de las causas legales de disolución total en causas de disolución parcial. Ésta no afecta a la identidad de la sociedad, cuya personalidad jurídica y entramado contractual subsisten entre los socios que permanecen. Único efecto es la amortización de la participación del socio saliente, al que se le liquida su cuota, a partir de cuyo momento queda desvinculado de la sociedad.

Al margen del acuerdo contractual entre el socio y los que permanecen, en la disolución parcial podemos distinguir dos figuras: la exclusión (que se produce forzosamente en virtud del acuerdo de los socios que permanecen) y la separación (que tiene lugar en virtud de la voluntad del socio saliente).

En la exclusión el socio afectado resulta separado forzosamente de la sociedad. Las causas de exclusión se fundan en el incumplimiento por el socio de sus obligaciones sociales generales [por ej., infracción del deber de aportar, de no hacer competencia a la sociedad, de no usar para fines propios los fondos ni la firma social, de administrar lealmente], o de las particulares [por ej., deber de no injerencia en las tareas administrativas, o el de no ausentarse cuando estuviere obligado a prestar «oficios personales»].

Dada la gravedad de la sanción, la exclusión no puede predicarse de cualquier incumplimiento: es preciso que sea grave. El sistema de causas de exclusión se cierra con una general de exclusión por justos motivos. En ella tiene cabida cualquier comportamiento o circunstancia personal que determine la puesta en peligro del fin común o que de cualquier modo haga inexigible para los demás su permanencia en la sociedad. Su fundamento legal reside en la buena fe, y más concretamente, en el deber de fidelidad que es su traducción en el Derecho de sociedades. Éste exige que los socios acepten ser excluidos cuando en sus personas concurren circunstancias que ponen en peligro la consecución del fin común [por ej., en el caso de agresiones o insultos entre los socios (STS de 1959); en caso de condena penal que afecte al crédito de la sociedad; en caso de divorcio de un socio que ha entrado en la sociedad familiar por razón de su matrimonio; o incluso en el supuesto más remoto de la declaración de ausencia de un socio, etc.].

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El derecho de separación (art. 225 C. de C.), en cuya virtud el socio queda facultado para denunciar unilateralmente su relación con la sociedad por las mismas razones por las que puede disolver (totalmente) la sociedad. Así, podrá abandonarla cuando lo estime oportuno (si ha sido concertada por tiempo indefinido) o cuando medie justo motivo (si ha sido contraída por tiempo determinado). La asignación a los socios de un derecho de separación evita la disolución total y permite su subsistencia entre los socios que deseen permanecer en ella. Por eso ha de verse como una restricción del derecho del socio a disolver la sociedad cuando concurra causa legítima para ello. La defectuosa regulación del derecho de separación en el CCom —limitada a la alternativa entre separación y disolución total— aconseja su previsión en el contrato de sociedad. Para ello es necesario que en éste se reconozca a los socios la posibilidad de sustituir la disolución total por la separación en el momento en que concurra causa de disolución.

Disolución y liquidación de la sociedad colectiva 

La disolución 

La disolución es el comienzo del fin de la sociedad: es el momento en que se abre el proceso extintivo de la organización y de las relaciones obligatorias puestas en pie por el contrato de sociedad.

Ahora bien, las sociedades no se extinguen uno actu. La extinción propiamente dicha no se produce hasta el momento en que se han realizado todas las operaciones necesarias para desvincular a la sociedad del tráfico en el que se halla inserta. Por ello, dentro del proceso extintivo hemos de diferenciar tres momentos: la disolución, que consiste en la concurrencia de una causa que determina la apertura de la liquidación; la liquidación, que es el proceso a través del cual se libera a los socios y al patrimonio social de los vínculos contraídos con motivo de la sociedad; y la extinción en sentido estricto, que se produce al cierre de la liquidación, con la distribución del remanente, si lo hubiera, entre los socios.

La disolución no provoca ninguna alteración en la naturaleza de la sociedad. La sociedad permanece con su misma personalidad jurídica. Lo mismo ocurre con sus relaciones jurídicas internas: continúan vigentes las normas legales y contractuales que gobiernan la sociedad sin más modificaciones o adaptaciones que las que sean secuela del cambio de objeto (por ej., subsiste el deber de fidelidad, aunque reestructurado conforme al nuevo fin; el derecho de reparto de los beneficios decae; no pueden exigirse las aportaciones pendientes, salvo que éstas sean necesarias para cancelar el pasivo de la sociedad, etc.). La sociedad disuelta subsiste durante el proceso de liquidación, pues simplemente ha cambiado su objeto. No hay, por ello, dificultad para revocar la disolución a través de nuevo acuerdo que restablezca el fin de explotación primitivo u otro similar. Para ello son precisas algunas condiciones: en primer lugar, la remoción del hecho o circunstancia que ha provocado la disolución, para lo cual será preciso el acuerdo unánime de los socios; y, en segundo lugar, que no se haya repartido el

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patrimonio social, porque si el proceso de liquidación está cerrado y el remanente dividido, no es posible la reactivación.

Los art.s 221 a 224 del CCom contienen una lista meramente enunciativa de motivos de disolución. En este elenco faltan algunas causas que necesariamente han de considerarse disolutorias y que han de ser tomadas en consideración para completarlo: por ejemplo, el acuerdo unánime de los socios de disolver la sociedad; o la reunión en una sola mano de todas las participaciones sociales que hace desaparecer un elemento esencial de la sociedad colectiva, la pluralidad de socios. La lista de causas de disolución es de derecho dispositivo: no hay duda de que las partes pueden introducir nuevas causas de disolución. La dificultad está en determinar si se pueden suprimir las ya existentes. En principio, no pueden excluirse las causas objetivas contempladas en el art. 221 del CCom, pero sí las subjetivas previstas en los art.s 222 y 224 (muerte, incapacidad o concurso del socio, así como la denuncia unilateral). Estas se convertirán, en unos casos en motivos de exclusión y en otros en motivo de separación.

Las causas de disolución sólo operarán automáticamente cuando su concurrencia pueda acreditarse de manera fehaciente e indubitada (por ej., la muerte del socio, mediante el certificado del Registro Civil; el transcurso del plazo de duración, por simple consulta al almanaque).

Las causas de disolución se agrupan en dos categorías: objetivas y subjetivas. Son causas objetivas las comunes a todos los tipos societarios: el vencimiento del plazo, la conclusión de la empresa que constituya su objeto y la el concurso de la sociedad. Son causas subjetivas: la muerte del socio, la incapacidad del socio administrador, la insolvencia del socio colectivo y la denuncia unilateral de un socio.

De especial interés es el examen de la denuncia unilateral. Se trata de un derecho de poner término al vínculo societario que corresponde a cada uno de los socios. Puede ser ordinaria y extraordinaria. La ordinaria opera en relación a las sociedades constituidas por tiempo indeterminado y puede ejercitarse libremente. Pero también puede ser extraordinaria y operar sólo en relación con las sociedades constituidas por tiempo determinado si concurre justa causa [por ej., el incumplimiento de las obligaciones sociales (art. 1.707 CC)]. Ésta es una potestad desconocida en el CCom, y por ello los socios colectivos sólo podrán recurrir a ella subsidiariamente, esto es, cuando no se haya previsto otra solución, por ej., la exclusión del socio para aquellas circunstancias que puedan frustrar el interés negocial (por ejemplo, la crisis financiera de un socio no declarada, su condena penal o un escándalo que disminuya su imagen pública).

La liquidación

La aparición de una causa de disolución determina la apertura de la liquidación de la sociedad. Su fin es desafectar el patrimonio social para que pueda volver a los socios. No es preciso, en cambio, su desintegración (liquidación de empresa). De

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ahí que pueda haber liquidación de la sociedad sin liquidación de empresa. Sus fases pueden resumirse del siguiente modo: la primera es preparatoria y se abre automáticamente con la disolución. Su objeto es programar la liquidación y, en su caso, transferir la función gestora a los liquidadores. Salvo disposición contraria del contrato, desempeñarán la función de liquidadores los administradores; si alguno de los socios se opusiera, deberán resolver por mayoría acerca del nombramiento de nuevos liquidadores. Si no se alcanza acuerdo, la cuestión deberá resolverse judicialmente. La segunda fase es la de ejecución, cuyo objeto es la realización de la actividad liquidadora en sentido estricto, que incluye las llamadas operaciones de liquidación: extinción de las relaciones jurídicas pendientes, liquidación de pasivo y activo. Y la tercera fase es la de extinción. El procedimiento de liquidación concluye con la extinción final de la sociedad. La normativa que rige la liquidación de la sociedad colectiva es de Derecho dispositivo y, por consiguiente, puede ser sustituida libremente por los pactos introducidos en el contrato.

El proceso de liquidación concluye con la división entre los socios del patrimonio neto remanente. Los liquidadores han de rendir cuentas de la actividad llevada a cabo y del estado patrimonial resultante. El inventario o balance deberá acompañarse de una propuesta de división o reparto. Por lo general, éste se practicará una vez realizadas las operaciones de liquidación de activo y pasivo (art. 235 C. de C). Pero ésta es una regla dispositiva que responde al interés de los socios a no sufrir ulteriores reclamaciones de los acreedores sociales que, luego, les obligarían a repetir frente a sus consocios y a soportar el riesgo de que éstos resultaran insolventes.

Efectuado el reparto y cerrada formalmente la liquidación, se extinguirá la sociedad, pues la extinción no puede anticiparse al agotamiento de las relaciones pendientes. El hecho de que con posterioridad al cierre formal de la liquidación se advierta la existencia de obligaciones con terceros no satisfechas (pasivo sobrevenido) no significa que haya que considerar subsistente la sociedad. La responsabilidad de los socios es suficiente para garantizar la protección de los terceros. En el caso de que se descubran nuevos bienes o derechos de la sociedad (activo sobrevenido), se creará una situación de comunidad entre los socios que será preciso liquidar. Los liquidadores convertirán estos bienes en dinero y entregarán a los socios la cuota de liquidación que les corresponda.

Si la publicidad registral de la sociedad no es constitutiva en el momento de la fundación, tampoco lo será en el momento de la extinción. En efecto, la extinción se produce aunque no se inscriba su cancelación y puede sobrevivir aunque ésta se inscriba.

La sociedad comanditaria simple 

Introducción 

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La sociedad en comandita es (como la colectiva) una forma asociativa medieval. Su genealogía exacta es discutida: unos la sitúan en el ámbito de las antiguas prácticas mercantiles de la «commenda» (en cuya virtud se asociaban un comerciante o «tractator», que actuaba en nombre propio, y un capitalista o «commendator», que le proporcionaba dinero o mercancías para acometer su empresa); otros la emparentan directamente con la sociedad colectiva, de la que sería simple fórmula evolutiva, a la que se llega por la necesidad de ofrecer a los socios de segunda generación —por ej., los herederos de los colectivos— una posición de riesgo limitado. Su atractivo se mantiene hasta finales del siglo XIX y principios del XX.

El declive histórico se inicia en nuestro país en el momento en que se extienden las formas societarias que limitan la responsabilidad de todos los socios (sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada). Sin embargo, esta vieja figura todavía podría tener hoy una notable virtualidad funcional, como lo prueba la experiencia comparada. La comanditaria de hoy ha de abrirse nuevos caminos como instrumento de evolución de las sociedades profesionales (de hecho, algunas de las firmas más significativas en nuestro país han adoptado esta forma), como vehículo para el saneamiento financiero de determinadas empresas (no es dudoso que, en muchas ocasiones, es más eficiente que los préstamos participativos o las deudas subordinadas), o como base para el desarrollo de las nuevas combinaciones de tipos.

La comanditaria se nos presenta como una modificación de la colectiva, caracterizada por existir, junto a socios colectivos, otra clase especial —los comanditarios—, que tienen limitada su responsabilidad.

Como se ha dicho, es una sociedad colectiva con un injerto capitalista. Las características generales del tipo se resumen en tres notas.

1. Es una sociedad personalista, es decir, su organización resulta en buena medida dependiente de las condiciones personales de los socios colectivos y comanditarios. Nada obsta, sin embargo, para que se configure contractualmente con los atributos propios de las formas corporativas.

2. Es una sociedad externa que gira en el tráfico bajo una razón social unificada. La personalidad jurídica es un atributo esencial del tipo, de ahí que haya que reconocérsele incluso a la comanditaria irregular.

3. Es una sociedad mercantil. La naturaleza mercantil se manifiesta necesariamente en el plano objetivo (mercantilidad del tipo), pero no necesariamente en el plano subjetivo (mercantilidad del sujeto) dado que la forma comanditaria puede ser adoptada para objetos civiles (v. art. 1.670 CC).

Las relaciones internas 

Salvo prescripción en contrario del contrato, todos los socios, sean colectivos o comanditarios, participan en las ganancias y en la cuota de liquidación a prorrata

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de la porción de interés que tengan en la sociedad. El comanditario también participa en la distribución de las pérdidas y debe soportarlas en la forma prevista en el contrato y, en su defecto, a prorrata de su participación en el capital. Pero a diferencia del socio colectivo, no le alcanzan las pérdidas más allá de su aportación. Al socio comanditario no se le impone la obligación de no hacer competencia a la sociedad, tal vez por su condición de socio capitalista privado de poderes de gestión. Pero sí está sujeto a un deber general de fidelidad, que según su intensidad, podría obligarle a no competir con ella.

Ad extra, los socios comanditarios están excluidos de la gestión y de la representación de la sociedad. Ni siquiera pueden actuar como apoderados —generales o especiales— de los socios gestores.

Pero ad intra, nada impide que los socios comanditarios participen en la gestión de la sociedad (por ej., estableciendo para los socios gestores un deber de consultar previamente a los comanditarios). En contrapartida, el CCom les atribuye un derecho de información o control, cuyo alcance puede ampliarse contractualmente [por ej., creando un órgano de supervisión o vigilancia].

Fuera de las actividades de administración, la intervención de los socios comanditarios es obligada en materias constitucionales o estructurales de la sociedad (fusión, escisión, transformación, nombramiento de factor, nombramiento o revocación de administradores, exclusión de socios, disolución, etc.). Permitir la modificación del contrato por la exclusiva voluntad de los colectivos sería tanto como dejar a su arbitrio los derechos de los comanditarios, lo que sería inadmisible. A los comanditarios ha de reconocérseles también el derecho a participar en el resto de las deliberaciones de los socios, incluidas las que versen sobre asuntos de gestión, y un derecho de participar en la aprobación del balance.

En materia de cambio de socios, disolución y liquidación rigen, por regla general, las mismas normas aplicables a la sociedad colectiva. Las especialidades en este punto son mínimas.

Las relaciones externas 

La sociedad en comandita, como la colectiva, gira en el tráfico bajo una denominación subjetiva o razón social. Pero así como la razón social de las colectivas puede formarse con el nombre de todos los socios, la de la comanditaria no puede incluir el nombre de los comanditarios. La denominación se forma exclusivamente con el «nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo, debiendo añadirse en estos dos últimos casos, al nombre o nombres que se expresen, las palabras «y compañía», y en todas las demás «sociedad en comandita»». El comanditario que contraviniendo la prohibición legal incluya o tolere la inclusión de su nombre en la razón social «quedará sujeto, respecto a las personas extrañas a la compañía, a las mismas responsabilidades que los gestores, sin adquirir más derechos que los correspondientes a su calidad de comanditario».

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Como en la sociedad colectiva, la facultad de representación implica la de usar la firma social y corresponde a todos los socios gestores. Como los comanditarios carecen de las facultades de gestión y representación, tienen también vedado el uso de la firma.

La sociedad en comandita y sus socios colectivos están sujetos al régimen de responsabilidad que estudiamos para las sociedades colectivas (art. 148.1 C. de C). La especialidad comanditaria reside en la limitación de responsabilidad de los socios comanditarios. El Código establece que la responsabilidad de esta clase de socios queda limitada «a los fondos que pusieren o se obligaran a poner en comandita». La responsabilidad no se limita por referencia a la suma de aportación, sino a la denominada suma de responsabilidad, aunque de ordinario coincide con el valor atribuido en el contrato a la aportación.

La responsabilidad del socio comanditario desaparece cuando realiza la aportación debida a la sociedad y ésta queda integrada en el patrimonio de la sociedad. Esto es tanto como decir que el socio comanditario queda liberado de su responsabilidad en la medida en que la aportación realizada cubra objetivamente el importe de la suma de responsabilidad. La responsabilidad del socio comanditario renace cuando la aportación se retira del patrimonio social y es restituida al socio. La responsabilidad reaparece en el momento en que se restituyen las aportaciones (por ej., en el caso de la separación del socio o de su exclusión, cuando éste recibe su cuota de liquidación).

Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] SOCIEDADES COMERCIALES 1.- GENERALIDADES E IMPORTANCIA.- La extraordinaria importancia que la actividad económica tiene en los tiempos modernos, da singular relieve a las sociedades comerciales, pues, la conjunción de propósitos y actividades en todos los ordenes del desenvolvimiento humano, con mayor razón en la rama del Derecho Comercial; determina un estudio bastante amplio de esta institución comercial. El ser humano, esencialmente sociable en sus diversas manifestaciones, pudo con el transcurso del tiempo constatar que el esfuerzo individual no siempre proporciona los efectos esperados; en cambio, la labor conjunta de dos o mas personas, no sólo da la suma de la acción individual, sino que proporciona mayores beneficios, determinando que se busque una forma más admisible para conseguir mayores beneficios. Se dio origen a la sociedad comercial. Ya Aristóteles en su "Política", decía: "El hombre precisa de sus semejantes, y el que se creyere abasteserce a si mismo, puede considerárselo como un Dios o como un bestia". Este pensamiento, nos muestra de una manera incontrovertible la trascendencia que tiene la unidad de esfuerzos y, por ende, la importancia fundamental de las sociedades, sin las cuales la humanidad no habría podido llegar a solucionar los problemas de gran envergadura, ni realizar obras que individualmente habrían sido imposibles de efectuar. La enorme difusión de sociedades comerciales en el mundo, confirman las especulaciones anteriores,

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aunque para ello ha sido necesario pasar por diversas etapas. Fue sin duda la pluralidad de personas la que se presentó primero, o sea, el simple número de personas, sin vinculación alguna, sin que se encuentren unidos entre sí por lazos o contratos determinados. Después vino la comunidad que entraña ya la pluralidad de personas, pero reunidas con algún fin determinado. En la comunidad no existe ni remotamente la idea de la ganancia y tan sólo el reconocimiento y efectividad de los derechos comunes. Se indica que no siempre que exista comunidad, hay sociedad, por lo que es fácil establecer que sociedad y comunidad son instituciones diferentes. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] La comunidad en el dominio existe cuando dos o más personas poseen en común una misma cosa, mueble o inmueble y esa comunidad proviene de la ley, por ejemplo: la sucesión por causa de muerte. La comunidad es un estado de hecho que se produce independientemente de la voluntad de las partes y, por eso, la ley lo coloca entre los cuasicontratos. Luego vino la sociedad comercial, que tiene esa pluralidad, pero que reúne a las personas con fines determinados y con aspiraciones comunes. 1.1- DEFINICIONES.- Siempre es difícil dar una definición perfecta, de ahí que citaremos la de algunos tratadistas para arrancar lo que consideramos más acorde con las corrientes modernas: Álvarez del Manzano, dice: "La sociedad mercantil, es un contrato consensual y bilateral, por el que dos o más personas aportan capitales en numerario, especies o industrias, para dedicarse a actividades comerciales con objeto de lucro o repartirse las utilidades". Bolaffú, expresa: "Que las sociedades son entes colectivos formados por un conjunto de personas y bienes a base de un contrato, con objeto de obtener ganancias". Víctor Peláez Vacaflor, dice: "Sociedad mercantil es el acuerdo de voluntades de dos o más personas que dan un aporte con objeto de realizar operaciones mercantiles con ánimo de lucro". Nuestro actual Código de Comercio da el siguiente concepto: "Por el contrato de sociedad comercial dos o más personas se obligan, a efectuar aportes para aplicarlos al logro del fin común y repartirse entre sí los beneficios o soportar las pérdidas".

2.- ASOCIACION Y SOCIEDAD.- 2.1- CONCEPTO.- La Asociación se refiere generalmente a la reunión de dos o más personas con fines diversos; así tenemos asociaciones literarias, artísticas, patrióticas, culturales, deportivas, etc. en tanto que la sociedad comercial es relativa a agrupaciones de índole utilitaria y es la denominación más acertada y conveniente para fines de estudio. La diferencia establecida ofrece algunas excepciones, ya que sucede a veces, que entidades Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] fundadas con fines culturales por ejemplo, acaban poseyendo bienes y consiguientemente proporcionando beneficios a sus elementos componentes, o que estos beneficios sean invertidos en beneficio de las personas que viven en colectividad, para

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buscar el engrandecimiento de dichas instituciones. En síntesis, sociedad y asociación, son palabras que se entienden en un sentido lato, como la reunión de varias personas que conciertan para dirigir sus esfuerzos hacia un mismo fin, empero la diferencia radical, es que en la sociedad mercantil, los socios necesariamente tienen que efectuar un aporte patrimonial consistente en dinero, bienes, industrias, trabajo, etc. con el objetivo principal de buscar el lucro, o sea un aspecto netamente de índole económico.

3.- SOCIEDADES CIVILES Y COMERCIALES.- 3.1- CONCEPTO.- Según sus actividades se encuentran circunscritas a uno u otro campo de acción. La distinción tiene su importancia desde el punto de la aplicación de las leyes, de la competencia de los jueces, de la jurisdicción, etc. Sin embargo, la primera cuestión que se presenta en este punto, es la relativa a la diferenciación de la sociedad civil y comercial que al fin de cuentas recae esencialmente en el aspecto formal, considerando mercantiles a las sociedades constituidas con arreglo al Código de Comercio y a las civiles las constituidas conforme a las prescripciones del Código Civil. En el orden práctico, según dice Carlos Morales Guillén; se puede establecer de acuerdo con las respectivas regulaciones legales de estos dos tipos de sociedades, las siguientes diferencias: 1.- Las sociedades civiles pueden constituirse en documento privado, salvo cuando se aporta inmuebles que exige documento público, mientras que las comerciales requieren instrumento público. De ahí que las sociedades mercantiles que se proponen "lucro" y las civiles que exigen propósito de "ganancia", no se distinguen en la esencia, sino solamente en la forma o solemnidad de su establecimiento. , 2.- Las sociedades civiles que no adoptan alguna forma comercial, no requieren publicidad, mientras las comerciales deben inscribirse obligatoriamente en el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] 3.- Las sociedades comerciales constituidos sin observar los requisitos legales, funcionan "irregularmente" con efectos precisamente "regulados", las civiles son considerados de hecho. 4.- Las sociedades civiles no están obligados a llevar, como las comerciales, libros mercantiles que tienen fuerza probatoria según casos y circunstancias. 5.- Para la sociedad comercial se exige estipulaciones precisas sobre gestores y administradores; en las civiles si no se estipula sobre el particular, se presume que todos los socios tienen facultad de administrar. 6.- La responsabilidad de los socios en las sociedades civiles, por regla general es ilimitada y mancomunada con prestación divisible; mientras en las comerciales es ilimitada y solidaria (Sociedades Colectivas) o limitada al importe de las aportaciones (Sociedad de Responsabilidad y Sociedad Anónima). 7.- Las sociedades civiles se disuelven por muerte, interdicción o insolvencia de cualquiera de los socios; en las mercantiles no siempre producen el mismo efecto; la muerte de los socios comanditarios o

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accionistas no disuelve la sociedad. 8.- El vencimiento del plazo en las sociedades mercantiles no admite prórroga sino con las formalidades de una nueva constitución; en las civiles, la prórroga es procedente por consentimiento expreso o tácito de los socios. 9.- En las sociedades civiles es aplicable, cuando no puede pagar sus deudas, el concurso de acreedores; en las mercantiles ha de irse a la suspensión de pagos o a la quiebra. También hay que agregar otra diferencia y es que en las sociedades civiles generalmente se constituyen para una prestación de servicios y las comerciales para una obtención de utilidades.

4.- LA SOCIEDAD "SUJETO DE DERECHO".- El D.S. de 8 de marzo de 1860 elevado a ley en 13 de noviembre de 1866 determina que: "La sociedad anónima, es una persona jurídica, formada por la creación de un fondo común que suministra accionistas responsables solo hasta el monto de sus acciones, administrada por mandatarios revocables y conocidos por la denominación del objeto al que se propone". Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Con el aspecto indicado, necesario es mencionar que todas las sociedades comerciales son considerados "Sujetos de Derecho" en virtud de que celebran contratos y como consecuencia adquieren obligaciones, como entidades absolutamente especiales y distintas de las personas individuales que los constituyen. De modo que las sociedades, dentro de un criterio legal más amplio, son considerados sujetos de derecho, entes colectivos como creación del mismo derecho. ' Se trata de un concepto espiritual de la personalidad jurídica, que se inspira por otra parte, en las enseñanzas del Derecho Canónico de la época.

4.1- CORRIENTES O ESCUELAS REFERENTES AL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES.- Dos corrientes o escuelas se han presentado en cuanto a la organización, funcionamiento y tutela de las sociedades comerciales, pues, una de ellas cree indispensable la intervención directa del Estado por la repercusión económica fundamentalmente que tiene en los problemas intrínsecos de un país, ya que caso de presentarse una quiebra, por ejemplo, ésta tiene indudablemente consecuencias de tipo colectivo, creando situaciones económicas muy difíciles y que el Estado a través de sus organismos debe prever en todo momento, evitando el engaño o las especulaciones de medidas, por lo que es necesario un control directo de dichas empresas. La otra se refiere a dejar en completa libertad, dejando a la iniciativa privada la organización, funcionamiento de las sociedades mercantiles, puesto que el capital privado aportado por los socios, incentiva el buscar mayores utilidades, ya que la inversión del patrimonio, el esfuerzo de sus componentes, hace que en la generalidad de los casos, se obtengan utilidades enormes, que de una u otra manera también ven en beneficio de la colectividad, ya que el esfuerzo de sus

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componentes demuestra interés propio, pues, para su misma organización, el Estado dicta normas a las que deben sujetarse los componentes y mal puede sostenerse una intervención que sería una intromisión absurda en los negocios privados. El Estado, sin embargo, tiene la facultad de regular el funcionamiento de las sociedades, dictando leyes para regular el funcionamiento correcto, evitando que aquéllas efectúen inversiones en actos contrarios al ordenamiento jurídico y legal. Creado por armin correo:

5.- CLASIFICACION: DE PERSONAS Y DE CAPITALES.- Atendiendo el criterio doctrinal en la clasificación de las sociedades, varias son las causas a las que se atiende para clasificar las sociedades. Unas veces, es el predominio de uno de los dos elementos, personal o patrimonial al que se entiende; otras a la responsabilidad de los socios según sea limitada o ilimitada y así encontramos que las sociedades se dividen en Sociedades de Personas y Sociedades de Capitales, quedando en la primera categoría la sociedad colectiva y sociedad en comandita simple y en la segunda, la sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedades de responsabilidad limitada. Según algunos autores, es innecesaria la anterior clasificación, pues, suficiente es establecer el grado de responsabilidad de los socios, por eso se dice que no hay distintas formas de sociedades, sino diferentes formas de responsabilidad.

5.1- TIPICIDAD DE LAS SOCIEDADES.- Para el estudio de las diversas clases de sociedades, nuestra legislación tipifica las sociedades comerciales cualquiera sea su objeto, en los siguientes tipos: 1.- Sociedad colectiva 2.- Sociedad en Comandita Simple. 3.- Sociedad de Responsabilidad Limitada. 4.- Sociedad Anónima. 5.- Sociedad en Comandita por Acciones. – 6.- Sociedades Anónimas de Economía Mixta. 7.- Asociación Accidental o de Cuentas en Participación. Asimismo, dejamos constancia que las Sociedades Cooperativas se rigen por una Ley especial.

5.2- FORMA DE CONSTITUCION.- Las sociedades comerciales tipificadas en nuestro ordenamiento legal, a excepción de las asociaciones accidentales o de cuentas en participación, siempre se constituyen por instrumento público, o sea, con la intervención de un Notario de Fe Publica, para que se Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] obtenga la personalidad jurídica de las mismas. 5.3- CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE CONSTITUCION.- El instrumento de constitución de las sociedades comerciales, debe contener, por lo menos, lo siguiente: 1.- Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de la cédula de identidad de las personas físicas y nombre, naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas que intervengan en la constitución. 2.- Razón social o denominación y domicilio de la sociedad. 3.- Objeto social que debe ser preciso y determinado. 4.- Monto del aporte efectuado

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por cada socio en dinero, bienes, valores o servicios o su valoración. En las sociedades anónimas deberá indicarse además el capital autorizado, suscrito y pagado; la clase, número, valor nominal y naturaleza de la emisión y demás características de las acciones; la forma y término en que deben pagarse los aportes comprometidos, que no podrá exceder de dos años. En su caso, el régimen de aumento del capital social. 5.- Plazo de duración, que debe ser determinado. 6.- Forma de organización de la administración, el modo de designar directores, administradores o representantes legales; órgano de fiscalización interna y sus facultades, lo que depende del tipo de la sociedad, fijación del tiempo de duración en los cargos. 7.- Reglas para distribuir las utilidades o soportar las pérdidas. En caso de silencio, se entenderán en proporción a los aportes. 8.- Provisiones sobre la constitución de reservas. 9.- Cláusulas necesarias relacionadas con los derechos y obligaciones de los socios, o accionistas entre si y con respecto a terceros. 10.- Cláusulas de disolución de la sociedad y las bases para practicar la liquidación y forma Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] de designar a los liquidadores. 11.- Compromiso sobre jurisdicción arbitral, en su caso. 12.- En las sociedades anónimas, la época y forma de convocar a reuniones y constituir las juntas de accionistas; las sesiones ordinarias y extraordinarias del directorio; la manera de deliberar y tomar acuerdos en los asuntos de su competencia. 13.- Lugar y fecha de celebración del acto. Estas disposiciones no son las únicas, ya que de acuerdo con el tipo de sociedad, pueden los socios determinar lo que crean conveniente a sus intereses, sin apartarse del ordenamiento jurídico. INSCRIPCION, TRÁMITE Y RECURSOS.- El contrato constitutivo, o sus modificaciones, de sociedades colectivas, en comandita simple y de responsabilidad limitada, se someterá a la inscripción respectiva en el Registro de Comercio, el cual, previa comprobación del cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales, procederá en consecuencia. En caso de negativa del Registro de Comercio a la inscripción de este tipo de sociedades, se procederá a subsanar las observaciones formuladas o, en su caso y dentro de los cinco días de notificada la negativa, se podrá interponer contra esta apelación para ante la Corte Superior del Distrito del domicilio legal de la sociedad. El fallo de la Corte es definitivo y no admite recurso ulterior alguno. En el derecho boliviano, el registro, tiene sus antecedentes en las Ordenanzas de Bilbao, por cuyo imperio a través de la Cédula Eleccional del Consulado de Buenos Aires, todas las sociedades de comercio debían registrarse en el archivo del Consulado. La inscripción de las sociedades comerciales en el Registro de Comercio, tiene una eficacia particular y especial para la comprobación de la existencia regular de una sociedad y nulidad de las sociedades atípicas o irregulares. A) SOLICITUD DE APROBACION DE ESCRITURA DE CONSTITUCION Y ESTATUTOS DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES.- Las sociedades anónimas y comanditarias por acciones, para su inscripción en el

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Registro de Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Comercio, solicitarán de la Dirección de Sociedades por Acciones, la aprobación de la escritura de constitución y estatutos sociales, o de las modificaciones de los mismos, acompañando además el acta de fundación y todos los antecedentes necesarios sin la cual no procede el registro que le confiere la personalidad jurídica necesaria para actuar y existir por consiguiente. RESOLUCION.- La Dirección de Sociedades por Acciones comprobará el cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales y sobre la base de los mismos, en el plazo máximo de diez días de la fecha de presentación de la solicitud, dictará resolución aprobando o negándola. En el primer caso, dispondrá su inscripción en el Registro de Comercio, el que no podrá negarla. En el segundo caso, con la negativa fundada, devolverá los antecedentes para que se subsanen las deficiencias y observaciones. Se hace notar que para obtener la aprobación se observará el procedimiento determinado en el Reglamento de Sociedades por Acciones vigente por D.L. de 19 de julio de 1979. PUBLICIDAD.- Las escrituras constitutivas, las modificaciones y la disolución de las sociedades en general, se publicarán por una sola vez en un periódico de amplia circulación nacional, excepto en las asociaciones accidentales o de cuentas en participación. Los interesados deben presentar al Registro de Comercio un ejemplar de la publicación, para su verificación y archivo. La presentación de la publicación en el Registro, se realiza a tiempo de formular la solicitud de inscripción, acompañándola con la documentación debida y exigida para el efecto. Subsiste el principio de que la existencia de las personas colectivas esta sometido a la aprobación gubernamental de su escritura y de sus estatutos PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS SOCIEDADES Y ANULACION DEL ACTO CONSTITUTIVO.- Las sociedades adquirirán personalidad jurídica, esto es la calidad de sujetos de derecho, desde Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] el momento de su inscripción en el Registro de Comercio. La anulación del acto constitutivo, declarada judicialmente, no tiene efecto retroactivo y determina la disolución y liquidación de la sociedad.

SOCIEDADES IRREGULARES O DE HECHO.- Las sociedades de los tipos autorizados que no se constituyan regularmente y las sociedades de hecho que se hubieren exteriorizado como tales frente a terceros se reputaran existentes solamente para los efectos de la responsabilidad respecto a terceros y para ejercer los derechos emergentes de contratos válidamente celebrados. Los que efectúen operaciones en nombre de la sociedad irregular o de hecho y los que actúen jurídicamente como sus representantes, responden en forma solidaria e ilimitada del cumplimiento de lo realizado frente a terceros. Todo interesado y aun los socios no culpables de la irregularidad, podrán demandar daños y perjuicios a los culpables y a los que obren como representantes o mandatarios de la

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sociedad. Cualquier socio puede pedir la disolución y liquidación de la sociedad. ESTIPULACIONES NULAS.- Son nulas las estipulaciones en las que se hubieran pactado: Que un socio no será excluido de la sociedad aun cuando hubiera justa causa para ello. Que al socio o socios capitalistas se devolverán sus aportaciones con un premio preestablecido o con sus frutos o con una cantidad adicional, haya o no ganancias. Garantizar al socio la integridad de sus aportes o ganancias eventuales. Que la totalidad de las ganancias o de las prestaciones a la sociedad pertenezca al socio o socios sobrevivientes. Que algunos socios no soportarán las perdidas o que otros estarán solamente a las ganancias o que éstos serán privados de los beneficios. El establecimiento, para la adquisición de la parte de un socio por otro, de un previo que se aparte exageradamente de su valor real al tiempo de su negación. SOCIEDADES ENTRE ESPOSOS.- Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Por la responsabilidad que deriva de los tipos de sociedad, los esposos entre sí y con terceros, sólo podrán participar en sociedades por acciones o de responsabilidad limitada. De participar en una sociedad colectiva o en comandita simple, éstas deberán transformarse en otra por acciones o de responsabilidad limitada en el plazo de seis meses, o cederse la parte de uno de los esposos a otro socio, o a un tercero dentro del mismo plazo. El incumplimiento de lo indicado anteriormente causará la anulación del contrato social y se procederá a la liquidación de la sociedad.

HEREDEROS MENORES DE EDAD.- Cuando el cónyuge supérstite e hijos menores de edad, reciban una empresa a título de herencia, tienen derecho a imponer la continuación de la explotación de la misma, ya sea en común o con la participación de terceros. En este caso los menores de edad sólo pueden participar en sociedades por acciones o de responsabilidad limitada, cuya aprobación la dará el Juez competente. Si existiere colusión de intereses entre el cónyuge supérstite y los menores, se asignará un tutor para la celebración del contrato y para el control de la administración de la sociedad, si fuera ejercida por aquél.

APORTE DE BIENES, TRABAJO E INDUSTRIA.- El aporte de los socios a la sociedad podrá ser con bienes, industria o trabajo, dependiendo de la voluntad mayoritaria de los demás socios. Cuando el aporte es de bienes, éste deberá ser determinado y posible de traslación de dominio. Si se trata de inmuebles se extenderán las correspondientes escrituras públicas e inscribirse en las oficinas de Derechos Reales y en el Registro de Comercio. Si el aporte prometido consiste en la prestación de trabajo personal o industria y el socio no cumple con sus obligaciones, la sociedad tiene derecho a separarlo. Si el incumplimiento se debe a dolo o culpa se le puede exigir judicialmente el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiera ocasionado.

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B.- SOCIEDADES COLECTIVAS.- Creado por armin correo: [email protected]/[email protected]

ANTECEDENTES.- La sociedad colectiva es la forma típica de las sociedades de personas, "Intuita personae"; que históricamente se originó en el comercio medieval italiano, con el manejo del patrimonio hereditario del comerciante que quedaba indiviso entre sus hijos. Algunos tratadista indican que este tipo de sociedad es de origen Romano, cuando las familias mantenían en lo proindiviso el patrimonio, cumpliendo después actos de comercio que comprendían a todos los asociados. De todas formas, manifestamos que estas sociedades tienen su origen en el período de la Edad Media, nace en el seno de las familias de mercaderes, cuando los hermanos o hijos continuaban con el negocio del padre difunto, respondiendo las obligaciones y basados en la confianza mutua e íntima.

DEFINICION.- El Código Mercantil abrogado al referirse a esta institución, define: "Sociedad colectiva es la que gira a nombre de todos los asociados, siendo comunes sus derechos y obligaciones, sin que en su firma comercial pueda inmiscuirse miembro alguno que no le pertenezca de presente". Definición muy restringida ya que falta el elemento más importante cual es la responsabilidad de los socios. Sin embargo, con el avance de la ciencia y tratando de determinar en forma clara y expresa a la sociedad colectiva, se da la siguiente definición: "La sociedad colectiva es aquella reunión de dos o más personas, que aportan capitales en numerario especies o industrias, dedicando su actividad al comercio, siendo la responsabilidad de los socios en forma solidaria e ilimitada". Otra definición sería la siguiente: "Que es aquella en la que la totalidad o la mayoría de los socios, tienen la calidad de colectivos, o sea, que responden en forma ilimitada y solidariamente por las obligaciones de la sociedad". El Prof. argentino Dr. Obarrio al referirse a este tipo de sociedades, dice: "Es una agrupación de personas, con los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas responsabilidades". CARACTERISTICAS.- Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Siguiendo el criterio del Prof. Joaquín Garrigues (español), indicaremos las siguientes: 1.- Sociedad de trabajo, porque todos los socios son gestores de la entidad y todos participan en sus actividades, con su cooperación personal en las finalidades para la cual fue creada. 2.- De responsabilidad ilimitada, porque es la forma más rigurosa de responsabilidad dentro de las distintas clases de sociedades comerciales; los socios responden de las obligaciones con todos sus bienes, no solamente con lo aportado; sino con los bienes propios, sin limitación alguna y sin exclusión de ninguno de ellos. 3.- En consecuencia, los acreedores sociales no pueden estar mejor garantizados, pero los socios soportan riesgos y responsabilidades muy grandes, por eso se dice que esta clase de sociedad, está siendo abandonada, aunque esto es bastante

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relativo. 4.- Personalista, porque las responsabilidades tan rigurosas de que hemos hablado inducen a cada uno de los socios analizar con el mayor cuidado posible las cualidades de preparación en los negocios, honorabilidad y honestidad de los demás socios, y De nombre colectivo, porque se organiza y funciona bajo el nombre de alguno, algunos o todos los socios. FORMA DE CONSTITUCION.- Este tipo de sociedad, como las otras tipificadas en nuestro Código de Comercio, siempre se forma por escritura pública, conteniendo los elementos básicos indicados anteriormente, escritura que luego de ser publicada, debe necesariamente inscribirse en el Registro de Comercio. DENOMINACION O RAZON SOCIAL.- Las sociedades colectivas deben girar bajo una denominación o razón social. La denominación debe contener las palabras "Sociedad Colectiva" o su abreviatura de S.C. Cuando actúa bajo una razón social, ésta se formará con el nombre patronímico de alguno o algunos socios, y cuando no figuren los de todos, se añadirá las palabras "y compañía" o su abreviatura "y Cia." La razón social que hubiera servido a otra sociedad cuyos derechos y obligaciones hubieran Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] sido transmitidos, a la nueva se añadirá ésta luego de los vocablos "Sucesores de". La persona que permita incluir su nombre en la razón social sin ser socio, responde de las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitadamente. La razón social (que también se dice firma social), es el nombre propio de la persona jurídica llamada sociedad colectiva, que por dicha "razón" es conocida en el comercio, distinguiéndose de cualquier otra compañía y con ella firma y garantiza todas sus operaciones comerciales (Rebolledo). El Código Colombiano al respecto indica: "La razón social es la fórmula enunciativa de todos los apellidos de todos los socios, alguno o algunos de ellos, con el aditamento de la expresión "y compañía", hermanos e hijos y otras equivalentes cuando no comprendan los apellidos de todos los socios" (cit. por José Torrico Sierra). El nombre de fantasía la insignia o el lema, es también el nombre con el cual actúa dentro del comercio, pero independiente de la razón social, como fantasía e imaginación de la entidad social, así por ejemplo: La Estrella del Oriente, La Poderosa, La Fuente del Deseo, etc. También puede usarse un lema, constituido por una palabra o una frase cuya significación se relaciona con la finalidad de la empresa o procura inspirar confianza al público. Ejemplo: "Su próximo vehículo será un Toyota"

ADMINISTRACION.- El contrato de sociedad señalará el régimen de administración y en su defecto, la sociedad será administrada por cualquiera de los socios. Pueden designarse uno o mas administradores, socios o no cuyas atribuciones de estipulaciones precisas, se entenderá que pueden realizar indistintamente, cualquier acto de administración. Si se ha estipulado que la administración sea conjunta, sin que uno nada pueda hacer sin el otro u otros, ninguno de ellos puede obrar individualmente. REMOCION DE

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ADMINISTRADORES.- El administrador, sea socio o no, puede ser removido o cambiado en cualquier tiempo, sin necesidad de invocación de causa por decisión de la mayoría de los, socios. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Si en el contrato, se exige justa causa, el administrador mantendrá su cargo hasta que el caso se resuelva judicialmente, salvo separación provisional ordenada por el Juez competente. Cualquier socio podrá pedir remoción o cambio de administradores probando justa causa. Constituye justa causa para la remoción de administradores: la realización de actos dolosos o culposos en contra de los intereses comunes, la incapacidad o el incumplimiento de obligaciones e impedimento o la prohibición para ejercer el comercio. CONTROL DE LOS SOCIOS Y OTORGAMIENTO DE PODERES.- Los socios no administradores pueden supervigilar los actos de los administradores y examinar la contabilidad, libros y documentos de la sociedad en cualquier tiempo. Los administradores, bajo su responsabilidad, no pueden delegar, total ni parcialmente su mandato, salvo autorización expresa del mandante. ADMISION Y RETIRO DE SOCIOS.- La admisión de nuevos socios o la transmisión de partes de interés en la sociedad requieren el consentimiento de todos los socios, e implican la modificación del contrato social. "Sin embargo, el carácter personalista de la sociedad colectiva no permite cesión parcial o total de la participación, a menos que lo consientan todos los socios, el acto constitutivo no dispone cierta mayoría para autorizar la cesión o para admitir a un nuevo socio. Esta regla es de tal manera estricta que no se acepta ni la transmisión "mortis causa" (por causa de muerte) de la calidad de socio, salvo que se haya estipulado en el contrato social que la sociedad continuará con los herederos del socio fallecido, siempre que tengan capacidad para ejercer el comercio" (Carlos Morales Guillén). ACTOS DE COMPETENCIA.- Los socios no pueden, por sí ni por interpósita persona o por cuenta de terceros dedicarse independientemente a negocios que comprendan el objeto de la sociedad o realizar cualquier otro acto competitivo, salvo la existencia de consentimiento expreso de todos los demás socios. En caso de contravención la sociedad podrá separar al socio y exigir el pago de daños y perjuicios. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] COMO TERMINA LA SOCIEDAD COLECTIVA.- Las formas de extinción o conclusión de las sociedades colectivas, deberán ser estipuladas en la escritura de constitución, sin embargo deberán destacarse entre otras, por disminución del capital en más del 50%, por expiración del término para el cual fue creado, por acuerdo voluntario de los socio, por fallecimiento de los socios gestores o administradores, por conclusión del objetivo para el cual fue creado la sociedad, etc. C.- SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE.- ANTECEDENTES.- La sociedad en comandita simple arranca su origen en la Edad Media como resultado, según los comentaristas; de la transformación del antiguo contrato de "Conmenda" o "Encomienda" (de conmendare: confiar), en el cual un capitalista (conmendator) entrega su dinero a un negociante (tractatur)

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para la realización de los negocios. Dentro de ese contrato o pacto de Conmenda, como también se lo llamaba, el capitalista suministraba fondos a otro negociante para la adquisición de mercaderías conducidas a lugares alejados, donde se vendían y adquirían otras para el lugar de origen con la finalidad de obtener ganancias. El nombre del capitalista siempre permanecía ignorado. Esto se debía también a la prohibición existente en el Derecho Canónico de dar dinero a intereses y el menosprecio de las actividades mercantiles por parte de la nobleza (Cit. Armando Zamora Arrieta). DEFINICION.- El Código Mercantil abrogado, define "Se llama en comandita, la sociedad en que uno o más de sus miembros ponen los fondos, para que otro y otros, de los mismos los administren bajo su exclusivo nombre, quedando aquéllos a los resultados de las operaciones de estos. Los que prestan los fondos se denominan comanditarios, los que los manejan, simplemente socios." Esta definición no determina el grado de responsabilidad de los socios, lo que dificulta en el entendimiento de la misma. Sin embargo, el Código de Comercio actual, es más concreto y explícito al referirse a este tipo de sociedad, al indicar: "La sociedad en comandita simple está constituida por uno o más Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] socios comanditarios que sólo responden con el capital que se obligan a aportar; y por uno o más socios gestores o colectivos que responden por las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada, hagan o no aportes al capital social". Según nuestro Código como casi todas las del mundo, esta sociedad está formada por dos categorías de socios; los colectivos a quienes incumbe la gestión del negocio con responsabilidad solidaria e ilimitada y los comanditarios que no intervienen en la administración del negocio y su responsabilidad está limitada al importe de sus aportaciones. FORMA DE CONSTITUCION.- La Sociedad en comandita simple, se constituye mediante escritura pública, esto es con intervención de Notario de Fe Pública, y previa su publicación en un periódico de circulación nacional, se inscribirá en el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones. A tiempo de procederse a esta inscripción, en el Registro no figuran los nombres de los socios comanditarios, sino de los socios gestores o colectivos, esto por el grado de responsabilidad de cada uno de ellos y porque este extremo y por la responsabilidad ilimitada y solidaria es lo que interesan a terceros con quienes la sociedad pueda contratar, adquirir derechos y contraer obligaciones. DENOMINACION O RAZON SOCIAL.- La denominación de esta sociedad, consistirá en indicar un nombre al azar, generalmente relativo al negocio de la sociedad, con el aditamento de las palabras "sociedad en comandita simple" o su abreviatura "S. en S.C." o "S.C.S.". Cuando actúa bajo una razón social, ésta estará formada con los nombres patronímicos de uno o más socios gestores o colectivos, agregándose las palabras "Sociedad en comandita simple o sus abreviaturas "S.C.S." o "S.C.S.". La omisión de lo determinado anteriormente, dará lugar a que se la considere como una sociedad colectiva. Ejemplo de

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denominación: "Las Camelias" Sociedad en Comandita Simple. Ejemplo de razón social: "Pérez y Jiménez". Sociedad en comandita simple o "Pérez y Jiménez" S. en S.C. o S.C.S. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] De igual manera conforme lo indicado al referirnos a las sociedades colectivas, pueden optar por un nombre de fantasía, tomar un lema etc., ya que no existe prohibición al respecto. SANCION POR INCLUIR EL NOMBRE DE UN SOCIO COMANDITARIO EN LA RAZON SOCIAL.- El socio comanditario o cualquier persona ajena que permitiera la inclusión de su nombre en la razón social quedará sujeto a la responsabilidad de los socios gestores o colectivos. CAPITAL SOCIAL.- El capital de la sociedad en comandita está constituido con sólo el aporte en dinero o en bienes o ambos de los socios comanditarios o con los de éstos y de los socios colectivos, simultáneamente. ADMINISTRACION.- La administración y representación estará a cargo de los socios colectivos o gestores. Los socios comanditarios no pueden inmiscuirse en acto alguno de la administración ni actuar como apoderados de la sociedad. En caso contrario, el socio comanditario infractor responderá como si fuera socio gestor o colectivo con relación a dichos actos. Tendrá la misma responsabilidad, inclusive de las operaciones en que no hubiera tomado parte, cuando habitualmente intervenga en la administración de los negocios de la sociedad. Es muy atinada esta determinación legal, pues, si se admitiera a los socios comanditarios inmiscuirse o realizar actos de administración y en vista de tener solamente una responsabilidad limitada a sus aportes, buenamente podrían arrastrar a los socios colectivos a operaciones demasiado riesgosas, que inclusive podrían comprometer la solvencia misma de la sociedad y ocasionar en su caso la quiebra o disolución de la sociedad. ACTOS NO ADMINISTRATIVOS.- No son considerados actos de administración, los de examen, inspección, vigilancia y verificación autorizados en la escritura de constitución, así como una opinión o un consejo vertido por los socios comanditarios. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] EXAMEN DE LIBROS Y BALANCES.- Los socios comanditarios podrán examinar los libros de contabilidad, documentos y balances de la sociedad en las épocas previstas en la escritura social y, en su defecto, a tiempo o inmediatamente después de que los estados contables hubieran sido presentados a las autoridades competentes. Tendrán derecho además, a exigir la entrega de una copia o balance y estados complementarios que necesiten, los cuales debe entregárseles en un plazo no mayor a treinta días de la fecha de su elaboración, bajo la responsabilidad de los socios gestores o colectivos. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- La designación de administradores o gerentes será, necesariamente, hecha a proposición de los socios gestores o colectivos y por voto mayoritario de los socios comanditarios, en proporción al capital aportado. También participarán en la votación los socios gestores o colectivos que hubieran hecho aportaciones al capital social.

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EXCEPCION PARA LOS SOCIOS COMANDITARIOS.- En caso de muerte, incapacidad o inhabilitación, de todos los socios gestores o colectivos, podrá el socio comanditario, realizar los actos urgentes de la gestión de los negocios sociales hasta que se regularice la situación creada, sin incurrir en las responsabilidades de los socios gestores o colectivos. La sociedad se disuelve, si en el plazo de noventa días, no se regulariza o transforma, bajo responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios comanditarios. EXTINCION DE LAS SOCIEDADES.- Las sociedades en comandita simples, pueden extinguirse: 1.- Por la expiración del tiempo estipulado en el contrato. 2.- Por acuerdo de la mayoría de los socios antes del cumplimiento del término. 3.- Por pérdida del capital en más del 50%. 4.- Por fallecimiento del o los socios gestores. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] 5.- Por incumplimiento del objetivo para el cual fue creado, y 6.- Por vencimiento del plazo estipulado para el efecto. Es de anotar que si fallece un socio "comanditario" no siempre puede extinguirse la sociedad, supuesto que sus herederos pueden continuar en le negocio y siempre que así esté determinado en la escritura de constitución, caso de no admitirse este hecho, la sociedad tendrá que disolverse y liquidarse conforme a normas legales. D.- SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.- ANTECEDENTES.- La sociedad de responsabilidad limitada es una creación de la legislación contemporánea y se constituyó a fines del siglo XIX, con la "Privare Company" en Inglaterra en el año 1907. Sin embargo, en Alemania apareció en el año 1892 y posteriormente casi en todos los países europeos. Ésta sociedad es una forma intermedia que sin duda satisface las exigencias del comercio. Es una sociedad ecléctica entre las sociedades de personas (colectivas) y las sociedades de capitales (anónimas) sin el riesgo extraordinario que la responsabilidad ilimitada de los socios que determina la colectiva y sin las formalidades complicadas ni el sometimiento a una reglamentación rígida de las sociedades por acciones. En Bolivia se implantó este tipo de sociedad por Ley de 12 de marzo de 1941 y ahora claramente determinado en nuestro ordenamiento jurídico. DEFINICION.- El tratadista J.R. Rodríguez (mexicano) da una definición de esta sociedad: `Es la sociedad, comercial organizada bajo una denominación o razón social y con capital fundacional dividido en cuotas no representables por títulos negociables, en la que los socios sólo responden con sus aportaciones". El concepto capital "fundacional", inclusive en la definición anterior significa que existe como "circunstancia previa o simultánea a la fundación" o constitución de la sociedad, sin cuyo cumplimiento estas sociedades no pueden comenzar su giro. FORMA DE CONSTITUCION.- Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Se constituyen por escritura pública esto es con la participación de un Notario de Fe Pública, y una vez llenados los requisitos de publicidad y otros, deberán obligatoriamente inscribirse en el Registro de Comercio para comenzar a trabajar en el giro comercial propuesto.

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CARACTERISTICAS.- La principal es la responsabilidad; los socios responden hasta el monto de sus aportes. El fondo común está dividido en cuotas capital que, en ningún caso, puede representarse por acciones o títulos-valores. Cuota social significa tanto como la parte que se tiene en el capital social e implica la expresión de los derechos y obligaciones de cada socio. Corresponde al concepto de acción. La sociedad de responsabilidad limitada no podrá tener más de veinticinco socios. DENOMINACION O RAZON SOCIAL.- La sociedad de responsabilidad limitada, llevará una denominación o razón social, formada con el nombre de uno o algunos socios. A la denominación o a la razón social se le agregará las palabras sociedad de responsabilidad limitada o su abreviatura S.R.L. o simplemente la palabra "Limitada" o la abreviatura "Ltda.". Por la omisión de este requisito se la considerará como sociedad colectiva. Ejemplo: "Hansa" Ltda., o "Hansa" S.R.L., o "Hansa" Sociedad de Responsabilidad Limitada. El "Negrito" de Pérez y Martínez S.R.L. o Ltda. CAPITAL, APORTES Y AUMENTO DE CAPITAL.- Ya hemos indicado que el capital social estará dividido en cuotas capital de igual valor, que serán de cien pesos bolivianos o múltiplos de cien. Este capital deberá pagarse en su integridad, en el acto de constitución de la sociedad, pudiendo ser el mismo en dinero o en especies, debiendo hacerse constar este extremo en la escritura de constitución. Si son en especies, deberán ser previamente valuadas. Puede acordarse el aumento del capital social, mediante el voto que representa la mayoría del capital social. Ningún acuerdo o disposición de la escritura de constitución puede privar a los socios de su derecho preferente a suscribir el aumento de capital social. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Antes de la publicación e inscripción del aumento del capital en el Registro de Comercio, los socios quedan obligados a pagar su nueva inscripción. REGISTRO DE SOCIOS.- La sociedad llevará un libro de Registro de Socios, donde se inscribirán el nombre, domicilio, monto de su aportación y en su caso, la transferencia de sus cuotas capital, así como los embargos y gravámenes efectuados. La transferencia surte efectos frente a terceros solamente después de la inscripción en el Registro de Comercio. Cualquier persona con interés legítimo tiene la facultad de consultar el Libro de Registro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de los datos. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- La administración de la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes, administradores o directores como se los denomina; sean socios o no, designados por tiempo fijo o indeterminado. Su cambio, revocatoria de sus poderes y responsabilidades se determinará por la asamblea y acuerdo que pudieran tomar los socios. Si la administración fuere colegiada, a cargo de un Directorio o Consejo de Administración, éstas funcionarán conforme a las normas determinadas para las sociedades anónimas, dependiendo de lo estipulado en la escritura de constitución. ASAMBLEA DE SOCIOS Y SUS

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FACULTADES.- La asamblea de socios tiene las siguientes facultades: 1.- Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance general correspondiente al ejercicio vencido. 2.- Aprobar y distribuir utilidades. 3.- Nombrar o renovar a los gerentes o administradores. 4.- Constituir el directorio o consejo de administración, y cuando así hubieran convenido Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] los socios, nombrar a los integrantes del órgano de control interno. 5.- Aprobar los reglamentos. 6.- Autorizar todo aumento o disminución del capital social, así como la cesión de las cuotas de capital y la admisión de nuevos socios. La reducción de capital es obligatoria en los términos y forma del artículo 354, en lo pertinente. 7.- Modificar la escritura de constitución. 8.- Decidir a cerca de la disolución de la sociedad, así como el retiro de socios, y 9.- Las demás que correspondan conforme a la escritura social. ASAMBLEA ANUAL.- La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos, una vez al año, en el domicilio y época fijada en la escritura social y, a más tardar dentro de los tres meses de cerrado el ejercicio económico de la sociedad. La escritura de constitución puede establecer casos en que determinados asuntos no requieren de la aprobación de la asamblea, para adoptar acuerdos sobre los mismos se remitirán a los socios los textos de las propuestas. Los votos de éstos serán emitidos por escrito. A solicitud de los gerentes o administradores o de los socios que representen más de la cuarta parte del capital social, podrá convocarse a asamblea extraordinaria, aun cuando la escritura de constitución sólo exigiera el voto por correspondencia. En estas asambleas solo podrán tratarse los asuntos señalados en la convocatoria, bajo pena de nulidad. QUORUM LEGAL Y VOTOS.- El quórum legal para la asamblea quedará constituido por la presencia de socios que representen por lo menos a la mitad del capital social, a no ser que la escritura exigiera una representación mayor. Todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de la sociedad y gozará de un voto por cada cuota de capital (igual que en las sociedades anónimas). Para modificar la escritura social, cambiar el objetivo de la sociedad, aumentar o reducir el Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] capital social, admitir nuevos socios, autorizar la transferencia de cuotas del capital y disolver la sociedad, se requerirá el voto de los socios que representen dos tercios del capital social. CONCENTRACION DE LAS CUOTAS DE CAPITAL.- La sociedad se disolverá de pleno derecho cuando todas las cuotas de capital se concentren en un solo socio, quien responderá, en forma solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales hasta la total liquidación de la sociedad. La acción podrá ejercitarse por cualquier persona con interés legítimo debiendo procederse por la vía sumaria y probado el hecho, el Juez designará a los liquidadores respectivos. La acción no podrá ser enervada por la inclusión o aparición posterior de socios. Los criterios doctrinales referentes a esta determinación, aclaran que si queda un solo socio, no parece que pueda existir la sociedad, ya que no es admisible la existencia de una

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sociedad con un solo socio. CONTROL.- Los socios tienen el derecho de examinar la contabilidad, libros y documentos de la sociedad en cualquier tiempo. No se les puede privar de este derecho legítimo y si la sociedad establece un órgano de control y vigilancia, éstas se realizarán conforme se efectúan en las sociedades anónimas. TRANSFERENCIA POR CAUSA DE MUERTE.- La transferencia de cuotas por causa de muerte de alguno o algunos de los socios se determina por las cláusulas expuestas en la escritura de constitución. Si el contrato social permite la incorporación de los herederos del socio, será obligatoria su inclusión sin que puedan los demás socios oponerse bajo ninguna circunstancia. Caso contrario los socios tendrán derecho a adquirir las cuotas del socio fallecido y en base al valor comercial en la fecha de la muerte de éste. Si no se llegara a un acuerdo con respecto al precio y condiciones de pago, serán determinados por peritos designados por las partes o por el Juez. CESION DE CUOTAS ENTRE SOCIOS Y PREFERENCIA DE LOS DEMÁS SOCIOS EN LA OFERTA DE CESION.- Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] La cesión de cuotas es libre entre socios, salvo lo indicado en la escritura de constitución y de efectuarse, implica la reforma de la escritura de constitución. El socio que se proponga ceder sus cuotas, comunicará por escrito a los demás socios, quienes en el término de quince días de recibido el aviso, manifestaran su interés en adquirirlos. Si no desean y no hacen conocer su decisión en el plazo señalado, se presume su rechazo y el ofertante queda en libertad de vender sus cuotas a terceras personas. DESACUERDO DE LOS SOCIOS EN LA CESION.- Si los socios no usan de la preferencia, la ejercen parcialmente o no se da la autorización de la mayoría prevista en la admisión de nuevos socios, la sociedad estará obligada a presentar, dentro de los sesenta días de la oferta, una o más personas que adquieran las cuotas. Si dentro de los veinte días siguientes no se perfecciona la cesión, los demás socios optarán entre disolver la sociedad o excluir al socio interesado en ceder las cuotas, pagando su precio según peritaje. Esta forma de cesión de cuotas capital se considera enteramente voluntaria, pues, importa el ejercicio de un derecho eminentemente patrimonial que tiene derecho todo socio y que no se le puede privar del mismo. E.- SOCIEDADES ANONIMAS.- ANTECEDENTES.-. La Revolución Industrial debió fatalmente introducir al campo de las actividades comerciales, profundas y trascendentales modificaciones. Después de haber anotado en forma ligera las predominantes en el campo de la asociación, más de defensa y cooperación, por el mismo hecho de que las actividades están circunscritas en el campo individual y familiar, se hace necesario buscar la forma de responder a ese creciente desarrollo comercial o industrial que no se amoldaba a las asociaciones que eran agrupaciones de comerciantes que perseguían la cooperación y la forma de respetar ciertas reglamentaciones fuera de que buscaban como finalidad esencial el monopolio en determinadas zonas. Tal situación demandaba la aparición de nuevos instrumentos comerciales,

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capaces de Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] responder a ese creciente incremento de actividades económico-financieras. Muchos tratadistas creen encontrar el origen de las sociedades anónimas en Roma, mientras que otros indican que fue en la Edad Media en las instituciones denominadas "Montes de Piedad" o en las incipientes organizaciones bancarias. Otros aseguran que fue allá por el año 1507 cuando se instaló la primera sociedad anónima de carácter bancario. Mac Nall Burras, refiere la existencia de una sociedad inglesa denominada "Los comerciantes Aventureros" fundado con el fin de traficar con los países Bajos y Alemania. Fue en el siglo XVII, donde este tipo de organización comercial, tomó su verdadero incremento, implantándose la emisión de acciones que comprendía a un gran número de personas que daban su dinero para formar un fondo común que sirviera para realizar grandes empresas, sus características empezaron a definirse clara y concretamente. Los accionistas podían o no tomar parte en las labores de la compañía, siendo de todos modos copropietarios, respondían cada uno con lo aportado, percibiendo como utilidad lo que correspondía de las ganancias globales en relación al monto de su capital, en caso de pérdidas respondían únicamente con lo aportado. La sociedad no sufría modificaciones en caso de que un socio dejara de existir o se retiraba de ella. La dirección se entregaba a elementos con experiencia y capacidad para la gestión del negocio que se debía realizar, siendo indudablemente responsables por la labor que ejecutaban. La forma como reunían enormes capitales que facilitaban la realización de grandes negocios imposibles antes de la aparición de esta clase de sociedades, le dio el enorme impulso que tienen en la actualidad. Las primeras sociedades anónimas se dedicaron a la explotación de carácter comercial, más tarde abarcaron también la industria y después todo género de actividades. Se señala como la primera de estas sociedades la holandesa de "Las Indias Orientales" (1602), a las que siguieron otras dedicadas a la explotación de colonias ultramarinas: "La East India Company" inglesa; la "Compañía de las Indias Orientales", francesa; aunque ya en 1555 se había fundado la "Russia Company". Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] También se indica por los tratadistas la organización de la "Compañía Británica de las Indias Orientales" que gobernó y explotó el territorio de la India como algo particular hasta 1784 y después en forma encubierta hasta 1858. Con el desenvolvimiento constante del comercio, se presentaron empresas y negocios imposibles de ser atendidos por sociedades de tipo de las colectivas o en comandita. Se precisaban capitales tan ingentes que solo el aporte de miles de personas podían reunir para responder a la solución de empresas de gran aliento. Se indica y con razón, de que la formación de estas sociedades ha sido y es medio singularmente apto para la creación de Trust y Monopolios que muchas veces se han dedicado a la opresión de pueblos y hasta de naciones o a la perpetración de defraudaciones en daño de terceros y socios

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que no pertenecen a las minorías financieras dominantes o en perjuicio de intereses fiscales. Así en nuestro medio las imposiciones de estas empresas, crean hambre y desolación, ya que imponen sus condiciones en los préstamos otorgados con grave detrimento para la economía nacional. CARACTERISTICAS ESPECIALES .- A las sociedades anónimas las caracteriza: 1.- La responsabilidad limitada de los socios, que solo responden hasta el monto de lo aportado. 2.- Implantación de la administración Indirecta, por medio de elementos capacitados, responsables y movibles. 3.- Asociaciones de capitales y no de personas. 4.- La denominación enteramente impersonal y correspondiente al objetivo de la entidad misma. 5.- Ausencia de firma social, desde el momento en que la representación se encuentra atribuida al Consejo de Administración y al Director Gerente. 6.- Rendición de cuentas en fechas adecuadas, donde los socios pueden hacer las observaciones del caso para el mejor manejo de la sociedad. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] 7.- La aprobación de los estatutos que representa la ley interna de la sociedad. 8.- Libre transmisión de acciones. 9.- Que las acciones pueden estar representadas por títulos negociables, ya sean nominativos o al portador. DEFINICION.- Encontramos la definición en el D.S. de 8 de marzo de 1860 y dice: "La sociedad anónima es una persona jurídica, formadas por la creación de un fondo común que suministra accionistas responsables sólo hasta el monto de sus acciones, administrada por mandatarios revocables y conocida por la denominación del objeto al que se propone". César Vívante propone la siguiente definición: "Persona jurídica que ejerce el comercio con el patrimonio que le han conferido los socios y le proporcionan las utilidades acumuladas y cuya característica esencial está en la responsabilidad limitada de todos lo socios, ninguno de los cuales está personalmente obligada por el débito social". J.R. Rodríguez lo define: "Como la sociedad mercantil con denominación, de capital fundacional dividido en acciones, cuyos socios limitan su responsabilidad al pago de las mismas". ORGANOS PRINCIPALES: DE GESTION Y DE CONTROL.- En las sociedades anónimas por su complicado sistema de organización, administración y funcionamiento, necesariamente tiene que contar con órganos que coadyuven de sus objetivos y fines para el cual se han propuesto. Así la sociedad anónima cuenta con el principal órgano denominado Junta General de Accionistas o Asamblea General de Accionistas como también se lo denomina, siendo el mismo, colegiado; y es el máximo organismo que representa la voluntad social. Es el órgano soberano de la sociedad anónima. Es la reunión de accionistas legalmente convocada y reunida para expresar la voluntad social en asuntos de su competencia (Cit. por Fernández y Rodríguez). Las funciones de la Junta General de Accionistas es variada y de las resoluciones depende la vigencia de la sociedad. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] La Junta General de Accionistas, tiene como misión especial el de designar a los Órganos de Gestión y

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de Control, cada uno de ellos con atribuciones propias que se hallan normadas por la propia legislación y por los estatutos debidamente aprobados, que en si constituyen la ley interna de la sociedad. El Consejo de administración, consecuentemente se halla a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de tres socios, accionistas o no, designados por la Junta de Accionistas. Los estatutos pueden señalar un número mayor de Directores que no exceda de doce. El Órgano de Control, constituido por los síndicos, quienes se hallan encargados de la fiscalización interna de la sociedad anónima, también con atribuciones propias, encargándose principalmente de supervigilar el manejo de la sociedad efectuada por los miembros del Consejo de Administración. Sus funciones son varias y son quienes tienen que precautelar la buena marcha y funcionamiento de la sociedad, para informar en asambleas ordinarias y extraordinarias a los socios sobre el desenvolvimiento de la sociedad. CLASES DE JUNTAS GENERALES.- Las Juntas Generales de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias: - La Junta Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año para considerar diversos aspectos entre ellos, la memoria anual e informe de los síndicos, la distribución de utilidades nombramiento y remoción de administradores, considerar la responsabilidad de los directores y síndicos, etc. La Junta Extraordinaria considerará todos los asuntos que no sean de competencia de las juntas ordinarias y entre sus atribuciones tenemos la modificación de los estatutos, emisión de nuevas acciones, emisión de bonos o debentures, aumento de capital, disolución anticipada de la sociedad, transformación o fusión, nombramiento, remoción y retribución de liquidadores, etc., etc. O sea, que en estas asambleas deliberan todos los aspectos concernientes a la vida y marcha de la sociedad conforme a sus estatutos y conforme a las prescripciones del Código de Comercio. Asimismo, en las asambleas se decidirán la forma de elección de los representantes de la sociedad, dando participación a las minorías, con el objeto de que se evite la acumulación desmedida de acciones en determinados socios que tienen el privilegio de dirigir la sociedad, Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] si tenemos en consideración que cada acción da derecho a un voto y lógicamente quienes tienen mayor capital aportado a la sociedad, tienen mayores votos y mayores probabilidades de ser elegidos representantes de la sociedad. PATRIMONIO, CAPITAL Y FONDO DE RESERVA.- No podemos dejar de mencionar, que en este tipo de sociedades por ser considerados de capitales, necesario es determinar lo que se entiende por capital, patrimonio y fondo de reserva, ya que dará una idea de que los intereses de la sociedad es la consecución de incrementar el capital aportado de la sociedad. Capital social, que también se llama fondo social es la cifra con la cual la sociedad inicia sus actividades, el cual no puede ser menor al cincuenta por ciento del capital autorizado. Fondo de reserva, es el fondo que por disposición de la ley se destina de las utilidades para formar un fondo que respalde la gestión o

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labor de los negocios de la sociedad. Este fondo de reserva fijado en nuestra legislación es del cinco por ciento de las utilidades hasta una suma que no sea superior al 25% del capital social, considerado capital inamovible y congelado. DENOMINACION DE LA SOCIEDAD.- La sociedad anónima llevará una denominación referida al objeto principal de su giro, seguida de las palabras "Sociedad anónima" o su abreviatura S.A. Ejemplo: Banco Santa Cruz S.A., "Plasmar" S.A., etc. Respecto a la denominación el tratadista Fernández, indica: a) Que no induzca a error sobre el objeto, perjudicando a terceros, b) que no se confunda con otras similares o con reparticiones públicas, c) que no constituya una razón social; porque la ley cuando exige o permite su uso, lo establece expresamente, y d) que no sea contrario al orden público, a la moral o las buenas costumbres. FORMA DE CONSTITUCION.- La sociedad anónima puede constituirse por acto único por los fundadores o mediante suscripción pública de acciones. REQUISITOS PARA CONSTITUIR POR ACTO UNICO.- Para constituir una sociedad anónima por acto único, la escritura de constitución debe contener Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] además de los indicados anteriormente. Los siguientes requisitos: 1.- Que la integren tres accionistas por lo menos. 2.- Que el capital social se haya suscrito en su totalidad, el cual no puede ser menor al cincuenta por ciento del capital autorizado. 3.- Que de cada acción suscrita se haya pagado por lo menos un veinticinco por ciento de su valor en el momento de celebrarse el contrato de constitución. 4.- Que los estatutos de la sociedad sean aprobados por los accionistas. Los accionistas fundadores, abrirán una cuenta corriente en un banco a nombre de la sociedad en formación y depositarán en ella sus aportes en dinero. Con cargo a esta cuenta pueden realizarse los gastos de constitución de la sociedad, según se establezcan en la escritura social. CONSTITUCION POR SUSCRIPCION PÚBLICA.- Si la constitución de la sociedad anónima fuera por suscripción pública, los promotores deben formular un "programa de fundación", suscrito por los mismos, que se someterá a la aprobación de la Dirección de Sociedades por Acciones y que debe contener: 1.- Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio de los promotores y el número de su cédula de identidad. 2.- Clase y valor de las acciones, monto de las emisiones programadas, condiciones del contrato de suscripción y anticipos de pago a los que se obligan los suscriptores. 3.- Número de acciones correspondientes a los promotores. 4.- Proyecto de estatutos. 5.- Ventajas o beneficios eventuales que los promotores proyectan reservarse. 6.- Plazo de suscripción, que no excederá de seis meses computables desde la fecha de aprobación del programa por la Dirección de Sociedades por Acciones. 7.- Contrato entre un Banco y los promotores, por el cual aquel tomará a su cargo la preparación de la documentación correspondiente, la recepción de las suscripciones y los anticipos de pago en dinero. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Para ofrecer al público la suscripción de

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acciones debe obtenerse de la Dirección de Sociedades por Acciones, previo el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias la aprobación del programa de fundación y autorización para su publicidad. Aprobado el programa, éste debe inscribirse en el Registro de Comercio en el plazo de quince días, caso contrario, la autorización caduca automáticamente. Una vez obtenida la autorización, se suscribirá el contrato de suscripción preparado por el Banco, debiendo los suscriptores depositar los aportes en dinero en el banco asignado para recibir suscripciones. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE CONSTITUCION.- Una vez suscrito el capital requerido en el programa, se convocará por los promotores a Junta General Constitutiva que se celebrará con la presencia del representante del Banco Interviniente, un personero de la Dirección de Sociedades por Acciones y la concurrencia de por lo menos de la mitad más una de las acciones suscritas. Luego del resultado de esta reunión y comprobado la existencia de depósitos se procederá a aprobar la valoración de los bienes aportados, aprobar o rechazar las gestiones y gastos efectuados por los promotores, aprobar las ventajas o beneficios, analizar y aprobar los estatutos, designar directores o administradores de la sociedad, nombrar síndicos, designar dos suscriptores para firmar el acta de la junta general, considerar el plazo para el pago del saldo de las acciones suscritas, etc. Cada suscriptor tiene derecho a tantos votos como acciones haya suscrito y pagado el anticipo que le corresponde. Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los suscriptores presentes que representen no menos de la tercera parte del capital suscrito con derecho a voto sin lugar a estipulación distinta. Aprobada la constitución de la sociedad anónima por la Junta General Constitutiva se procederá a la publicidad e inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio. FUNDADORES DE LA SOCIEDAD.- Son fundadores de la sociedad anónima: Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] 1.- Las personas que otorguen la escritura de constitución de la sociedad cuando se efectúe en acto único, y 2.- En la formación por suscripción pública, los que firmen el programa. Los promotores están obligados a entregar a los directores toda la documentación relativa a la organización de la sociedad. Los fundadores responden en forma solidaria e ilimitada por las obligaciones contraídas para la constitución y formación de la sociedad, inclusive de los gastos y comisiones del Banco fiduciario, aun en caso de haber fracasado el programa. Constituida la sociedad, ésta asume las obligaciones contraídas legítimamente por los fundadores, reembolsándoseles los gastos efectuados, previa aprobación de la Junta-General de Accionistas. BENEFICIO DE LOS FUNDADORES.- Los promotores o fundadores no pueden recibir ningún beneficio que disminuya el capital social. La retribución que se conceda a los promotores y fundadores de las utilidades anuales, no excederá en ningún caso del diez por ciento, ni podrá extenderse por más de diez años a partir de la constitución de la sociedad. SOCIEDADES ANONIMAS: ACCION.-

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Definición.- Indivisibilidad de las acciones.- Prohibición de emitir acciones "bajo la par".- Contenido de los títulos o certificados provisionales.- Responsabilidad por la emisión de títulos o certificados.- Libro de Registro de Acciones.- Transmisión de acciones.- Clases de acciones: nominativas y al portador.- Derecho preferente.- Acciones ordinarias y preferidas.- Redención y transformación de las acciones preferidas.- Accionistas.- Calidad de accionista.- Derechos del accionista.- Arts. 238 al 278 del Código de Comercio. DEFINICION.- Diremos en principio que la palabra "acción" significa cada una de las partes en que se divide el capital social, dividida en partes de igual valor. Según el autor Paul y Pic (norteamericano) diremos "Que acción es el título de una porción de capital social transferible, que da derecho a las utilidades o ganancias en forma proporcional, Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] cuando ellas existen, limitando las pérdidas al valor que representa dicho título". La acción es el título que representa la calidad de miembro de una sociedad anónima con los derechos y obligaciones inherentes a ella. Es el conjunto de derechos y obligaciones que se dan a los socios. Las acciones tienen un valor nominal de cien bolivianos o múltiplos de cien. INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES.- Las acciones son indivisibles con relaciónala sociedad. En caso de existir varios copropietarios (condominio), la sociedad sólo reconoce a un representante común para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones sociales. Por tanto, cuando varias personas son propietarias de una de ellas, deben nombrar un representante común que ejerza los derechos que ésta le confiera. PROHIBICION DE EMITIR ACCIONES "BAJO LA PAR".- Las sociedades anónimas no pueden en caso alguno emitir acciones por un precio inferior a su valor nominal. La ley no permite la emisión de acciones a un precio inferior al valor nominal. Vívante, dice: "No se puede emitir acciones bajo la par, esto es por un precio inferior a su valor nominal, porque así no se podría constituir íntegramente el capital social". CONTENIDO DE LOS TITULOS O CERTIFICADOS PROVISIONALES.- Los títulos representativos de las acciones o certificados provisionales, se desprenderán de cuadernos talonarios y contendrán los siguientes requisitos: Nombre del accionista, en caso de ser nominativo. Denominación y domicilio de la sociedad, fecha y lugar de su constitución y duración. Fecha de inscripción en el Registro de Comercio. Monto del capital social y del autorizado. Valor nominal de cada acción, serie a la que corresponde, sea ordinaria y preferida, número total de acciones en que se divide la serie y derechos que correspondan. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Número de acciones que representa el título. Lugar y fecha de su emisión y número correlativo. - En los certificados provisionales, la anotación de los pagos que se efectúen. Firmas autógrafas de no menos dos directores o administradores y el síndico. RESPONSABILIDAD POR LA EMISION DE TITULOS Y CERTIFICADOS.- Quienes suscriben los títulos o certificados provisionales, son responsables solidarios por la omisión de los

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requisitos esenciales o por la infracción de disposiciones legales o estatutarias, además del pago de daños y perjuicios a sus tenedores. Los títulos de las acciones, pueden llevar cupones adheridos, destinados al cobro de dividendos, pudiendo ser aquellos al portador aún cuando las acciones sean nominativas. LIBROS DE REGISTRO DE ACCIONES.- Las sociedades anónimas llevarán un libro de Registro de Acciones con todas las formalidades de los libros de contabilidad, de libre consulta para los accionistas y que contendrá: Nombre, nacionalidad y domicilio del accionista. Número, series, clase y demás particularidades de las acciones. Nombre del suscriptor y estado del pago de las acciones. Si son al portador, los números y si son nominativas, el detalle de las transmisiones con indicación de las fechas y nombres de los adquirentes. Gravámenes que se hubieran constituido sobre las acciones. Conversión de los títulos con los datos que correspondan a los nuevos. Cualquier otra mención que deriva de la situación jurídica de las acciones y sus eventuales modificaciones. TRANSMISION DE ACCIONES.- La transmisión de acciones será libre, empero la escritura social puede imponer condiciones a la transmisión de acciones nominativas, que en ningún caso signifique limitación, debiendo dichas condiciones contar en el propio título. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] CLASES DE ACCIONES.- Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas. La escritura social establecerá los derechos y obligaciones que cada clase de acciones atribuya a sus tenedores con respecto a la ley. ACCIONES ORDINARIAS.- Se indica que son acciones ordinarias aquellas determinadas para designar a las que dan a sus titulares los derechos corrientes que la ley atribuye a los accionistas, derechos que están ya concretados en la ley o en los estatutos. Cada acción ordinaria consecuentemente da un derecho a un voto en las juntas generales de accionistas. A su vez las acciones ordinarias pueden ser: nominativas o al portador. ACCIONES NOMINATIVAS.- Consisten en que cada título está expedido a nombre de determinada persona que se registra con el nombre del poseedor. ACCIONES AL PORTADOR.- Son títulos negociables que la sociedad anónima expide sin indicación expresa del titular, sin indicación del nombre del accionista ya que la posesión vale por título. La transmisión de las acciones nominativas se perfeccionan mediante endoso y produce efectos jurídicos ante la sociedad y terceros a partir de su inscripción en el Libro de Registro de Acciones. La transmisión de las acciones al portador se perfecciona por la simple tradición. ACCIONES PREFERIDAS.- Las acciones preferidas son las que establecen beneficios preferenciales, aquellas que tienen derechos especiales, ya sea patrimonialmente o en cuanto al derecho de voto, extendidas a los fundadores como premio a su iniciativa, su trabajo o interés en la sociedad. Los poseedores de estas acciones no tienen voto en las asambleas ordinarias, sino exclusivamente en las extraordinarias. Podrán asistir a las asambleas ordinarias solamente con derecho a voz. Creado por armin correo:

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[email protected]/[email protected] REDENCION Y TRANSFORMACION DE ACCIONES PREFERIDAS.- Las acciones preferidas son redimibles y pueden transformarse en ordinarias, en las condiciones y plazos establecidos a tiempo de su emisión, esto es cuando se asigne a las acciones preferidas un dividendo no mayor al establecido en los estatutos, antes de fijar dividendos a las acciones preferidas. ACCIONISTAS.- La condición de accionistas se determina cuando éstos participan de la sociedad desde el momento en que han efectuado su aporte a la misma, sujetados a las normas indicadas en los estatutos de la sociedad, cualquiera sea su calidad de tal, debiendo inscribirse en el registro de acciones de la sociedad. DERECHOS DEL ACCIONISTA.- Son derechos fundamentales del accionista el de intervenir en las juntas generales con derecho a voz y voto integrar los órganos electivos de administración y fiscalización interna, participar de las utilidades, participar en la distribución del haber social en caso de liquidación, gozar de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, impugnar las resoluciones de las juntas generales y negociar libremente sus acciones, todo de conformidad con lo determinado en las leyes y especialmente en los estatutos de la sociedad. FISCALIZACION INTERNA DE LA SOCIEDAD ANONIMA.- SINDICOS.- El órgano de control de la sociedad anónima se halla conformado por los síndicos quienes se hallan a cargo de la fiscalización interna y permanente de la sociedad, sean estos accionistas o personas ajenas a la sociedad, designados por las Juntas Generales de Accionistas, pudiendo su designación ser revocada por la misma junta. En la elección para los síndicos, tienen participación tanto las mayorías como las minorías de socios de acuerdo al capital social aportado a la sociedad, ya que siendo elegidos dos síndicos uno de ellos necesariamente representará a las minorías para velar por la correcta administración de la sociedad, debiendo además designarse síndicos suplentes. REQUISITOS Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Para ser síndico se requiere tener capacidad para ejercer el comercio y estar domiciliado en el lugar de la sede de la sociedad y no tener impedimento y prohibición alguna para ejercer el comercio. IMPEDIDOS Y PROHIBIDOS PARA SER SINDICOS.- No pueden ejercer el cargo de síndicos: 1.- 1.- Los impedidos y prohibidos para ejercer el comercio, o sea, los que tengan sentencia judicial ejecutoriada, los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación, los directores, gerentes o administradores o representantes legales de sociedades declaradas en quiebra culpable o fraudulenta mientras dure el tiempo de su condena, y los funcionarios o empleados públicos que tengan relación o vinculación funciones de entidades oficiales o semioficiales. 2.- Los directores, gerentes y empleados de la sociedad. 3.- Los cónyuges de los directores y gerentes, así como los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y los afines hasta el segundo grado inclusive. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SÍNDICO.- El cargo de síndico es personal e indelegable. Sus atribuciones y deberes son las siguientes: Fiscalizar la

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administración de la sociedad, sin intervenir en la gestión administrativa. Asistir con voz, pero sin voto a las reuniones del directorio y concurrir necesariamente a las juntas generales de accionistas. Examinar los libros, documentos, estados de cuenta y practicar arqueos y verificación de valores que lo juzgue conveniente. Puede exigir la confección de balances de comprobación. Verificar la constitución de fianza para el ejercicio del cargo de director informando a la sociedad sobre irregularidades, sin perjuicio de adoptar las medidas para corregirlas. Revisar el balance general e informar en forma escrita a la junta general de accionistas. Convocar a juntas extraordinarias cuando lo juzgue conveniente y a juntas ordinarias y especiales cuando omitiera hacerlo el directorio. Exigir el cumplimiento de las leyes, estatutos, reglamentos y resoluciones de la junta general. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Supervigilar la liquidación de la sociedad. Atender las denuncias que presenten por escrito los accionistas e informar a la junta general sobre las investigaciones, sugerencias, conclusiones, etc. que se haya producido sobre irregularidades en la administración de la sociedad. SINDICATURA PLURAL.- Dentro de las sociedades anónimas, pueden designarse dos o más síndicos y estos actuaran como un cuerpo colegiado, bajo la denominación de "Comisión Fiscalizadora", sujetándose en cuanto a sus funciones a las normas establecidas en los estatutos, debiendo llevar un Libro de Actas. Estos síndicos deberán reunirse en forma periódica y a dichas reuniones deberán asistir todos los síndicos, salvo razón justificada para no hacerlo. En cuanto a las resoluciones tomadas por este cuerpo colegiado, estas deben cumplirse, empero de existir disidencia de cualquiera de ellos, se hará constar en el acta correspondiente, debidamente fundamentada FALTA DE SÍNDICO.- El síndico titular será reemplazado por el suplente, en caso de existir vacancia, impedimento y prohibición legal del titular. De producirse la misma situación con el suplente, el directorio convocará de inmediato y bajo su exclusiva responsabilidad a junta general de accionistas con la finalidad de elegir y completar el período para el cual fue designado, pues, la fiscalización no puede quedar interrumpida. REMUNERACION Y RESPONSABILIDAD.- El cargo de sindico, necesariamente debe ser remunerado, exista o no utilidades en la sociedad, remuneración por el trabajo que debe cumplir sujeto a los estatutos. Los síndicos son ilimitada y solidariamente responsables por el incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con la ley, estatutos y reglamentos de la sociedad. Esta responsabilidad será incoada con la aprobación previa de la Junta General de Accionistas, quien designará a los encargados para hacer cumplir sus decisiones. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Los síndicos son también solidariamente responsables con los miembros del directorio u órgano de gestión por los actos u omisiones de estos, aunque no se produzca daño. "La responsabilidad de los síndicos emana de la negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones ya sea considerados en forma individual y

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colegiadamente o de la falsedad de sus atestaciones" (F.Messineo). FUNDAMENTO JURIDICO DEL ORGANO DE CONTROL.- La vigilancia de la sociedad se encarga directamente a los síndicos que constituyen el órgano de control de la sociedad, ya que son los encargados de supervigilar de las actividades internas de la administración. El órgano de control o consejo de vigilancia que también se los denomina, tiene que estar necesariamente integrado por los síndicos, nombrados como dijimos por la Junta General de Accionistas, tanto por los que representan a las mayorías como también a las minorías, y de esta manera ejecutar una buena labor, y evitar excesos de parte de los miembros del consejo de administración. F.- SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES.- DEFINICION.- Esta sociedad clasificada entre las mixtas, es decir, de personas y de capitales; constituye una modalidad especial de sociedades por acciones, que en cuanto a su funcionamiento, se rigen generalmente por las normas establecidas para la sociedad anónima. Se define, como "Sociedad mercantil con denominación o razón social de capital fundacional dividido en acciones, en la que sus socios solo responden con sus aportaciones, salvo uno de ellos, por los menos, qué debe responder, solidaria e ilimitadamente por las deudas sociales" (cit. por Morales Guillén). En realidad nuestra legislación comercial, al tratar de este tipo de sociedades, toma en consideración las normas referentes a la aplicabilidad de las sociedades anónimas y de las sociedades en comandita simple, tomando en consideración la cualidad personal de los socios y el capital aportado al fondo social, para emplear en su giro comercial. CARACTERISTICAS ESPECIALES.- Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Conforme a -nuestra legislación, en este tipo de sociedades, los socios gestores responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Los socios comanditarios, limitan su responsabilidad al monto de las acciones que hayan suscrito. Sólo los aportes de los socios comanditarios se representan por acciones. Sin embargo podemos indicar otras, aunque siendo reiterativas, aclaran mayormente la calidad de este tipo de sociedad. La existencia de una razón social o de una denominación. La responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios comanditados o gestores. La responsabilidad limitada, hasta el monto de sus aportaciones de los socios comanditarios, y La división del capital social en acciones, no negociables, cuando se trata de los socios comanditados (gestores), pues, en este caso deben ser nominativas y para cederse necesitan del consentimiento de la totalidad de los socios comanditarios y comanditados en proporción al acuerdo estipulado en la escritura constitutiva. DENOMINACION O RAZON SOCIAL.- La sociedad podrá llevar una denominación, incluyendo las palabras "Sociedad en Comandita por Acciones" o la abreviatura "S.C.A." El incumplimiento a esta exigencia imperativa, hará solidaria e ilimitadamente responsables a los administradores y a la sociedad, por los actos que realice en esas condiciones. Si la sociedad actúa bajo una razón

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social, ésta se formará con los nombres patronímicos de uno o más socios gestores, agregándose las palabras "sociedad en Comandita por Acciones" o su abreviatura "S.C.A.". Por la omisión de lo anteriormente indicado, se considerará como sociedad colectiva. ADMINISTRACION Y REMOCION DEL SOCIO ADMINISTRADOR.- La administración y representación de estas sociedades podrá estar a cargo de uno o más socios gestores o de terceras personas ajenas a la sociedad, quienes durarán en sus funciones por el tiempo indicado en sus estatutos sociales. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Necesariamente corresponde la administración a los socios gestores o comanditados, precisamente por la responsabilidad que ellos conllevan. Y si son designados terceros ajenos a la sociedad, éstos tendrán que ofrecer previamente caución o garantía conforme se exige en las sociedades anónimas, es decir, para la responsabilidad emergente en el desempeño de sus funciones. Es necesario indicar que no pueden designarse administradores irrevocables ya que éstos pueden ser removidos existiendo justa causa para ello El socio gestor, en consecuencia, puede ser removido de la administración o funciones que desempeña cuando éste durante su administración los actos dolosos o culposos en contra de los intereses de la incapacidad o incumplimiento de sus obligaciones o la prohibición e impedimento para ejercer el comercio. El socio gestor removido de la administración, puede retirarse de la sociedad o a transformarse en socio comanditario cuando haya aportado capital a la misma. JUNTA.- La junta en estas sociedades, deberá necesariamente estar integrada por las dos clases de socios, es decir, gestores o comanditados y socios comanditarios. Al decir del tratadista Rodríguez: "La junta general en este tipo de sociedades, no constituye el órgano supremo como en la sociedad anónima, pues, se reduce a la voluntad de una parte de la sociedad". Sin embargo, la Junta o Asamblea General se halla constituida por los accionistas que en este caso son los socios comanditarios y gestores ya que forzosamente tienen que tener esta calidad para el quórum y votación consiguiente. En cuanto a la misión, objetivos, fines, etc. de estas juntas, tiene la similitud de las sociedades anónimas, es decir dirigir la administración de la sociedad, organizar el consejo de administración el nombramiento de síndicos, etc. conforme se determina en sus estatutos. PROHIBICION DE LOS SOCIOS ADMINISTRADORES.- Bajo pena de nulidad el socio administrador tiene voz, pero no voto, cuando se trate de los siguientes aspectos: Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] 1.- Su remoción o cambio y responsabilidades que le atañen por la función que desempeña dentro de la sociedad. 2.- Cuando se trate de la elección y remoción de los síndicos. 3.- Cuando se trate el aspecto referente a la aprobación de la gestión administrativa. 4.- Indicamos asimismo, que para la cesión de la parte del socio gestor será necesaria la autorización previa de la Junta Extraordinaria de Accionistas que para el efecto podrá ser convocada conforme a los estatutos. G.-

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ASOCIACION ACCIDENTAL O DE CUENTAS EN PARTICIPACION.- DEFINICION.- El Código Mercantil abrogado lo tipificaba como Sociedad Accidental o de Cuentas en Participación y el actual como Asociación, aspecto terminológico que en realidad no tiene mayor importancia, dado que en cuanto a sus características, no cambia el fondo de la misma. El Prof. Víctor Peláez Vacaflor da la siguiente definición: "Que las sociedades accidentales o de cuentas en participación son las que se forman por la reunión de dos o más personas para la realización de una o más operaciones determinadas, sin domicilio, ni firma social, trabajando, una, algunas o todas, a nombre propio". El tratadista César Vívante define: "Forma impropia de sociedad, por la cual una persona toma parte en los negocios comerciales de otra, aumentando la potencialidad financiera de aquella con el aporte de sus bienes o de sus obras, para dividir con ella las utilidades y las pérdidas en los negocios, realizados en interés común". Es necesario anotar que este tipo de asociación accidental o de cuentas en participación, no tiene ninguna analogía con las Asociaciones Civiles, ya que la ley civil le concede personalidad jurídica, en cambio esta asociación comercial "carece de la individualidad de derechos que se otorga a las sociedades mercantiles y a las asociaciones civiles". El legislador, al haber incluido dentro de las normas comerciales, ha tenido que analizar la realidad en la que se vive, pues, en forma constante y, a diario se ve como hechos reales y evidentes la efectivización de negocios, ya sea por escrito, verbalmente o por conferencias Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] radiotelefónicas, telex, etc. que representan indudablemente grandes intereses económicos. El mismo nombre de accidental, parece señalar de antemano que se trata de algo momentáneo, rápido, que no hace necesario llenar formulismos, sin que esto signifique no tener una responsabilidad entre las partes contratantes. Nuestro Código al referirse a este punto indica: "Por el contrato de asociación accidental o de cuentas en participación, dos o más personas toman interés en una, o más operaciones determinadas y transitorias, a cumplirse mediante aportaciones comunes, llevándose a cabo las operaciones por uno o más o todos los asociados, según se convengan en el contrato". CARACTERISTICAS.- Dentro de las principales características de este tipo de asociación, podemos indicar las siguientes: Pueden celebrarse por cualquier clase de documento, si acaso las partes desearen, sin exigirse precisamente escritura pública. Pueden efectuarse en forma verbal, dependiendo solamente de la buena fe de las partes contratantes. No están sometidas a publicidad, a inscripción en el Registro de Comercio, no precisando de denominación o razón social y no constituye sujeto de derecho, porque carece de personalidad jurídica Su duración depende de la voluntad de las partes contratantes. Este tipo de asociación carece de domicilio. AUSENCIA DE FORMALIDADES.- Como consecuencia de las características anteriormente indicadas, las asociaciones accidentales no están sometidas a los requisitos que

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regulan la constitución de las sociedades comerciales. Su existencia se puede acreditar por todos los medios de prueba necesarios. DERECHOS Y OBLIGACIONES FRENTE A TERCEROS.- El o los asociados encargados de las operaciones, actúan en su propio nombre. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones solamente con respecto a dichos asociados, cuya responsabilidad es solidaria y mancomunada. Los asociados no encargados de las operaciones carecen de acción directa contra terceros. CONSENTIMIENTO DE LOS ASOCIADOS.- Cuando, contando con el consentimiento de los demás asociados, el o los encargados de las operaciones hacen conocer los nombres de éstos, todos los asociados quedan obligados, ilimitada y solidariamente responsables, frente a terceros. RENDICION DE CUENTAS.- Todo asociado no encargado de las operaciones tiene derecho a pedir la rendición de cuentas de las mismas, al término de la asociación accidental o de cuentas en participación, el o los socios encargados de las operaciones, serán liquidadores y rendirán cuentas a los demás asociados. Si acaso quiera efectúa la operación comercial no rinde cuentas a los demás asociados, éstos podrán solicitar al juez dicha rendición valiéndose de todos los medios probatorios, obligándose además al pago de daños y perjuicios ocasionados por éste en perjuicio de los demás. CONTROL DE LA ASOCIACION.- Sin perjuicio de que el contrato designe al o los asociados para que ejerzan el control de la gestión todos los demás tendrán derecho a examinar, inspeccionar, verificar y vigilar las operaciones encomendadas al o los asociados encargados de la operación. H.- DISOLUCION, LIQUIDACION, TRANSFORMACION Y FUSION DE SOCIEDADES.- DISOLUCION Todas las sociedades mercantiles, insertan cláusulas en la escritura constitutiva, sus estatutos o reglamentos, motivos o causas por las cuales pueden las mismas disolverse. Sin embargo de estas inserciones, existen causas determinantes indicadas en nuestra Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] legislación, para que una sociedad pueda disolverse, aún sin que estén contemplados en la escritura correspondiente. Dentro de las causa de disolución indicada en el Código de Comercio, tenemos: 1.- Por acuerdo de los socios. 2.- Vencimiento del término, salvo prórroga o renovación. 3.- Cumplimiento de la condiciónala cual se supeditó su existencia. 4.- Obtención del objeto para el cual se conoce por la imposibilidad sobreviniente de lograr el mismo. 5.- Pérdida del capital social, conforme se haya estipulado en el contrato constitutivo. En las sociedades anónimas se aplicará lo dispuesto en el artículo 354. 6.- Declaratoria de quiebra, salvo la celebración de convenio preventivo o resolutorio. 7.- Fusión, conforme presenta el artículo 405. 8.- Reducción del número de socios a uno solo, y en las sociedades anónimas, a menos de tres, siempre que no se incorporen nuevos socios en el término de tres meses. 9.- Por otras causas estipuladas expresamente en el contrato constitutivo

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de la sociedad. DISOLUCION DECLARADA JUDICIALMENTE.- La disolución declarada, judicialmente, tendrá efecto retroactivo al día en que se produjo la causa motivadora de la disolución. El efecto de la disolución judicial cuando las sociedades comerciales, se constituyen contraviniendo las normas legales, así por ejemplo cuando existe una sociedad atípica se podrá anular la misma cuando existen vicios insubsanables, etc. y en consecuencia el juzgador tiene la imperativa obligación de disolver la sociedad luego de conocer el funcionamiento anómalo del mismo. EFECTO RESPECTO A TERCEROS.- La disolución surte efecto respecto a terceros, desde la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio y, en caso de las sociedades por acciones, desde el momento de su publicación. LIQUIDACION.- Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Una vez se haya producido la disolución de la sociedad, ésta necesariamente deberá procederse a la liquidación, manteniendo su propia personalidad jurídica para este solo fin. La liquidación de la sociedad se efectúa mediante un conjunto de operaciones necesarias para concluir los negocios pendientes de la sociedad disuelta, así por ejemplo: cobrar deudas, pagar éstas, vender todo el activo para luego recién repartirse el remanente, caso de existir, entre los socios. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES.- La sociedad deberá designar liquidadores de entre los mismos socios que la componen y caso de no aceptar, será la autoridad judicial quien designe. La liquidación generalmente está a cargo del órgano administrativo de la sociedad o en su caso los liquidadores serán nombrados por simple mayoría de entre todos los socios que componen la sociedad, debiendo una vez nombrados, proceder a la inscripción en el Registro de Comercio y también en caso de que estos sean removidos por cualquier causa o motivo. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS LIQUIDADORES.- Los liquidadores, asumen las obligaciones y responsabilidades señaladas para los administradores de la sociedad, ya que su función depende de lo determinado en la escritura de constitución en los estatutos, muchas veces obligándose a éstos, a prestar fianza para el desempeño de sus funciones y lógicamente también ser remunerados de acuerdo con la labor que efectúen. INVENTARIO Y BALANCE.- Los liquidadores levantarán un inventario completo y elaborarán un balance de liquidación, tomando en consideración los documentos de la sociedad poniéndose a disposición y conocimiento de los socios, dentro de los treinta días de haber asumido el cargo. El plazo que determina la Ley podrá ser ampliado a ciento veinte días por acuerdo mayoritario de los demás socios. Su incumplimiento es causal de remoción del liquidador o liquidadores, haciéndose responsables por los daños y perjuicios que ocasionen a la sociedad. . Según el tratadista Rodríguez, citado por Morales Guillén, "los primeros actos de los Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] liquidadores, está en la ocupación de los bienes e inmuebles que forman parte de los negocios sociales entendiéndose por

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bienes, todos los libros y papeles de la sociedad". El inventario y balance deberá practicarse con la intervención de los socios o síndicos en su caso. FACULTADES DE LOS LIQUIDADORES.- Estos tienen todas las facultades inherentes al desempeño de sus funciones como el de celebrar actos necesarios con objeto de realizar el activo y cancelar el pasivo, debiendo también en su caso, seguir las instrucciones de los socios o ajustarse en cuanto a sus funciones lo que determine la escritura de constitución o estatutos. Su incumplimiento, les hace responsables y consecuentemente deberán pagar por los daños y perjuicios que ocasionaran a la sociedad. ADITAMENTO A LA RAZON SOCIAL O DENOMINACION.- Los liquidadores actuarán empleando a la razón social o denominación de la sociedad con el aditamento "en liquidación". La omisión los hace responsables en forma solidaria e ilimitada. Este aspecto es importante, con objeto de garantizar a los socios y a terceros que pudieran tener interés en efectuar transacciones con la sociedad y con fines de publicidad. Los liquidadores deben informar en forma periódica a los socios sobre el estado de la liquidación para evitar posibles reclamaciones. PARTICIPACION Y DISTRIBUCION.- Ningún socio podrá recibir el haber que le corresponda, mientras no queden extinguidas las obligaciones de la sociedad, o estén suficientemente garantizadas las pendientes. Una vez concluida la liquidación recién y previo informe circunstanciado, podrán los socios recibir remanentes en caso de existir o pagar las obligaciones sociales en proporción igualitaria conforme a la clase de sociedad que se liquida. BALANCE FINAL Y DISTRIBUCION.- Extinguido el pasivo de la sociedad, los liquidadores elaborarán el balance final y el proyecto de distribución del patrimonio, previa aprobación de los socios. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] De no estar éstos de acuerdo, podrán impugnar dentro de '15 días o procederse a una acción judicial dentro del plazo de sesenta días siguientes. Aprobado el balance final y el proyecto de distribución, deberán inscribirse en el Registro de Comercio y procederse a su ejecución. TRANSFORMACION.- Una sociedad puede transformarse adoptando cualquier otro tipo previsto en nuestra legislación. Con la transformación, no se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones. La transformación es un fenómeno jurídico del cambio de forma de una sociedad comercial, por el cual una sociedad deja la forma que tiene para asumir cualquiera de las otras permitidas por ley. "La transformación en sí, consiste en el cambio de la forma social en las sociedades comerciales esto es en convertir una sociedad de un tipo determinado, en otro de diferente tipo, ejemplo: Una sociedad anónima en sociedad limitada, una colectiva, en comanditaria por acciones, etc." (Morales Guillén). RESPONSABILIDAD ANTERIOR DE LOS SOCIOS.- La responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios, existente bajo el tipo anterior de sociedad, no se modifica con la transformación salvo que los acreedores la consientan. El consentimiento se presume: Si el acreedor, luego de notificado personalmente, no se opone a la transformación dentro de los treinta

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días siguientes, y Si el acreedor contrata con la sociedad, después de haberse producido la transformación. REQUISITOS PARA LA TRANSFORMACION.- Para efectuarse la transformación de las sociedades, deberán llenarse los siguientes requisitos: l.- Acuerdo unánime de los socios, salvo estipulación distinta en el contrato de sociedades. 2.- Elaboración de un balance especial que será aprobado por los socios y puesto a disposición de los acreedores en la sede social o domicilio, durante treinta días a partir de la notificación Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] personal o legal. Publicación del instrumento de transformación en un periódico de circulación nacional. Escritura pública de transformación otorgada por los órganos competentes de la sociedad y por los nuevos otorgantes, si los hubiere, con especificación de los socios que pueden retirarse, capital que representen e inclusión de una copia firmada del balance especial, debiendo cumplirse con las formalidades correspondientes al nuevo tipo de sociedad. Inscripción en el Registro de Comercio de todos los actos y documentos pertinentes a la transformación. FUSION.- Existe fusión cuando dos o más sociedades se disuelven, sin liquidarse, para constituir una nueva, o cuando una de ellas se incorpora a otra u otras que se disuelven sin liquidarse. La nueva sociedad creada o la incorporante, adquirirá los derechos y obligaciones de las disueltas al producirse la transferencia total de sus respectivos patrimonios, como consecuencia del convenio definitivo de la fusión. La fusión según Cañizarse "es la reunión de una sola sociedad, de dos o más sociedades. Implica que se funden sus elementos patrimoniales y personales para formar una sola" (citado por Malgarriga). Existen muchas causas para la fusión de sociedades y podríamos "señalar a las crisis económicas que afectan a dichas sociedades". También al deseo de eliminar la competencia. "La fusión consiste en la disociación, seguida de la asociación. Por medio de la fusión puede tener lugar la transmisión del patrimonio de una sociedad anónima a otra que la recibe igualmente como una universalidad" (Armando Zamora A.). REQUISITOS PRELIMINARES.- Para operarse la fusión, deberán cumplirse los siguientes requisitos: Compromiso de fusión suscrito por los representantes de las sociedades, aprobado por la mayoría de votos necesarios que se requieran para la modificación del contrato constitutivo de sociedad. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] Preparación de balances especiales, a la fecha del acuerdo de cada una de las sociedades participantes en la fusión. ACUERDO DEFINITIVO.- Cumplidos los requisitos preliminares al acuerdo definitivo contendrá: Las resoluciones aprobatorias de las sociedades participantes. La nómina de los socios que se acojan al derecho de retiro y capital que representan los mismos. La nómina de los acreedores que formulen su oposición y el monto de sus créditos. Las cláusulas para la ejecución del acuerdo, acordándose las participaciones que correspondan a los socios de las sociedades que se disuelvan y sus características. Inclusión de los balances especiales. CONSTITUCION DE LA NUEVA SOCIEDAD La nueva

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sociedad se constituirá de acuerdo con las normas legales que le corresponda según su tipo. Para el caso de la sociedad incorporante, se procederá a la reforma estatutaria conforme a las disposiciones legales pertinentes. INSCRIPCION El acuerdo definitivo de fusión, se inscribirá en el Registro de Comercio y se publicará en un periódico de circulación nacional. La administración de la nueva sociedad o de la incorporante, serán los representantes de las sociedades disueltas. Asimismo podrá revocarse el compromiso de fusión, mientras no se suscriba el acuerdo definitivo y no exista perjuicio a las sociedades, a los socios y a terceros. I.- SOCIEDAD ANONIMA DE ECONOMIA MIXTA.- CARACTERISTICAS.- Son sociedades de economía mixta, las formadas entre el Estado, prefecturas, municipalidades, corporaciones, empresas públicas u otras entidades dependientes del Estado y el capital privado, para la explotación de empresas que tengan por finalidad el interés Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] colectivo o la implantación, el fomento o el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicio. En realidad, este nuevo tipo de sociedad se ha establecido en razón de que el Estado, con el fin de proporcionar a la colectividad servicios públicos rentables y eficientes, actuando como persona de Derecho Privado, une capitales públicos con el capital privado, buscando la obtención de utilidades traducidas en servicios para la colectividad, dándose en la practica buenos y excelentes resultados, por estar administrado conjuntamente con los representantes del capital privado, quienes teniendo interés directo en la inversión de sus capitales, tratando por todos los medios siempre de obtener mayor utilidad. "Si bien pertenece al campo del Derecho Administrativo, se advierte que entre las empresas privadas y las empresas públicas, coexisten otras denominadas de "economía mixta" y que son el resultado de la llamada "interpenetración del derecho público y el derecho privado, que simboliza una especie de transacción" (Malagarriga). PERSONA DE DERECHO PRIVADO.- Las sociedades anónimas de economía mixta son personas de derecho privado y, salvo las disposiciones especiales establecidas, deben estar sujetas a las normas que rigen la constitución y el desenvolvimiento de las sociedades anónimas. DENOMINACION.- La sociedad anónima de Economía Mixta, en su denominación deberá necesariamente llevar, seguida de "Sociedad Anónima" o sus iniciales "S.A.", la palabra "Mixta" o su abreviatura "S.A.M.". Toda sociedad de economía mixta podrá constituirse con dos o más socios. REQUISITOS PARA LA CONSTITUCION.- Para constituir una sociedad de economía mixta se deben cumplir necesariamente con los requisitos siguientes: Propuesta de los promotores al Ministerio del ramo, o al organismo dependiente del Estado con el cual se debe formar sociedad o de éstos al capital privado. Suscripción de un convenio entre el interés privado y la entidad del sector público para la Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] formación de la sociedad, con proyectos aprobados de la escritura de constitución

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y estatutos Decreto Supremo que autorice la formación de la sociedad, apruebe el proyecto de contrato de constitución y estatutos y ordene su protocolización en la notaría respectiva y luego reconozca su personalidad jurídica, señalando el capital, porcentaje y participación del sector público y los privilegios que gozará la sociedad, siempre que se los otorguen. Depósito en un Banco del capital pagado, y Inscripción en el Registro de Comercio como sociedad de economía mixta. Para concederse la personería jurídica, necesariamente debe intervenir la Dirección de Sociedades por Acciones, al igual que para las sociedades anónimas. ESTATUTOS.- Los estatutos deben contener disposiciones sobre las siguientes materias: Todas las cláusulas necesarias para la constitución de sociedades en general. Las acciones deben emitirse necesariamente, en series, correspondiendo una de éstas al sector público. Las otras series de acciones corresponderán a aportes de capital privado serán nominativas y transferibles, al igual que en las sociedades anónimas. El número de directores que serán nombrados por cada una de las series de acciones, así como la forma de designación del presidente. Cuando no se establezca el número de directores que corresponda a cada serie de acciones, se presume que la representación del directorio es proporcional a los aportes. Los directores representantes de las acciones correspondientes al capital privado, serán nombrados y reconocidos conforme a lo determinado para las sociedades anónimas. Los directores de las acciones del sector público pueden ser removidos por sus mandantes en cualquier momento. El cargo de director de la serie de las acciones privadas es persona y no puede ejercerse por delegación y de la serie correspondiente al sector público, se ejerce por designación. El movimiento de los fondos debe canalizarse mediante cuentas corrientes bancarias con la Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] intervención de un representante de cada sector. Tanto el sector público como el privado tienen derecho a nombrar cada uno un síndico o representante en el organismo de fiscalización interna de la sociedad. APORTES ESTATALES.- El aporte con el que participe el Estado deberá fijarse en negociaciones directas con la parte privada, cuyo acuerdo deberá ser aprobado y autorizado mediante Ley expresa, pudiendo efectivizarse por: Aportes de carácter patrimonial, en dinero, en bienes, Inmuebles e inmuebles o en una combinación; de estos. Concesión de privilegios de exclusividad su explotación. Liberaciones arancelarias, tratamiento preferencial concesiones de excepción en materia tributaria, protección fiscal o compensación de riesgos. Estatutos, proyectos o cualquier tipo de aporte tecnológico. Concesión para la explotación de un servicio de carácter público. Recursos naturales susceptibles de explotación. Cuando en la escritura de constitución de este tipo de sociedades le determine el propósito de mantener la prevalencia o prioridad del sector público, cualquier enajenación de acciones que importa la pérdida de la situación mayoritaria debe ser autorizada por disposición legal expresa. Los estatutos contendrán las normas necesarias para impedir que,

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por nuevas emisiones, se altere esa mayoría APORTE PRIVADO.- El aporte de capital privado puede ser en dinero, en bienes o valores depositados en un Banco o en estudios, proyectos y aportes tecnológicos. El convenio, el Decreto Supremo de autorización y la escritura pública de constitución, deben especificar claramente el aporte tecnológico, bienes o valores y el número de acciones que corresponderá al capital privado por este aporte. Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] DETERMINACION DE LA PARTICIPACION ESTATAL.- La participación del sector estatal debe estar claramente determinada en el convenio, Decreto Supremo, escritura de constitución y estatutos y dependerá del tipo de actividad que deba realizar la sociedad. Asimismo, se debe establecer si la explotación se refiere a recursos naturales renovables o no, y si los aportes privados son de origen nacional o extranjero. TRANSFERENCIA RECIPROCA DE ACCIONES.- La escritura de constitución puede establecer las condiciones, modalidad y forma de pago para la transferencia de las acciones del sector privado al Estado y viceversa, cuando así lo acuerden ambos sectores en el correspondiente convenio de formación de la sociedad. Transferidas las acciones en favor del sector estatal, la sociedad se convierte en empresa pública. Si la transferencia se efectuara en favor del sector privado, la sociedad continuará como sociedad anónima privada, sujeta a las prescripciones que rigen este tipo de sociedad. SERVICIOS PUBLICOS.- Tratándose de sociedades que exploten servicios públicos, venciendo el tiempo de duración el Estado puede tomar para sí las acciones en poder de los particulares de la sociedad, en las condiciones estipuladas en el convenio y transformar la sociedad mixta en una empresa pública, que continuará con la prestación del servicio. PERITAJE.- Para los casos de redención, liquidación, rescate o cualquier otra transferencia de acciones entre el capital privado y el Estado o viceversa, a falta de estipulación expresa en el convenio, ambas partes nombrarán peritos que avalúen las acciones y si éstos no se pusieren de acuerdo sobre el precio, se designará un dirimidor, que será nombrado por el juez competente. Evacuado el informe del dirimidor, que no será susceptible de recurso alguno, el Estado o sector privado, según el caso, depositarán el valor de las acciones en un Banco y los tenedores procederán a su transferencia, previo pago con el dinero depositado, salvo que se convenga pagos diferidos. La responsabilidad de ambos sectores está limitada a los aportes efectuados y compromisos Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] contraídos. INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES.- Las sociedades de economía mixta, por decisión de sus juntas de accionistas, pueden efectuar a su vez, inversiones en otras empresas o adquirir acciones de otras sociedades, así como realizar estudios de factibilidad, organizar y establecer en el país nuevas sociedades para la instalación de otras actividades afines a su objeto. En este caso, las nuevas sociedades pueden constituirse en cualesquiera de los tipos de sociedad por acciones o de responsabilidad limitada y

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no necesariamente como sociedad anónima de economía mixta. EMISION DE ACCIONES PREFERIDAS.- Las sociedades anónimas de economía mixta, previa autorización del órgano administrativo competente, pueden emitir acciones preferidas o bonos de obligación, señalando las condiciones, plazo, valor y otras que tendrán tales emisiones. REPRESENTACION ESTATAL.- Para las juntas generales de accionistas, la entidad propietaria del sector público designará delegados que representen sus acciones en las juntas, con plenas facultades, voz y voto, debiendo acreditar con el certificado correspondiente el número, valor y serie de las acciones que representan. PRESUPUESTO.- Durante el mes de noviembre de cada año la administración o gerencia presentará a consideración del directorio, un presupuesto de ingresos y egresos, estimando los resultados de la próxima gestión. TRIBUTACION.- Este tipo de sociedad queda sujeta al cumplimiento de las obligaciones tributarias y a todas las disposiciones que rigen el funcionamiento de las sociedades anónimas. Con la sola excepción de las modalidades anteriormente indicadas y las facultades o liberalidades que pudiera otorgarle expresamente el Estado. Se deja claramente establecida que este nuevo tipo de sociedad se halla legislado en nuestro Código de Comercio y, por ende, se ha seguido en forma literal las disposiciones legales, Creado por armin correo: [email protected]/[email protected] porque siendo un nuevo tipo de sociedad comercial, considero que no se puede apartar de las normas establecidas.

La sociedad Comanditaria es una sociedad de tipo personalista que se caracteriza por la

coexistencia de socios colectivos, que responden ilimitadamente de las deudas sociales y

participan en la gestión de la sociedad, y socios comanditarios que no participan en la gestión

y cuya responsabilidad se limita al capital comprometido con la comandita.

Índice

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1 Tipos de sociedades 2 Escritura 3 Socios

o 3.1 Derechos de los socios 4 Fiscalidad 5 Ventajas e Inconvenientes 6 Normativa

o 6.1 Argentinao 6.2 Españao 6.3 México

7 Referencias

Tipos de sociedades[editar]

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Las sociedades comanditarias se dividen en comanditarias simples y comanditarias por

acciones:

Las sociedades comanditarias simples no están obligadas a auditar sus cuentas anuales

ni a depositarlas en el Registro Comercial, salvo en el caso de que, en la fecha de cierre

del ejercicio, todos sus socios colectivos sean sociedades nacionales/extranjeras.

Las sociedades comanditarias por acciones están obligadas a auditar sus cuentas y

depositarlas en el Registro Mercantil, cuando superen los límites fijados en el artículo 257

de la Ley de Sociedades de Capital, aplicándoseles las mismas normas que a las

sociedades anónimas, con especialidades. Las sociedades comanditarias por acciones

están consideradas sociedades de capital.1

La constitución de las sociedades comanditarias se formaliza en escritura pública que debe

ser inscrita en el Registro Mercantil. En la escritura deben expresarse los mismos datos que

los requeridos para las sociedades colectivas.

Escritura[editar]

En la escritura de constitución de la sociedad comandita simple se deberá expresar:

El nombre, apellidos y domicilio de los socios.

La razón social.

El nombre y apellidos de los socios a quienes se encomiende la gestión de la compañía y

el uso de la firma social.

El capital que cada socio aporte en dinero efectivo, créditos o efectos, con expresión del

valor que se dé a éstos o de las bases sobre las que haya de hacerse su valoración.

La duración de la sociedad.

Las cantidades que, en su caso, se asignen a cada socio gestor para sus gastos

particulares.

Los demás pactos lícitos que los socios estimen convenientes.

El número de socios que la componen.

Socios[editar]

La responsabilidad de los socios comanditarios frente a las deudas sociales está limitada a la

aportación efectuada o, en su caso, comprometida, en caso de ser mayor que aquélla.

Los nombres de los socios comanditarios no podrán figurar en el nombre de la sociedad; en

caso de incumplimiento responderán de igual forma que los socios colectivos, sin poder

aprovecharse de las ventajas de éstos.

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Derechos de los socios[editar]

No pueden participar en la gestión de la sociedad (artículo 148 del Código de Comercio)

sólo los socios colectivos, salvo que en el contrato social se estipule otro régimen de

gestión.

No pueden examinar el estado de la administración y la contabilidad (artículo 150 del

Código de Comercio).

Participar en los beneficios.

Fiscalidad[editar]

Las sociedades comanditarias tributan en España a través del Impuesto de Sociedades y no

pueden acogerse al Régimen Simplificado ni al del Recargo de Equivalencia del Impuesto

sobre el Valor Añadido. El tipo impositivo aplicable en el Impuesto de Sociedades es el 30 por

100. Existe un régimen fiscal especial, dentro del Impuesto sobre Sociedades, para las

empresas de reducida dimensión, quedando reducido al 25 por ciento el tipo impositivo para

los primeros 120.202,41 euros de beneficios.

Ventajas e Inconvenientes[editar]

Como ventajas se pueden señalar:

La principal ventaja que presenta la sociedad comanditaria por acciones es la posibilidad

de atraer inversores capitalistas, más probable que en la comanditaria simple.

Los socios colectivos pueden atraer el capital de otros sin que éstos interfieran en la

gestión de la empresa.

Responsabilidad limitada de los socios comanditarios.

Como inconvenientes se pueden señalar:

(venezuela) La necesidad de contar con un capital mínimo de 60.000 bolivares fuertes

(sólo las sociedades comanditarias por acciones).

Trámites complicados en la vida social similares a los de las sociedades anónimas.

Responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios colectivos administradores.

Normativa[editar]

Argentina[editar]

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En el Derecho argentino, se halla normanda por la Ley de Sociedades Comerciales 19.550.

Sociedades en comandita simples: Art 134º al 140º. Sociedades en comandita por acciones:

Art 315º al 324º. art 0154851

España[editar]

Su régimen jurídico está contenido en el RDLeg 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (para las sociedades comanditarias por

acciones) y en el Reglamento del Registro Mercantil (para las sociedades comanditarias

simples).

México[editar]

En cuanto a la legislación mexicana, encuentran su reglamentación en la Ley General de

Sociedades Mercantiles. La Sociedad en Comandita Simple se encuentra regulada del artículo

51 al 56, mientras que la Sociedad en Comandita por Acciones la regula del artículo 207 al

211 además de que se regirá por las reglas relativas a la Sociedad Anónima.

Referencias[editar]

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